Москва
+7-929-527-81-33
Вологда
+7-921-234-45-78
Вопрос юристу онлайн Юридическая компания ЛЕГАС Вконтакте

Ответы на часто задаваемые вопросы. Часть 2

Обновлено 17.10.2017 23:55

 

Отвечает Петухов Олег Анатольевич, руководитель юридической компании ЛЕГАС, основатель центра изучения права и правовой поддержки ЛЕГАС, контакты: телефон: 8-929-527-81-33, 8-921-234-45-78, сайт: legascom.ru , электронная почта: online@legascom.ru , скайп: legascom P.S. Кроме сайтов legascom.ru и an-legas.ru и указанных телефонов, ни на каких других сайтах я не отвечаю. Владельцам других сайтов, на которых использованы мои статьи, просто желаю удачи и напоминаю им о том, что они вводят посетителей своего сайта в заблуждение, т.к. я не имею к ним никакого отношения.

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В РФ?

 

Иностранный гражданин, желающий въехать в РФ, должен предъявить действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый РФ в этом качестве, и визу, если иной порядок въезда в РФ не установлен международным договором или законодательством РФ (ст. 24 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ).

 

Справка. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в РФ

Для иностранного гражданина такими документами являются (п. 1 ст. 10 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ):

- паспорт иностранного гражданина;

- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства такими документами являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;

- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

 

Порядок и условия оформления и выдачи визы, продления срока ее действия, восстановления в случае утраты, а также порядок аннулирования установлены Положением, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 N 335.

Для получения визы придерживайтесь следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Определите, какой тип визы вам требуется

В зависимости от целей въезда и пребывания в РФ иностранным гражданам выдают визы следующих категорий (п. п. 18, 19 - 21, 22 - 25, 26 - 37, 38 - 41, 43 - 44 Положения):

- дипломатическую;

- служебную;

- обыкновенную;

- транзитную;

- визу временно проживающего лица.

В зависимости от количества разрешенных въездов-выездов визы могут быть однократными, двукратными и многократными (ст. 25.2 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ).

 

Шаг 2. Подготовьте необходимые документы, уплатите госпошлину или консульский сбор

Для оформления визы необходимы (п. 46 Положения; ст. 35 Закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ):

1) действительный заграничный паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность и признаваемый в этом качестве РФ;

2) заполненная визовая анкета с одной фотографией;

3) фотография размером 3 x 4 см;

4) полис медицинского страхования, действительный на территории РФ;

5) сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, если виза нужна на срок более трех месяцев.

Кроме того, могут потребоваться иные документы в зависимости от типа визы, поэтому рекомендуется уточнять список необходимых документов заранее.

 

Обратите внимание!

Для получения некоторых видов виз (обыкновенной частной, обыкновенной деловой, обыкновенной рабочей) требуется получить приглашение на въезд в РФ либо, в определенных случаях, решение МИД России или руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения о выдаче визы. Приглашение на въезд в РФ выдается МИД России или МВД России (п. 1 ст. 16 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ; п. 1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699; п. 28, абз. 2 п. 29, п. 35, абз. 2 п. 35(1) Положения).

 

В зависимости от порядка оформления визы (на территории РФ или за пределами территории РФ) за оформление визы уплачивается государственная пошлина или консульский сбор.

Госпошлина за выдачу визы уплачивается в размерах, установленных налоговым законодательством РФ (ст. 333.28 НК РФ).

Консульский сбор за оформление визы взимается по ставкам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.11.2010 N 889.

 

Справка. Ставки консульских сборов, взимаемых за совершение консульских действий

Ставки консульских сборов следующие:

- за оформление обыкновенной однократной визы:

в срок от 4 до 20 рабочих дней - 50 долл. США;

в течение 3 рабочих дней - 100 долл. США;

- за оформление обыкновенной двукратной визы:

в срок от 4 до 20 рабочих дней - 80 долл. США;

в течение 3 рабочих дней - 160 долл. США;

- за оформление обыкновенной многократной визы:

в срок от 4 до 20 рабочих дней - 150 долл. США;

в течение 3 рабочих дней - 300 долл. США;

- за оформление транзитной однократной визы с кодом ТР2:

в срок от 4 до 20 рабочих дней - 50 долл. США;

в течение 3 рабочих дней - 100 долл. США;

- за оформление транзитной двукратной визы с кодом ТР2:

в срок от 4 до 20 рабочих дней - 80 долл. США;

в течение 3 рабочих дней - 160 долл. США;

- за оформление визы временно проживающего лица - 50 долл. США.

 

Шаг 3. Обратитесь с документами в компетентный государственный орган РФ

Уполномоченными государственными органами, имеющими право оформлять, выдавать, продлевать срок действия визы, восстанавливать либо аннулировать визу, являются (п. 7 Положения; п. п. 2 - 5 Порядка, утв. Приказом МИД России от 31.05.2017 N 9175):

- дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ;

- МИД России (Консульский департамент), представительства МИД России на территории РФ, в том числе в пункте пропуска через государственную границу РФ;

- МВД России и его территориальный орган.

Вы вправе обратиться в указанные органы лично либо через надлежащим образом уполномоченного представителя (п. 6 Положения).

 

Шаг 4. Дождитесь принятия решения

Срок оформления визы составляет не более 20 рабочих дней с даты обращения иностранного гражданина. Датой обращения за получением визы считается день подачи всех документов, оформленных надлежащим образом (п. 11 Положения).

В выдаче визы иностранному гражданину может быть отказано, при этом разъяснять причины отказа уполномоченный государственный орган не обязан (п. 12 Положения).

Срок пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком действия выданной ему визы.

По истечении разрешенного срока пребывания иностранец обязан выехать из РФ. Для продления срока действия визы и срока пребывания необходимо обратиться в уполномоченные органы заранее, до истечения вышеуказанного срока.

 

Обратите внимание!

Если физическое лицо находится в РФ менее 183 календарных дней, то в отношении его доходов налоговая ставка по НДФЛ устанавливается в размере 30%, однако в некоторых случаях ставка по НДФЛ предусмотрена в размере 13% (п. 3 ст. 224 НК РФ).

 

Связанные вопросы

Каков правовой статус у временно пребывающих в РФ?

Как подтвердить статус налогового резидента РФ?

Какие ставки НДФЛ применяются в различных ситуациях?

 

Полезная информация по вопросу

Официальный сайт Консульского департамента МИД России - www.kdmid.ru

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф

 

 

 

 

 

 

МОЖНО ЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ

В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР?

 

Принудительная госпитализация в психиатрический стационар допустима в исключительных случаях, при этом требуется соблюдение определенной процедуры и наличие соответствующих оснований.

 

Основания для принудительной госпитализации

Основания для госпитализации возникают, если одновременно выполняются следующие условия (ст. 29 Закона от 02.07.1992 N 3185-1):

1) установлено наличие у лица психического расстройства;

2) психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационаре;

3) психическое расстройство человека является тяжелым и обусловливает:

- его непосредственную опасность для себя или окружающих, или

- его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или

- существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

 

Принудительное освидетельствование на предмет наличия психического заболевания

Если факт наличия или отсутствия у гражданина, подлежащего принудительной госпитализации, психического заболевания не был установлен ранее, то его нужно принудительно освидетельствовать (ч. 1 ст. 23 Закона N 3185-1).

Заявление на освидетельствование подают врачу-психиатру родственники гражданина, врач любой медицинской специальности, должностные лица и иные граждане (например, сотрудники полиции) (ч. 2 ст. 25 Закона N 3185-1).

Заявление должно быть подано в письменном виде и содержать подробные сведения, обосновывающие необходимость освидетельствования, и указание на отказ лица либо его законного представителя от обращения к врачу-психиатру. При этом врач-психиатр вправе затребовать дополнительные сведения, необходимые для принятия решения (ч. 4 ст. 25 Закона N 3185-1).

В неотложных случаях, когда по полученным сведениям человек представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, заявление может быть устным. В этом случае решение о психиатрическом освидетельствовании врач-психиатр принимает немедленно и оформляет записью в медицинской документации (ч. 3 ст. 25 Закона N 3185-1).

При недобровольной госпитализации сотрудники полиции обязаны оказывать содействие медицинским работникам и обеспечивать безопасные условия для осмотра госпитализируемого лица и доступа к нему (ч. 3 ст. 30 Закона N 3185-1).

 

Принудительное освидетельствование врачом-психиатром

Врач-психиатр самостоятельно проводит принудительное освидетельствование, если по имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое обусловливает его непосредственную опасность для себя или окружающих (ч. 1 ст. 24 Закона N 3185-1).

 

Примечание. Врач-психиатр проводит психиатрическое освидетельствование самостоятельно также в случае, если обследуемый находится под диспансерным наблюдением (ч. 5 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Закона N 3185-1).

 

Принудительное освидетельствование врачом-психиатром с санкции судьи

Врач-психиатр проводит принудительное освидетельствование с санкции судьи, если по имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое обусловливает его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи (ч. 2 ст. 24 Закона N 3185-1).

Врач-психиатр направляет в суд по месту жительства лица свое письменное мотивированное заключение о необходимости принудительного освидетельствования, которое рассматривается судом в течение трех дней со дня подачи (ч. 5 ст. 25 Закона N 3185-1).

 

Обратите внимание!

Гражданин может быть госпитализирован до постановления судьи, при этом он должен быть обязательно освидетельствован в течение 48 часов комиссией врачей-психиатров (ст. 29, ч. 1 ст. 32 Закона N 3185-1).

 

При освидетельствовании определяется: страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а также вид такой помощи, в том числе госпитализация в психиатрический стационар (ч. 1 ст. 23 Закона N 3185-1).

 

Госпитализация в психиатрический стационар

По результатам психиатрического освидетельствования комиссия врачей-психиатров выносит решение об обоснованности или необоснованности госпитализации (ч. 1 ст. 32 Закона N 3185-1).

В случае признания госпитализации необоснованной и отсутствии у госпитализированного желания остаться в больнице его немедленно выписывают (ч. 1 ст. 32 Закона N 3185-1).

В случае признания госпитализации обоснованной представитель медицинской организации подает в суд заявление о госпитализации лица в психиатрический стационар, в недобровольном порядке (ч. 2 ст. 33 Закона N 3185-1).

К заявлению прилагается мотивированное заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребывания лица в стационаре (ч. 2 ст. 33 Закона N 3185-1).

Заявление и заключение комиссии врачей-психиатров должны быть направлены в суд по месту нахождения медицинской организации в течение 24 часов после признания госпитализации обоснованной (ч. 2 ст. 32 Закона N 3185-1).

 

Обратите внимание!

Срок в 24 часа для подачи заявления медицинским работником не должен выходить за пределы 48 часов, предоставленных для госпитализации гражданина в стационар до санкции судьи (п. 2.3 Определения Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 N 544-О-П).

 

Судья рассматривает заявление о госпитализации лица в недобровольном порядке в течение пяти дней с момента его принятия в помещении суда либо в указанной медицинской организации. При этом дело не может быть рассмотрено в упрощенном порядке, поскольку касается ограничения прав и свобод гражданина, в связи с чем при его рассмотрении требуется присутствие данного гражданина или его представителя (ч. 1, 2 ст. 34 Закона N 3185-1; ст. 277 КАС РФ; п. 70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36).

Кроме того, при рассмотрении заявления также обязательно участие прокурора, представителя медицинской организации, ходатайствующего о госпитализации, и представителя гражданина, в отношении которого решается вопрос о госпитализации (ч. 3 ст. 34 Закона N 3185-1).

По результатам рассмотрения заявления судья выносит решение, которым удовлетворяет или отклоняет ходатайство психиатрического стационара о госпитализации (ч. 1 ст. 35 Закона N 3185-1).

Решение судьи об удовлетворении заявления является основанием для госпитализации и дальнейшего содержания лица в психиатрическом стационаре (ч. 2 ст. 35 Закона N 3185-1).

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его вынесения (ч. 3 ст. 35 Закона N 3185-1).

 

Связанные вопросы

Как обжаловать действия врача-психиатра, госпитализировавшего лицо в психиатрический стационар?

Как оказывается психиатрическая помощь в принудительном порядке?

 

 

 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИХОДИТ УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ УПЛАТЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

НА ПРОДАННЫЙ ИЛИ УГНАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ?

 

Уведомление об уплате налога получают все лица, на которых зарегистрированы транспортные средства (ч. 1 ст. 357 НК РФ).

При этом сумма транспортного налога, которую уплачивают физические лица, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, представляемых в налоговые органы подразделениями ГИБДД МВД России (п. 1 ст. 362 НК РФ; пп. "в" п. 11 Положения, утв. Указом Президента РФ от 15.06.1998 N 711; п. 2 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 N 938).

Рассмотрим порядок действий налогоплательщика при получении уведомлений об уплате транспортного налога в отношении проданного и угнанного автомобилей.

 

1. Получено уведомление, а автомобиль продан

В данном случае рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Обратитесь в налоговый орган для установления причины направления уведомления

Причины направления уведомления могут быть различны: по ошибке; из-за отсутствия в налоговом органе информации об изменении регистрационных данных о собственнике транспортного средства и др.

Если уведомление направлено ошибочно, налоговый орган произведет перерасчет налоговых обязательств.

Если в налоговом органе отсутствует информация об изменении регистрационных данных о проданном автомобиле, то следует иметь в виду, что изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности осуществляется на основании заявления нового собственника автомобиля. Он должен обратиться за изменением регистрационных данных в течение 10 суток со дня приобретения автомобиля (пп. 56.1 п. 56 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 07.08.2013 N 605; п. 4 Правил, утв. Приказом МВД России от 24.11.2008 N 1001).

 

Шаг 2. Обратитесь в подразделение ГИБДД за информацией об изменении регистрационных данных новым собственником

Если были изменены регистрационные данные о собственнике автомобиля, то подразделение ГИБДД в течение 10 рабочих дней со дня изменения данных обязано было направить в налоговый орган сведения об этом (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 85 НК РФ).

Целесообразно сделать письменный запрос в подразделение ГИБДД, чтобы выяснить, были ли направлены в налоговый орган соответствующие сведения.

 

Шаг 3. Обратитесь в подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства

Такое заявление подается только по истечении 10 суток со дня заключения сделки. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие сделку (пп. 60.4 п. 60 Административного регламента).

На основании данных, полученных от подразделения ГИБДД, налоговый орган прекратит исчислять налог. Если регистрация транспортного средства прекращена после 15-го числа соответствующего месяца, то взимание транспортного налога прекращается только со следующего месяца (п. 3 ст. 362 НК РФ).

 

2. Получено уведомление, а автомобиль угнан

Автомобили, находящиеся в розыске, при условии, что факт их угона (кражи) подтвержден документом уполномоченного органа, не являются объектом налогообложения (пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ).

Кроме того, по заявлению владельца в случае хищения автомобиля может быть прекращена его регистрация (пп. 60.2 п. 60 Административного регламента).

С учетом изложенного рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Обратитесь в ОВД с заявлением об угоне автомобиля

На основании заявления указанный орган вынесет постановление о возбуждении уголовного дела по факту угона (кражи) (ст. ст. 141, 145 УПК РФ).

Справки об угоне автомобиля либо о возбуждении уголовного дела выдают органы МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и др.), осуществляющие работу по расследованию и раскрытию угонов (краж) транспортных средств (п. 17.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом МНС России от 09.04.2003 N БГ-3-21/177).

Также вы можете заявить о прекращении регистрации транспортного средства. Подразделение ГИБДД в течение 10 рабочих дней со дня прекращения регистрации транспортного средства направит в налоговый орган сведения об этом (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 85 НК РФ).

 

Шаг 2. Обратитесь в налоговый орган для перерасчета транспортного налога

Подтверждающие угон документы (справку об угоне автомобиля или о возбуждении уголовного дела), а также ваше заявление о перерасчете транспортного налога необходимо подать в налоговый орган, направивший вам уведомление (в частности, это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика).

Однако, если даже вы не можете представить подтверждающие документы, дополнительно обращаться в правоохранительные органы для их получения не обязательно. В данном случае налоговый орган на основании вашего заявления самостоятельно направит запрос в ГИБДД о наличии сведений о розыске вашего автомобиля (Информация ФНС России).

Если согласно указанной справке автомобиль угнан (украден) после 15-го числа соответствующего месяца, то взимание транспортного налога прекращается со следующего месяца. Если автомобиль угнан (украден) до 15-го числа, то этот месяц не учитывается при исчислении транспортного налога (п. 3 ст. 362 НК РФ).

 

 

 

 

 

 

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

ПО НДФЛ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН НЕ ПЕРЕЧИСЛИЛ

СУММУ НАЛОГА В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК?

 

Налоговые вычеты позволяют уменьшить доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организациях) на определенную денежную сумму, то есть уплачивать налог в меньшей сумме (п. 3 ст. 210 НК РФ).

В ряде случаев для получения налогового вычета по НДФЛ налогоплательщику нужно представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет. После проверки декларации при подтверждении права на вычет и факта уплаты НДФЛ в излишней сумме налоговый орган на основании вашего заявления должен произвести возврат переплаты в установленном порядке (ст. 78, п. 4 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 7 ст. 220, п. 2 ст. 229 НК РФ).

 

1. Причины невозврата излишне уплаченной суммы НДФЛ в установленный срок

Могут быть разные причины того, что после представления в налоговый орган декларации, в которой заявлен налоговый вычет, сумма излишне уплаченного налога вам не перечислялась. Для их выяснения целесообразно обратиться в налоговый орган.

Рассмотрим наиболее типичные ситуации.

 

1.1. Не окончился срок камеральной проверки налоговой декларации

Налоговый орган проводит камеральную проверку представленной вами налоговой декларации в течение трех месяцев со дня ее получения вместе с подтверждающими документами (п. п. 1, 2 ст. 88 НК РФ).

По окончании проверки на возврат излишне уплаченной суммы НДФЛ отводится еще один месяц (п. 6 ст. 78 НК РФ; п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98; Письмо ФНС России от 26.10.2012 N ЕД-4-3/18162).

Таким образом, максимальный срок возврата налога составляет четыре месяца.

 

1.2. Налогоплательщик не представил заявление о возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ

Для возврата излишне уплаченной суммы НДФЛ, образовавшейся в связи с предоставлением налогового вычета, необходимо подать в налоговый орган соответствующее заявление (п. 6 ст. 78 НК РФ). Представить его можно вместе с налоговой декларацией или по завершении камеральной проверки декларации. В заявлении нужно указать, в частности, номер банковского счета для перечисления на него суммы переплаты.

Если заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ вы не подавали или не указали в нем банковский счет, налоговый орган не сможет вернуть вам переплату.

 

1.3. Сумма излишне уплаченного НДФЛ зачтена в счет налоговой задолженности

Если у вас есть недоимка по иным налогам соответствующего вида, задолженность по пеням и штрафам за налоговые правонарушения, налоговый орган при выявлении излишне уплаченной суммы НДФЛ сначала зачтет переплату в счет погашения задолженности. Инспекция сделает это самостоятельно, без вашего заявления. На ваш банковский счет вернут только сумму, оставшуюся после зачета (п. п. 1, 5, 6 ст. 78 НК РФ).

 

1.4. Заявление о возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ утеряно налоговым органом

В данном случае имеет значение, можете ли вы подтвердить, что уже подавали заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ. Например, это возможно, если у вас имеется второй экземпляр такого заявления с отметкой сотрудника налогового органа о его приеме с указанием даты.

Если со дня подачи заявления установленный срок возврата переплаты (один месяц) истек, налоговый орган должен вернуть вам сумму излишне уплаченного налога вместе с процентами. Они начисляются за каждый календарный день нарушения срока возврата переплаты исходя из ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в дни просрочки (п. 10 ст. 78 НК РФ).

 

Справка. Ставка рефинансирования

С 01.01.2016 значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России и с 19.06.2017 составляет 9% (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У; Информация Банка России от 16.06.2017).

 

2. Обжалование решения налогового органа, действий или бездействия его должностных лиц

Если вы считаете, что при возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ ваши права нарушены, вы вправе обжаловать решения налогового органа, действия или бездействие его должностных лиц в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд. Сначала подается письменная жалоба в УФНС вашего региона через инспекцию, решение которой оспаривается. Жалобу можно представить лично или через представителя непосредственно в налоговый орган, направить по почте, а также передать в электронной форме, в том числе через личный кабинет налогоплательщика. Обжалование решения инспекции в судебном порядке возможно только после обжалования в УФНС (п. п. 1, 2 ст. 138, п. 1 ст. 139, п. 1 ст. 139.2 НК РФ).

Срок для подачи жалобы (п. 3 ст. 138, п. 2 ст. 139 НК РФ; ч. 1 ст. 219 КАС РФ):

- в УФНС - один год со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав;

- в суд - три месяца со дня, когда стало известно о принятом УФНС решении по жалобе или со дня истечения срока ответа по жалобе.

 

Полезная информация по вопросу

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru

Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ АПАРТАМЕНТОВ

(КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ)?

 

Апартаменты в России - это коммерческие по статусу помещения, которые используют, как правило, для проживания, зачастую вместо квартиры. Они могут быть расположены в административно-деловых и торговых центрах (комплексах), в которых расположены также офисы, торговые объекты, объекты общественного питания, гостиницы.

 

Особенности апартаментов для целей исчисления налога

Налог на имущество в отношении данной категории недвижимости во многом зависит от того, что указано в свидетельстве о праве собственности и в каком комплексе расположены апартаменты. Обусловлено это тем, что самого понятия "апартаменты" в российском законодательстве, в том числе в законодательстве о налогах и сборах, нет.

При исчислении налога в отношении апартаментов необходимо учитывать следующие особенности:

1. Как объект налогообложения апартаменты, в отличие от квартир (комнат), относятся к иным помещениям (п. 1 ст. 401 НК РФ).

2. Налоговые вычеты, предусматривающие уменьшение налоговой базы по налогу в отношении квартиры (комнаты) на величину кадастровой стоимости 20 (10) кв. м общей площади этой квартиры (комнаты), к апартаментам не применимы (п. п. 3, 4 ст. 403 НК РФ).

3. Налоговые льготы по данному виду имущества на федеральном уровне не предусмотрены, но могут быть установлены местным законодательством. В частности, в г. Москве налог на имущество в отношении апартаментов, соответствующих определенным условиям, уменьшается на сумму льготы, рассчитанную с учетом понижающих коэффициентов (абз. 2 п. 2 ст. 399 НК РФ; ч. 4, 7 ст. 1.1 Закона г. Москвы от 19.11.2014 N 51).

 

Примечание. Информацию о льготах, установленных местными органами власти, вы можете получить через интернет-сервис ФНС России "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" или на сайте УФНС вашего региона.

 

4. Размер налоговой ставки зависит от порядка определения налоговой базы апартаментов: исходя из их кадастровой стоимости либо инвентаризационной стоимости (с учетом правил переходного периода) (п. п. 2, 4 ст. 406 НК РФ).

 

Примечание. В общем случае налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества, указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Однако если местные власти не успеют принять соответствующий нормативный акт, то налог будет уплачиваться исходя из инвентаризационной стоимости объекта (п. 2 ст. 402, п. 1 ст. 403 НК РФ).

 

Размер ставки при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости

В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости апартаментов размер ставки налога будет 0,5%, если (п. п. 7, 10 ст. 378.2, пп. 2, 3 п. 2 ст. 406 НК РФ):

- апартаменты не расположены в административно-деловом или торговом центре (комплексе);

- их назначение в соответствии с кадастровым паспортом (выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости) или документами технического учета не предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо подобные объекты фактически там не размещены;

- их кадастровая стоимость не превышает 300 млн руб.

Если апартаменты не соответствуют какому-либо из вышеуказанных условий, то ставка налога составит 2% (пп. 2 п. 2 ст. 406 НК РФ).

Для сравнения: ставка налога в отношении жилых помещений составляет 0,1% (пп. 1 п. 2 ст. 406 НК РФ).

 

Примечание. Размеры ставок налога устанавливаются нормативными актами представительных органов местного самоуправления, а в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - региональными законами. При этом ставки должны соответствовать пределам, предусмотренным в ст. 406 НК РФ.

Так, ставки налога на имущество физических лиц в г. Москве установлены ст. 1 Закона N 51.

Узнать о ставках налога, установленных в конкретной местности, можно с помощью интернет-сервиса ФНС России "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" или на сайтах региональных управлений ФНС России.

 

Обратите внимание!

В отношении апартаментов ставка налога не может быть уменьшена до нуля или увеличена более чем в три раза местными органами (п. 3 ст. 406 НК РФ).

 

Размер ставки при определении налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости

В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости апартаментов (п. 2 ст. 402 НК РФ) размер ставки налога зависит от инвентаризационной стоимости объекта недвижимости, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности).

 

Справка. Размер коэффициента-дефлятора

В целях исчисления налога на имущество физических лиц размер коэффициента-дефлятора на 2017 г. составляет 1,425 (абз. 6 Приказа Минэкономразвития России от 03.11.2016 N 698).

 

Ставка налога до 0,1% включительно, если инвентаризационная стоимость до 300 000 руб. включительно.

Ставка налога свыше 0,1 до 0,3% включительно, если инвентаризационная стоимость свыше 300 000 до 500 000 руб. включительно.

Ставка налога свыше 0,3 до 2,0% включительно, если инвентаризационная стоимость свыше 500 000 руб.

При этом допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от кадастровой стоимости объекта, его вида и места нахождения (п. 5 ст. 406 НК РФ).

 

Обратите внимание!

Если апартаменты относятся к объектам, включенным в перечень объектов налогообложения, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ, то налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости (п. 3 ст. 402 НК РФ).

 

Пример. Расчет суммы налога в отношении апартаментов

Апартаменты площадью 49 кв. м расположены в апартамент-комплексе г. Москвы. Кадастровая стоимость апартаментов составляет 7,5 млн руб. Семья состоит из трех человек: отец (инвалид II группы, имеет долю в праве собственности на апартаменты в размере 2/3), мать (не является пенсионером, имеет долю в праве собственности на апартаменты в размере 1/3), а также совершеннолетний сын (не имеет доли в праве собственности на апартаменты).

При расчете налога учитываем следующее:

1. Налоговые вычеты не предусмотрены. Льгот нет (ст. 403, п. 5 ст. 407 НК РФ; ст. 1.1 Закона N 51).

2. Апартаменты находятся в собственности двух лиц: 2/3 - у отца, 1/3 - у матери. Сын права собственности на апартаменты не имеет и, следовательно, налог не уплачивает.

3. Налоговая ставка составляет 0,5% кадастровой стоимости апартаментов (п. 5 ст. 1 Закона N 51).

Для расчета налога, который должна уплатить мать, сначала нужно рассчитать налоговую базу. Для этого умножим кадастровую стоимость на долю матери в праве собственности на апартаменты: 7 500 000 руб. x 1/3 = 2 500 000 руб.

Рассчитаем сумму налога, который должна уплатить мать: 2 500 000 x 0,5% = 12 500 руб.

Для расчета налога, который должен уплатить отец, сначала нужно рассчитать налоговую базу. Для этого умножим кадастровую стоимость на долю отца в праве собственности на апартаменты: 7 500 000 руб. x 2/3 = 5 000 000 руб.

Рассчитаем сумму налога, который должен уплатить отец: 5 000 000 x 0,5% = 25 000 руб.

 

 

 

 

 

 

КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ

ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС?

 

Право на социальную поддержку, в том числе в виде налоговых льгот, имеют граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.

 

Справка. Кто относится к чернобыльцам

К чернобыльцам относятся (ст. 13 Закона от 15.05.1991 N 1244-1):

1) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в связи с этим инвалидности;

3) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986 - 1987 гг. участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 гг. службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 гг. в работах по объекту "Укрытие"; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26.04.1986 по 30.06.1986 лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

4) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988 - 1990 гг. участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 гг. службу в зоне отчуждения;

5) граждане, занятые на работах в зоне отчуждения;

6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 г. из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 г. и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

7) граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение;

8) граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом;

9) граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы;

10) граждане, занятые на работах в зоне отселения (не проживающие в этой зоне);

11) граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 г. и в последующие годы;

12) военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом.

 

Налоговые льготы, право на которые имеют чернобыльцы, можно разделить в зависимости от вида налога:

- по земельному налогу;

- налогу на имущество физических лиц;

- транспортному налогу;

- НДФЛ.

 

Льготы по земельному налогу

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вправе уменьшить налоговую базу по налогу на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении на территории одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) (п. 2 ст. 387, пп. 5 п. 5 ст. 391 НК РФ).

Дополнительные льготы по земельному налогу могут устанавливаться представительными органами муниципальных образований (законами городов федерального значения) (абз. 2 п. 2 ст. 387 НК РФ).

 

Пример. Льготы по земельному налогу, установленные в г. Москве

Для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в г. Москве льгота по земельному налогу предоставляется в виде дополнительного уменьшения (помимо федеральных льгот) налоговой базы на 1 млн руб. (п. 5 ч. 2 ст. 3.1 Закона г. Москвы от 24.11.2004 N 74).

 

Льготы по налогу на имущество физических лиц

Чернобыльцам предоставляется льгота по налогу на имущество в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, выбранного гражданином, вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот (п. п. 1, 3 ст. 407 НК РФ).

Дополнительные льготы по налогу на имущество физических лиц могут также устанавливаться представительными органами муниципальных образований (законами городов федерального значения) (абз. 2 п. 2 ст. 399 НК РФ).

 

Льготы по транспортному налогу

На уровне федерального законодательства льготы по данному налогу для чернобыльцев не предусмотрены. Однако если пострадавший в ЧАЭС является инвалидом, то принадлежащий ему легковой автомобиль не будет признаваться объектом налогообложения, если данный автомобиль (пп. 2 п. 2 ст. 358 НК РФ):

- специально оборудован для использования инвалидами или

- получен через органы социальной защиты населения и имеет мощность двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт).

Льгота может быть также предусмотрена региональным законодательством, которым утверждается перечень льготников. Например, в г. Москве не уплачивать транспортный налог можно с одного зарегистрированного на чернобыльца транспортного средства мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт). Указанная льгота не предоставляется в отношении водных и воздушных транспортных средств, а также снегоходов и мотосаней (п. 3 ст. 12, п. 3 ст. 14, ст. 356 НК РФ; п. 11 ч. 1, ч. 3, 5 ст. 4 Закона г. Москвы от 09.07.2008 N 33).

 

Льготы по НДФЛ

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации на ЧАЭС, имеют право на получение стандартных налоговых вычетов (500 руб. или 3 000 руб. в месяц) (п. 3 ст. 210, пп. 1, 2 п. 1 ст. 218, п. 1 ст. 224 НК РФ).

Если гражданин имеет право на стандартные вычеты по нескольким основаниям, например является одновременно чернобыльцем и Героем РФ, то ему будет предоставлен максимальный вычет. Суммировать вычеты и использовать их одновременно нельзя (абз. 1 п. 2 ст. 218 НК РФ).

 

Справка. Стандартный налоговый вычет

Стандартный налоговый вычет, в зависимости от категории граждан, предоставляется в следующих размерах (пп. 1 и 2 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Вычет в размере 3 000 руб. предоставляется:

- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- гражданам, получившим инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, из числа лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или занятых в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в том числе временно направленных или командированных), военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от места дислокации указанных лиц и выполняемых ими работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения, лиц, эвакуированных из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон, лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от времени, прошедшего со дня проведения операции по трансплантации костного мозга и времени развития у этих лиц в этой связи инвалидности;

- гражданам, принимавшим в 1986 - 1987 гг. участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или занятых в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в том числе временно направленных или командированных);

- военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, а также военнообязанным, призванным на специальные сборы и привлеченным в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, включая взлетно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполняемых ими работ;

- гражданам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, в том числе гражданам, уволенным с военной службы, проходившим в 1986 - 1987 гг. службу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Вычет в размере 500 руб. предоставляется:

- младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам и другим работникам лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы радиационного облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26.04.1986 по 30.06.1986 граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и являющихся источником ионизирующих излучений;

- рабочим и служащим, а также бывшим военнослужащим и уволившимся со службы лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, получившим профессиональные заболевания, связанные с радиационным воздействием на работах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;

- гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 г. из зоны отчуждения, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 г. и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития.

 

Порядок оформления льготы по налогам

Для получения льгот следует самостоятельно представить заявление и необходимые документы, подтверждающие право на налоговую льготу, в налоговые органы по месту нахождения зарегистрированных объектов недвижимого имущества и (или) земельного участка и (или) транспортного средства (например, удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом (п. 2 Порядка, утв. Приказом МЧС России N 728, Минздравсоцразвития России N 832, Минфина России N 166н от 08.12.2006)).

Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения).

 

Примечание. Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном регионе можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" раздела "Электронные сервисы" интернет-сайта ФНС России.

 

По конкретным вопросам о порядке предоставления налоговых льгот следует обращаться в представительный орган муниципального образования либо в налоговый орган по месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) земельного участка и (или) транспортного средства.

 

Связанные вопросы

Какие льготы предусмотрены по земельному налогу?

Какие льготы предусмотрены по налогу на имущество для физических лиц?

Какие льготы предусмотрены по транспортному налогу?

Какие льготы предусмотрены по НДФЛ?

 

Полезная информация по вопросу

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ

ПРИ ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ?

 

По общему правилу доход, полученный от реализации акций или иных ценных бумаг, находящихся в собственности гражданина, облагается НДФЛ (пп. 5 п. 1, пп. 5 п. 3 ст. 208, ст. 209 НК РФ).

 

Справка. Ценные бумаги, доход от реализации которых не облагается НДФЛ

Не подлежит налогообложению НДФЛ доход от реализации следующих ценных бумаг (п. 17.2 ст. 217, п. 2 ст. 284.2, ст. 284.2.1 НК РФ; ч. 7 ст. 5 Закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ):

1) акций, которые были приобретены не ранее 01.01.2011, находились у вас на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет, если при этом соблюдается одно из условий:

- акции относятся к ценным бумагам российских организаций, не обращающимся на ОРЦБ, в течение всего срока владения ими;

- акции относятся к ценным бумагам российских организаций, обращающимся на ОРЦБ и являющимся в течение всего срока владения ими акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;

- акции на дату их приобретения относятся к ценным бумагам российских организаций, не обращающимся на ОРЦБ, а на дату их реализации - к ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ и являющимся акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;

- акции составляют уставный капитал российских организаций, не более 50% активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимости на территории РФ;

2) акций и облигаций российских организаций, которые на дату их реализации находились у вас на праве собственности или ином вещном праве более одного года, если при этом соблюдается одно из условий:

- они относятся к обращающимся на ОРЦБ и в течение всего срока владения ими являются ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;

- на дату их приобретения относятся к ценным бумагам российских организаций, не обращающимся на ОРЦБ, а на дату их реализации - к ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ и являющимся акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

 

При этом необходимо определять финансовый результат от реализации ценных бумаг, то есть уменьшить полученный доход на сумму расходов, понесенных в связи с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, в том числе с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам (далее - вычет расходов по ценным бумагам) (п. 4 ст. 210, п. п. 12 - 13.2 ст. 214.1, п. 3 ст. 224 НК РФ).

 

Примечание. Существуют особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг в рамках операций РЕПО (ст. 214.3 НК РФ). В настоящем материале они не рассматриваются.

 

Если операции с ценными бумагами (в том числе учитываемыми на индивидуальном инвестиционном счете) в ваших интересах осуществляет доверительный управляющий, депозитарий, брокер или форекс-дилер на основании соответствующего договора или вы получаете доход от эмитента - российского АО в определенных случаях, то такое лицо признается налоговым агентом, который самостоятельно производит вычет расходов по ценным бумагам (п. п. 1, 2, 4 ст. 226.1 НК РФ).

В остальных случаях вы можете самостоятельно уменьшить полученный доход на указанные расходы при представлении налоговой декларации.

Рассмотрим, как воспользоваться вычетом по расходам при продаже ценных бумаг через налогового агента и самостоятельно.

 

1. Продажа ценных бумаг через налогового агента

В данном случае рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подготовьте и представьте налоговому агенту заявление и подтверждающие документы

Заявление об уменьшении облагаемого НДФЛ дохода на расходы по ценным бумагам составляется в произвольной форме. К заявлению нужно приложить оригиналы либо заверенные копии документов, подтверждающие ваши расходы, в частности расчетно-платежные документы, подтверждающие факт оплаты ценных бумаг, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги, брокерские отчеты.

Если вы представляете оригиналы документов, налоговый агент обязан изготовить заверенные копии таких документов и хранить их в течение пяти лет (абз. 2 п. 4 ст. 226.1 НК РФ).

 

Шаг 2. Получайте вычет расходов по ценным бумагам у налогового агента

При исчислении суммы НДФЛ с дохода от продажи ценных бумаг налоговый агент уменьшает налогооблагаемую базу на сумму понесенных вами расходов (п. 4 ст. 226.1 НК РФ).

Если налоговый агент исчислил налоговую базу и сумму НДФЛ, но не удержал налог, он направляет в налоговый орган сообщение о невозможности удержания налога и сумме неудержанного НДФЛ. Налоговый орган направит вам уведомление, на основании которого вы обязаны самостоятельно уплатить налог. Срок его уплаты в отношении дохода за 2016 г. - не позднее 01.12.2018. Учитывая, что эта дата приходится на субботу, заплатить налог можно не позднее понедельника 03.12.2018. За последующие календарные годы налог подлежит уплате не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим календарным годом. Подавать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ в таком случае не требуется (п. 7 ст. 6.1, ст. 216, п. 14 ст. 226.1, пп. 4 п. 1, п. п. 6, 7 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

 

2. Продажа ценных бумаг самостоятельно

В данном случае рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Определите состав понесенных вами расходов по каждому виду (категории) проданных ценных бумаг

Как правило, вид (категория) ценных бумаг определяется на дату их реализации (п. 1.1 ст. 214.1 НК РФ).

При этом к расходам, связанным с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, могут, в частности, относиться (п. 10 ст. 214.1 НК РФ):

- суммы, уплаченные эмитенту ценных бумаг или уплаченные по договору купли-продажи ценных бумаг;

- оплата услуг профессиональных участников ОРЦБ;

- биржевой сбор (комиссия);

- уплаченный налог при получении ценных бумаг в порядке наследования или дарения.

Вы можете воспользоваться вычетом в размере фактически понесенных вами расходов, за исключением расходов по уплате процентов за пользование заемными денежными средствами для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг. Размер процентов лимитирован и принимается в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России (пп. 11 п. 10 ст. 214.1 НК РФ).

 

Шаг 2. Подготовьте подтверждающие документы

Подготовьте документы, подтверждающие ваши расходы по ценным бумагам. Они такие же, как и для налогового агента (шаг 1 предыдущего раздела). Перечень документов вы можете также уточнить в своей налоговой инспекции. Платежные документы должны быть оформлены на ваше имя, за исключением случая, когда при дарении или наследовании ценных бумаг НДФЛ не уплачивался (например, при дарении близким родственником). При этом вы можете учесть документально подтвержденные расходы дарителя или наследодателя на приобретение этих ценных бумаг (абз. 9 п. 13 ст. 214.1 НК РФ).

 

Шаг 3. Рассчитайте финансовый результат от каждой сделки с ценной бумагой и сумму НДФЛ

Финансовый результат определяется как разность между полученными доходами и произведенными расходами и может быть положительным или отрицательным. Он исчисляется, как правило, по каждой операции с ценными бумагами и по каждому виду операций с ценными бумагами по окончании года (абз. 1, 3 п. 12 ст. 214.1 НК РФ).

 

Примеры. Расчет финансового результата по сделкам с ценными бумагами

Пример 1

В 2016 г. П.П. Иванов совершил две сделки по реализации ценных бумаг на основании договоров купли-продажи:

1) продал 10 000 акций, обращающихся на ОРЦБ, за 1 500 000 руб.; расходы по приобретению, хранению и реализации ценных бумаг составили 1 300 000 руб.;

2) продал 50 акций, не обращающихся на ОРЦБ, за 50 000 руб.; расходы по приобретению, хранению и реализации ценных бумаг составили 55 000 руб.

Поскольку сделки совершены с ценными бумагами разных категорий, финансовый результат определяется по каждой сделке отдельно.

По сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, получен положительный финансовый результат в размере 200 000 руб. (1 500 000 руб. - 1 300 000 руб.).

По сделке купли-продажи необращающихся ценных бумаг получен отрицательный финансовый результат в сумме 5 000 руб. (50 000 руб. - 55 000 руб.).

 

Пример 2

В 2009 г. П.П. Иванов получил в порядке дарения от своего отца 1 000 акций, обращающихся на ОРЦБ. Их рыночная стоимость на дату дарения составила 500 000 руб. Так как акции подарены близким родственником одаряемого, их стоимость не облагается НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ), и поэтому налог со стоимости акций П.П. Иванов при их получении не уплачивал. Даритель (отец) приобрел указанные акции в 1998 г. за 100 000 руб. Документы, подтверждающие оплату акций, приобретенных дарителем, имеются. В 2016 г. П.П. Иванов продал эти акции за 685 000 руб. Сумма расходов по хранению и реализации ценных бумаг - 50 000 руб.

В состав расходов, учитываемых при определении финансового результата от реализации ценных бумаг, включаются расходы дарителя (отца) на приобретение акций (100 000 руб.) и расходы одаряемого (П.П. Иванова) на хранение и реализацию ценных бумаг (50 000 руб.).

Таким образом, финансовый результат от сделки составил 535 000 руб. (685 000 руб. - 100 000 руб. - 50 000 руб.).

 

НДФЛ рассчитывается и уплачивается с положительного финансового результата по каждому виду операций (п. 14 ст. 214.1 НК РФ).

 

Пример. Расчет суммы НДФЛ к уплате

В 2016 г. А.А. Сергеев совершил две сделки купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ. По обеим получен положительный финансовый результат: по первой - в сумме 300 000 руб., по второй в сумме 25 000 руб.

В такой ситуации налоговая база определяется по совокупности полученных результатов по двум сделкам. Она равна 325 000 руб. (300 000 руб. + 25 000 руб.), а сумма НДФЛ - 42 250 руб. (325 000 руб. x 13%).

 

Шаг 4. Заполните налоговую декларацию и представьте вместе с документами в налоговый орган

На основании подготовленных документов заполните налоговую декларацию. Вместе с подтверждающими документами не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором вы получили доход от продажи ценных бумаг, ее необходимо подать в налоговый орган по месту жительства (п. 3 ст. 80, п. 1 ст. 83, п. 2 ст. 229 НК РФ).

Декларацию можно представить (п. 4 ст. 80 НК РФ):

- лично или через представителя;

- почтовым отправлением с описью вложения;

- в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика.

 

Шаг 5. Уплатите сумму НДФЛ

Общую сумму НДФЛ, исчисленную на основании налоговой декларации, необходимо уплатить до 15 июля года, следующего за годом получения дохода от продажи ценных бумаг (п. 4 ст. 228 НК РФ).

 

Обратите внимание!

При реализации обращающихся на ОРЦБ ценных бумаг, которые были приобретены после 01.01.2014 и находились в собственности более трех лет, кроме вычета расходов по ним, резиденты РФ вправе воспользоваться инвестиционным вычетом по НДФЛ. Если по операциям с обращающимися на ОРЦБ ценными бумагами получен отрицательный финансовый результат, можно воспользоваться налоговым вычетом в виде переноса убытков на будущие годы, но не более 10 лет (п. п. 12, 16 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1, ст. 220.1 НК РФ; п. 1 ст. 5 Закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ).

 

Связанные вопросы

Как получить инвестиционный вычет по НДФЛ?

 

Полезная информация по вопросу

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru

 

 

 

 

 

 

КАКОВ ПОРЯДОК ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И

ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ГОСТАЙНЕ?

 

Отдельные категории граждан, в том числе военнослужащие и граждане, допущенные или ранее допускавшиеся к государственной тайне, могут быть временно ограничены в своих правах, в частности, на выезд за границу (ст. 24 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1; пп. 1, 2, 7 ст. 15 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ).

 

1. Основания временного ограничения прав граждан на выезд за границу

К основаниям временного ограничения прав граждан РФ на выезд за границу относятся, в частности (пп. 1, 2, 7 ст. 15 Закона N 114-ФЗ):

1) призыв на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу - до окончания срока службы;

2) государственная служба (работа) в органах ФСБ - до окончания срока соответствующего контракта (трудового договора);

3) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к гостайне, и заключение трудового договора (контракта), предполагающего временное ограничение права на выезд из РФ, - до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором (контрактом) или законодательством о порядке выезда из РФ и въезда в РФ.

По общему правилу срок ограничения не может превышать пяти лет со дня последнего ознакомления лица с данными сведениями. При сохранении степени их секретности этот срок может быть продлен, однако он не должен превышать в общей сложности десяти лет, включая срок, установленный трудовым договором (контрактом), со дня последнего ознакомления лица с данными сведениями.

Оформление гражданам допуска к гостайне осуществляется по месту работы (службы) либо военным комиссариатом по месту воинского учета. Допуск граждан к гостайне предусматривает письменное согласие на частичные, временные ограничения их прав. Соответствующие обязательства граждан отражаются в трудовом договоре (контракте) либо, если он не заключается, оформляются в виде расписки (п. 5, пп. "б" п. 7, п. 10 Инструкции, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 N 63).

Во всех случаях временного ограничения права на выезд из РФ уполномоченный орган в сфере внутренних дел или его территориальный орган выдает гражданину РФ уведомление, в котором указываются, в частности, основание и срок данного ограничения (ст. 16 Закона N 114-ФЗ).

 

2. Порядок оформления документов на выезд за границу

Выезд из РФ и въезд в РФ возможен при наличии у российского гражданина паспорта (заграничного, дипломатического или служебного) (ст. 7 Закона N 114-ФЗ).

При этом для выезда за границу военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, должны получить разрешение командования (ст. 19 Закона N 114-ФЗ).

Порядок получения паспорта регламентируется правовыми актами соответствующих федеральных органов. Рассмотрим его на примере порядка, утвержденного для военнослужащих внутренних войск МВД России. Для получения паспорта рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подайте рапорт (заявление) на имя уполномоченного должностного лица

Если рапорт подан военнослужащим, осведомленным в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, то решение должностного лица на выезд из РФ и возможности выдачи паспорта или о временном ограничении права военнослужащего на выезд из РФ принимается на основании документально подтвержденных фактов доступа военнослужащего к указанным сведениям с учетом их актуальности на момент рассмотрения представленного рапорта (п. п. 3 - 5 Порядка, утв. Приказом МВД России N 378).

 

Примечание. Решение об ограничении права на выезд из РФ может быть обжаловано в Межведомственную комиссию, а также в суд (ст. 17 Закона N 114-ФЗ; п. 7 Порядка).

 

В случае если уполномоченным должностным лицом дано разрешение на получение паспорта, завизированный рапорт передается в кадровый орган (п. 8 Порядка).

Военнослужащие, осведомленные в секретных сведениях или не осведомленные в сведениях, составляющих гостайну, также подают рапорт на имя уполномоченного должностного лица. При этом начальник режимно-секретного подразделения делает запись на рапорте об отсутствии допуска к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Поданный рапорт визируется уполномоченным должностным лицом и передается в кадровый орган (п. п. 13, 14 Порядка).

 

Шаг 2. Дождитесь согласования от органа безопасности

Кадровый орган представляет сформированный пакет документов военнослужащего в уполномоченное подразделение органов безопасности для согласования. После получения такого согласования военнослужащему выдается справка, разрешающая получение паспорта, которая представляется в государственный орган, оформляющий паспорт (п. п. 9 - 10 Порядка).

 

Шаг 3. Получите паспорт для выезда за границу

Военнослужащие самостоятельно получают паспорт (нового или старого образца), приложив к соответствующему заявлению необходимые документы и вышеуказанную справку. Оформление и выдачу паспорта осуществляет МВД России (п. 11 Порядка; п. п. 24, 28.1.1 - 28.3.7, 30 Административного регламента, утв. Приказом ФМС России от 26.03.2014 N 211; п. п. 24, 26, 27, 28 Административного регламента, утв. Приказом ФМС России от 15.10.2012 N 320; пп. 49 п. 11 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699).

Срок оформления паспорта гражданину, имеющему (имевшему) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к гостайне, не должен превышать три месяца со дня подачи заявления о выдаче паспорта (ч. 5 ст. 10 Закона N 114-ФЗ).

 

3. Порядок хранения и выдачи паспорта

Порядок хранения и выдачи паспортов также регламентируется правовыми актами соответствующих федеральных органов.

Так, например, военнослужащие и гражданский персонал органов ФСБ, имеющий допуск к сведениям особой важности и (или) совершенно секретным сведениям, сдают паспорт на хранение в подразделение кадров органа безопасности в пятидневный срок после его получения в уполномоченных государственных органах, а также после возвращения из поездки за границу.

Гражданский персонал, имеющий допуск к секретным сведениям, сдает паспорт на хранение в подразделение кадров органа безопасности в пятидневный срок после принятия решения о временном ограничении права на выезд за границу.

Находящийся на хранении паспорт выдается военнослужащим для выезда за границу при наличии решения о возможности выезда за границу.

По возвращении из поездки за границу военнослужащие в пятидневный срок представляют непосредственному начальнику отчет о выезде за границу (п. п. 7 - 9 Инструкции, утв. Приказом ФСБ России от 17.04.2012 N 179).

 

Связанные вопросы

Как оформить загранпаспорт и каков срок его действия?

Как заполнить заявление на получение загранпаспорта нового поколения?

 

 

 

 

 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ

ПРИ ОТПРАВКЕ РЕБЕНКА В ЗАГРАНИЧНЫЙ ЛАГЕРЬ?

 

Для отправки ребенка в заграничный лагерь нужно заранее подготовить необходимые документы, перечень которых устанавливается законодательством РФ и той страны, в которую ребенок въезжает.

К обязательным документам для пересечения границы относятся:

- загранпаспорт ребенка с визой страны въезда (если она требуется);

- нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка за границу.

Для отправки ребенка в заграничный детский лагерь могут потребоваться следующие документы.

 

1. Загранпаспорт гражданина РФ и виза страны пребывания (если есть визовый режим с РФ)

Ребенок не сможет пройти паспортный контроль на границе по паспорту родителя, в который он вписан, если этот родитель не пересекает границу.

Отдельный загранпаспорт на ребенка можно оформить с самого рождения ребенка. До достижения ребенком возраста 14 лет загранпаспорт оформляется на основании заявления родителей, и при его получении присутствие ребенка необязательно. Дети с 14 до 18 лет получают загранпаспорт на основании заявления родителей при личном присутствии и при предъявлении паспорта гражданина РФ (ст. 8 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ; п. п. 2.2, 59 Административного регламента, утв. Приказом ФМС России от 15.10.2012 N 320; п. п. 2.2, 24 Административного регламента, утв. Приказом ФМС России от 26.03.2014 N 211; п. 2 ч. 1 ст. 35 Закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ).

Если лагерь находится в стране, которая применяет визовый режим с РФ, то получить визу необходимо до пересечения границы. Визы оформляются в посольстве (консульстве) или визовых центрах страны въезда по заявлению одного из родителей и при представлении необходимых документов. Как правило, к таким документам относятся:

1) загранпаспорт ребенка;

2) нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка за границу;

3) транспортные документы (билеты);

4) документы, подтверждающие место проживания за рубежом (достаточно брони);

5) фотографии ребенка установленного образца;

6) свидетельство о рождении;

7) квитанция об уплате пошлины за выдачу визы.

 

Примечание. Рекомендуем заблаговременно ознакомиться с требованиями к перечню документов, необходимых для получения визы, на сайте посольства (визового центра) страны въезда или Консульского департамента МИДа России.

 

2. Нотариальное согласие родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) на выезд ребенка за границу

В согласии необходимо указать лицо, сопровождающее ребенка, срок выезда и государство (государства), которое (которые) он намерен посетить. Для выезда из РФ достаточно согласия одного из родителей, если от второго родителя не поступало заявления о его несогласии на выезд ребенка (ст. 20 Закона N 114-ФЗ; Письмо Пограничной службы ФСБ России от 27.06.2007 N 21/1/7/3; Письмо ФСБ России от 17.06.2015 N 21/7/3/Е-2110).

Сведениями о несогласии второго родителя в отношении выезда ребенка из РФ может располагать орган в сфере внутренних дел (п. 1, пп. 49 п. 11 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699; ч. 2 ст. 21 Закона N 114-ФЗ).

Согласие составляется в двух экземплярах - один остается в посольстве (консульстве) при оформлении визы (если она требуется), другой предъявляется при пересечении границы.

 

Обратите внимание!

Необходимость предоставления согласия второго родителя на выезд ребенка за границу может быть предусмотрена законодательством страны въезда, поэтому рекомендуем заблаговременно ознакомиться с требованиями к документам для въезда ребенка в страну назначения и заранее подготовить нотариальное согласие второго родителя.

 

3. Медицинская страховка

При отправке ребенка в заграничный лагерь медицинская справка не нужна, но обязательно понадобится договор добровольного страхования (медицинская страховка), который, как правило, включен в стоимость тура. Однако следует учитывать, что договор, включенный в стоимость тура, может не покрывать всех проблем со здоровьем, поэтому, если у ребенка имеются хронические заболевания, лучше оформить расширенный договор добровольного страхования (ст. 17 Закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ).

 

4. Заявление на перевозку (перелет) несопровождаемого ребенка

Если ребенок в возрасте от двух до 12 лет летит за границу без сопровождения взрослых, необходимо оформить заявление на перевозку (перелет) несопровождаемого ребенка. В этом случае один из членов экипажа будет присматривать за ребенком во время полета, а затем передаст его представителю лагеря. По просьбе родителей данная услуга может предоставляться в отношении детей в возрасте до 16 лет.

Правила предоставления услуги сопровождения устанавливает перевозчик. С ними можно ознакомиться в конкретной авиакомпании (п. 105 Федеральных авиационных правил, утв. Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82; п. 2 ст. 102 ВК РФ).

 

Обратите внимание!

Законодательство страны въезда может предусматривать необходимость представления не только согласия родителей, но и иных документов. Рекомендуем ознакомиться с требованиями к перечню необходимых документов на сайте посольства (визового центра) страны въезда или Консульского департамента МИДа России.

 

Связанные вопросы

Как получить загранпаспорт несовершеннолетнему?

Как выразить несогласие на выезд ребенка за границу и как об этом узнает другой родитель?

 

Полезная информация по вопросу

Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации - www.mid.ru

Официальный сайт Консульского департамента МИД России - www.kdmid.ru

 

 

 

 

 

 

КАКОВ ПОРЯДОК ВВОЗА ОРУЖИЯ

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ?

 

Оружием признаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях (ст. 3 Закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ).

 

Примечание. Перечень гражданского оружия, его основных частей и патронов к нему, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза, указан в разд. 1.6 Приложения 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30.

 

Чтобы ввезти оружие на территорию РФ, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Получите лицензию на приобретение оружия

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин обязан пройти подготовку в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием, после чего представить в лицензионно-разрешительный отдел по месту жительства требуемые документы (ч. 15, 18 ст. 13 Закона N 150-ФЗ).

 

Шаг 2. Получите сертификат соответствия

Модели гражданского оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходные с оружием изделия, ввозимые в РФ, подлежат сертификации, то есть обязательному подтверждению соответствия (ст. 7 Закона N 150-ФЗ).

Такую сертификацию до ввоза оружия в РФ проводят органы по сертификации, аккредитованные Росстандартом по согласованию с МВД России (п. 84 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 N 814; ст. 25 Закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ).

Без проведения сертификации в РФ можно ввозить оружие и патроны (п. 85 Правил):

- имеющие сертификаты соответствия или декларации о соответствии, за исключением оружия, ввозимого после ремонта;

- перемещаемые по территории РФ в соответствии с международными договорами РФ;

- временно ввозимые гражданами в целях охоты, участия в спортивных мероприятиях, выставках и историко-культурных мероприятиях.

Для получения сертификата соответствия оружие должно быть уже приобретено и документы на оружие должны быть у вас на руках.

Если приобретенное вами оружие включено в Перечень моделей гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сведения о которых внесены в Государственный кадастр служебного и гражданского оружия, переходите к шагу 3 (п. 10 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 N 814).

Если приобретенное вами оружие не включено в указанный перечень, представьте в орган по сертификации заявление, сведения об оружии и патронах, а также документы, подтверждающие соответствие представляемого оружия (патронов) установленным требованиям по сертификации, сборочный чертеж (схему сборки) оружия или патронов, паспорт на оружие или патроны (п. п. 4, 7 Положения).

По результатам проверки представленных сведений, документов и образцов оружия или патронов получите сертификат соответствия (п. 8 Положения).

 

Шаг 3. Получите разрешение на ввоз оружия в РФ

Перечень оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему, в отношении которых требуется получение разрешения, установлен разд. 2.22 Приложения 2 к Решению N 30.

Для получения разрешения на ввоз оружия в РФ представьте в Управление лицензионно-разрешительной работы МВД России или подразделение лицензионно-разрешительной работы следующие документы (п. п. 5, 9.1 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 28.04.2012 N 378; ст. 2 Закона N 184-ФЗ):

- заявление;

- паспорт гражданина РФ;

- копию сертификата соответствия (при ввозе сертифицированного оружия);

- лицензии либо иные документы, подтверждающие право приобретения соответствующего оружия (патронов) на территории РФ.

Срок изготовления разрешения на ввоз оружия составляет не более 14 дней со дня регистрации заявления (п. 7 Административного регламента).

При принятии положительного решения в течение двух дней вам будет вручено лично либо направлено по почте или через Единый портал госуслуг уведомление об оплате единовременного сбора (п. 16 Административного регламента).

 

Справка. Размер единовременного сбора за выдачу разрешения на ввоз оружия и патронов к нему в РФ

Сбор за выдачу разрешения на ввоз в РФ оружия и патронов к нему уплачивается в размере 100 руб. (п. 16 Административного регламента; Приложение N 1 к Постановлению Правительства РФ от 08.06.1998 N 574).

 

Перед выдачей разрешения сотрудник проверяет наличие и правильность оформления документа об оплате единовременного сбора (п. 32.3 Административного регламента).

При положительном результате проверки заявления и документов вы получите разрешение на ввоз оружия с отметкой "для сертификации". Срок действия разрешения - 60 дней.

В случаях, установленных законом, одновременно с разрешением на ввоз оружия выдается заключение (разрешительный документ) (п. 32 Административного регламента; п. п. 5, 6, 16 Приложения 17 к Решению N 30).

 

Шаг 4. Транспортируйте оружие в РФ

Граждане могут транспортировать оружие только при наличии разрешительных документов, при этом оно должно находиться в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя оружия (п. 77 Правил; Письмо МВД России от 26.02.2016 N 3/167700779671).

Любые виды оружия (их основные (составные) части) и патроны к ним (их части), а также изделия, конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием, запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях и к перевозке воздушным транспортом в ручной клади (Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 338; пп. 10 п. 1 Перечня, утв. Приказом Минтранса России от 25.07.2007 N 104).

В аэропорту отправления оружие обязательно надо передать уполномоченному лицу для временного хранения на период полета. При этом будет составлен акт приемки оружия на период полета воздушного судна. По окончании полета владелец получит оружие в аэропорту назначения, для этого необходимо предъявить уполномоченному лицу акт приемки оружия, документ, удостоверяющий личность, и разрешение на ввоз оружия на территорию РФ (п. п. 5, 9, 26 Инструкции, утв. Приказом ФСВТ России N 120, МВД России N 971 от 30.11.1999; п. 116 Правил, утв. Приказом Минтранса России от 25.07.2007 N 104).

Рекомендуем также уточнить необходимость и порядок декларирования ввозимого вами оружия.

 

Обратите внимание!

Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 руб. (ст. 20.12 КоАП РФ).

 

Шаг 5. Зарегистрируйте оружие по месту жительства

Для регистрации оружия обратитесь в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства в двухнедельный срок (п. 52 Правил).

Гражданину при регистрации оружия в зависимости от его вида выдается разрешение на хранение, разрешение на хранение и ношение или разрешение на хранение и использование без права ношения. Срок действия разрешения - пять лет (ч. 14 ст. 13 Закона N 150-ФЗ).

 

Полезная информация по вопросу

Портал государственных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru

 

 

 

 

 

 

КАКИЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

В СЛУЧАЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ?

 

Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей, если такая обязанность должна исполняться работником в рабочее время. При этом органы и организации, в интересах которых работник исполняет такие обязанности, производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством (ч. 2 ст. 165, ч. 1, 2 ст. 170 ТК РФ).

Если работник для исполнения государственных или общественных обязанностей прерывает ежегодный отпуск, то работодатель должен продлить или перенести отпуск с учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК РФ).

Гарантии и компенсации в связи с исполнением работником государственных или общественных обязанностей предоставляются, в частности, в следующих случаях.

 

Работник является донором

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. При этом работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст. 186 ТК РФ).

В данном случае обязанность по предоставлению компенсаций возникает не у госоргана (или общественной организации), а у работодателя. Однако при этом донор имеет право на определенные меры соцподдержки со стороны государства (медорганизации), в том числе:

- бесплатное питание в день сдачи крови и (или) ее компонентов - за счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов;

- первоочередное приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение, если донор в течение года сдал кровь в объеме, равном двум максимально допустимым дозам (ст. 22 Закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ);

- ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", размер которой с 01.02.2017 составляет 13 041,14 руб. (ст. ст. 23, 24 Закона N 125-ФЗ; ч. 3 ст. 8 Закона от 14.12.2015 N 359-ФЗ; п. 22 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4.2 Закона от 06.04.2015 N 68-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 88).

 

Справка. Звание "Почетный донор России"

Награждаются нагрудным знаком "Почетный донор России" доноры, сдавшие безвозмездно (ст. 23 Закона N 125-ФЗ):

- кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз;

- кровь и (или) ее компоненты 25 и более раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови 40 раз;

- кровь и (или) ее компоненты менее 25 раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови 60 и более раз;

- плазму крови 60 и более раз.

 

Работник вызван в суд в качестве свидетеля

Работник освобождается от работы на время судебного заседания, а также на время, необходимое для проезда в суд, если суд расположен в местности, удаленной от места жительства работника (ч. 1 ст. 170 ТК РФ; ст. 113 ГПК РФ; ст. 121 АПК РФ; ст. 96 КАС РФ). При этом суд выплачивает ему денежную компенсацию исходя из фактических затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля и среднего заработка. Также возмещаются понесенные работником в связи с явкой в суд расходы на проезд, на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (ч. 1, 2 ст. 95; ст. ст. 96, 97 ГПК РФ; ч. 1, 4 ст. 107, ст. ст. 108, 109 АПК РФ).

 

Работник направлен на медицинское освидетельствование

Работники могут быть направлены на медицинское освидетельствование для решения, в частности, вопросов о постановке их на воинский учет или призыве на военные сборы. Такие работники освобождаются от работы с сохранением за ними места постоянной работы и выплатой среднего заработка по месту постоянной работы. Также им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, и командировочные расходы (п. 1 ст. 6 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ).

 

Работник проходит военные сборы

В этом случае работники также освобождаются от работы с сохранением за ними места постоянной работы и выплатой среднего заработка (п. 2 ст. 6 Закона N 53-ФЗ). Кроме того, лицам, проходящим военные сборы, предоставляются также иные денежные выплаты, устанавливаемые законодательством, в том числе оклад по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и оклад по воинскому званию (п. 3 ст. 6 Закона N 53-ФЗ; п. 1 ст. 13.1 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ).

 

Работник принимает участие в работе профсоюза

Работник, являясь членом профсоюзных органов, может принимать участие в качестве делегата съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также участвовать в работе их выборных органов. Условия освобождения такого работника от работы и порядок оплаты ему времени участия в указанных мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением (п. 6 ст. 25 Закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ).

 

Работник исполняет обязанности присяжного заседателя в федеральном суде общей юрисдикции

Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей с освобождением от работы на основании извещения с указанием даты и времени прибытия в суд один раз в год на 10 рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, не окончилось к моменту истечения указанного срока, - на все время рассмотрения этого дела (ч. 1 ст. 170 ТК РФ; п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 11 Закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ; ч. 6 ст. 326 УПК РФ). Соответствующий суд выплачивает такому работнику за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка работника по месту его основной работы. Также суд возмещает командировочные и транспортные расходы. Увольнение или перевод работника по инициативе работодателя в этот период не допускаются (ст. 11 Закона N 113-ФЗ).

 

Работник вызван в налоговый орган в качестве свидетеля

За время освобождения от работы в связи с явкой на основании соответствующего уведомления в налоговый орган работнику выплачивается зарплата по основному месту работы, а также отдельно, за счет бюджетных средств, возмещаются расходы на проезд, наем жилого помещения и выплачиваются суточные (пп. 12 п. 1 ст. 31, п. п. 1, 3, 4 ст. 131 НК РФ; ч. 1 ст. 170 ТК РФ; Постановление Правительства РФ от 16.03.1999 N 298).

 

 

 

 

 

 

КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ?

 

Жилые помещения в общежитиях отнесены к специализированному жилищному фонду, который представляет собой совокупность жилых помещений государственного и муниципального жилфондов (п. 2 ч. 3 ст. 19, п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 92 ЖК РФ). Такие помещения предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения. Соответственно, договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения (ч. 1 ст. 94, ч. 2 ст. 105 ЖК РФ).

Вместе с тем у значительной части граждан, проживающих в жилых помещениях в общежитиях, трудовые отношения, на основании которых им было предоставлено право проживания в общежитиях, давно утрачены.

 

В каких случаях возможна приватизация жилого помещения

Граждане РФ, имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилфонда на условиях соцнайма, вправе приобрести их, то есть приватизировать (ст. 2 Закона от 04.07.1991 N 1541-1; гл. 8 ЖК РФ).

Что же касается жилых помещений общежитий, то таковые не подлежат приватизации (ст. 4 Закона N 1541-1).

Чтобы жилые помещения, использовавшиеся в качестве общежитий, можно было приватизировать, необходимо, чтобы они находились в жилых домах, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям/учреждениям, и были переданы в ведение органов местного самоуправления. В таком случае вне зависимости от даты их передачи в муниципальную собственность и даты предоставления гражданам применяются нормы жилищного законодательства о договоре социального найма, и, соответственно, такие помещения уже можно приватизировать на общих условиях (ст. 7 Закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ; ст. 2 Закона N 1541-1).

Таким образом, допустима приватизация только бывших общежитий, переданных в ведение органов местного самоуправления, поскольку такая передача позволяет сохранить все жилищные права граждан, в том числе право на приватизацию жилых помещений (ст. 18 Закона N 1541-1).

 

Обратите внимание!

Если общежитие передается предприятием в ведение органов местного самоуправления, но в муниципальную собственность не принято, гражданин не лишается права на приватизацию занимаемого им жилого помещения (Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2015 N 4-КГ15-66).

 

Каков порядок приватизации жилого помещения

Чтобы приватизировать жилое помещение, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Узнайте, находится ли ваш дом в ведении органов местного самоуправления

Обратитесь с запросом в орган местного самоуправления и получите выписку из реестра муниципального имущества. Если жилой дом включен в муниципальный жилой фонд, то вы вправе рассчитывать на приватизацию жилого помещения (ст. 18 Закона N 1541-1; ст. 7 Закона N 189-ФЗ).

 

Шаг 2. Подготовьте документы

Для оформления приватизации жилого помещения вам понадобятся (п. 2.5.1.1 Административного регламента, Приложения N 5 к Постановлению Правительства Москвы от 10.09.2014 N 521-ПП):

1) запрос (заявление) на предоставление государственной услуги;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов его семьи, а также лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, и лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма (для достигших 14-летнего возраста - паспорт);

3) свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный в установленном порядке (в случае рождения ребенка на территории иностранного государства), - для членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях соцнайма, не достигших 14-летнего возраста. Представляется в отношении детей-сирот, а также если свидетельство было получено не в г. Москве;

4) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае обращения представителя), и документ, подтверждающий его полномочия по представлению документов для подписания договора передачи, подписанию и получению указанного договора. В зависимости от категории представляемого это может быть нотариальная доверенность, решение органа опеки, попечительства, патронажа и т.д.;

 

5) заверенная судом копия вступившего в законную силу решения о признании недееспособным или ограниченно дееспособным заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма;

 

6) согласие органа опеки и попечительства на передачу жилого помещения в собственность недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина, а также детей, оставшихся без попечения родителей, детей, помещенных под надзор в специализированные учреждения (в отношении заявителя, членов его семьи, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользования им на условиях соцнайма);

 

7) договор социального найма на приватизируемое жилое помещение - экземпляр заявителя (за исключением случаев утери договора социального найма);

 

8) ордер/выписка из распоряжения органа исполнительной власти (при наличии у заявителя); в случае утери ордера - копия распоряжения органа исполнительной власти, выданная органами, уполномоченными на предоставление сведений архивного фонда РФ, на приватизируемое жилое помещение.

 

Примечание. В г. Москве копию распоряжения органа исполнительной власти на бумажном носителе можно получить бесплатно в любом МФЦ (п. п. 2.3.2, 2.11.2.1, 2.12 Административного регламента, утв. Постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 N 789-ПП);

 

9) документ, подтверждающий наличие гражданства РФ, - для лиц, не достигших 14-летнего возраста (за исключением случаев, если родители являются гражданами РФ и зарегистрированы в приватизируемом жилом помещении);

 

10) выписка из домовой книги за период с 21.07.1991 до прибытия на данное место жительства либо аналогичный документ, ее заменяющий;

 

11) документ уполномоченного органа, подтверждающий неиспользованное право на участие в приватизации по прежнему месту жительства, а также документ, подтверждающий полномочия данного органа по выдаче указанного документа.

 

Примечание. Сведения о зарегистрированных правах на жилое помещение до 31.01.1998 в г. Москве предоставляет Департамент городского имущества. В других субъектах РФ такие сведения могут предоставлять, например, БТИ или жилищный отдел местной администрации. Сведения о зарегистрированных правах после указанной даты предоставляет Управление Росреестра (Приложение N 6 к Административному регламенту, утв. Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2014 N 521-ПП; ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ);

 

12) выписка из личного дела (справка) с указанием периода прохождения службы, состава семьи и отражением регистрации при воинской части по периодам службы (для офицеров, в том числе уволенных в запас, и членов их семей; граждан, проходящих (проходивших) военную службу по контракту, и членов их семей; граждан, которым предоставлено (было предоставлено) в пользование служебное жилое помещение при воинской части на период трудового договора (контракта), и членов их семей);

 

13) справка об освобождении гражданина, участвующего в приватизации, и ее копия;

 

14) заверенная судом копия вступившего в законную силу приговора, а также документ, подтверждающий отбывание наказания гражданами, осужденными к лишению свободы или к принудительным работам (в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 N 8-П);

 

15) заверенная судом копия вступившего в законную силу решения о наличии или отсутствии (лишении) прав на жилое помещение;

 

16) письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения или письменный отказ от приватизации занимаемого жилого помещения.

 

Указанные документы оформляются по формам, утверждаемым правовым актом Департамента, нотариально удостоверяются либо подписываются при личном обращении в МФЦ в присутствии работника МФЦ.

 

Шаг 3. Представьте документы в уполномоченный орган, предоставляющий услугу по приватизации жилых помещений

 

В г. Москве вы можете подать пакет документов лично через МФЦ или в электронной форме через Интернет (п. 2.3.1 Административного регламента).

 

При подаче запроса в электронной форме следует заполнить интерактивную форму запроса с указанием реквизитов документов, удостоверяющих личность заявителя. Остальные документы можно приложить к запросу в форме скан-копий документов (в формате DOC, DOCX, PDF, TIFF) либо представить лично в МФЦ в течение пяти рабочих дней со дня подачи запроса. Подача запроса и иных документов в электронной форме представителями заявителей не предусмотрена (п. п. 2.4.4, 2.5.5 - 2.5.6 Административного регламента).

 

Шаг 4. Подпишите договор передачи жилого помещения в собственность

 

Максимальный срок для заключения договора передачи жилого помещения в собственность составляет 46 рабочих дней (два месяца) (ст. 8 Закона N 1541-1; п. 2.7.1 Административного регламента).

 

При подписании договора передачи присутствуют включенные в договор лица, достигшие 14-летнего возраста, и/или их законные представители, а также совершеннолетние лица, имеющие право на приватизацию данного жилого помещения и добровольно отказавшиеся от своего права. При невозможности присутствия лиц, имеющих право на приватизацию данного жилого помещения и добровольно отказавшихся от своего права, представляется согласие от них на приватизацию жилого помещения, заверенное нотариально (п. 3.5.4.1.1 Административного регламента).

 

В случае отказа в приватизации жилого помещения получите уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги (п. 2.11.1.2 Административного регламента).

 

Отказ в приватизации можно обжаловать в судебном порядке (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ; п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 27.09.2016 N 36).

 

Шаг 5. Получите договор передачи жилого помещения в собственность и выписку из ЕГРН

 

Получите в МФЦ договор передачи с отметкой о государственной регистрации перехода права собственности на приватизируемое жилое помещение, а также выписку из ЕГРН (2.11.1.1 Административного регламента; ч. 1 ст. 28 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

 

Заключение договора передачи осуществляется бесплатно, однако за регистрацию права собственности нужно уплатить госпошлину в размере 2 000 руб. (п. 2.12 Административного регламента; пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ; ст. 17 Закона N 218-ФЗ). Если квартира приобретается в долевую собственность, то госпошлину уплачивает каждый сособственник в размере 2 000 руб., умноженных на размер доли в праве собственности (п. 2 ст. 333.18 НК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Став собственником жилого помещения, вы будете обязаны уплачивать налог на имущество физических лиц.

 

Связанные вопросы

 

Как приватизировать квартиру?

 

Как снять с квартиры статус служебного жилья?

 

Полезная информация по вопросу

 

Портал государственных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru

 

Официальный сайт Департамента городского имущества г. Москвы - www.dgi.mos.ru

 

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы - www.mos.ru

 

 

 

 

 

 

ОБЛАГАЕТСЯ ЛИ НДФЛ ДОХОД В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ

 

ПО ЗАЙМАМ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ?

 

Как правило, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Указанные проценты являются по сути платой за пользование денежными средствами (п. 1 ст. 809 ГК РФ; п. 11 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013).

 

Определение налоговой базы по НДФЛ

 

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Проценты, которые заимодавец получает сверх суммы возвращенного займа, являются для него экономической выгодой, облагаемой НДФЛ на общих основаниях. В отношении указанного дохода установлена налоговая ставка по НДФЛ в размере 13% (ст. ст. 41, 209, п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ).

 

Что касается материальной выгоды, которая также облагается НДФЛ, то к ней в данном случае относится выгода от экономии на процентах при получении налогоплательщиком-заемщиком заемных (кредитных) средств от организаций или индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 210, пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ). При этом законодательство не предусматривает исчисление материальной выгоды в случае возникновения заемных отношений между двумя физлицами.

 

Обратите внимание!

 

Если заемные средства перечислены иностранному физлицу за границу, то проценты по займу относятся к доходам от источников за пределами РФ и также облагаются НДФЛ (пп. 9 п. 3 ст. 208 НК РФ).

 

Отражение дохода в налоговой декларации и уплата налога

 

Указанный доход нужно отразить в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, которую налогоплательщик-заимодавец представляет в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором получены соответствующие проценты (пп. 1 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

 

Общую сумму налога к уплате, исчисленную самостоятельно, налогоплательщик уплачивает по месту жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом, по итогам которого представляется налоговая декларация (п. 4 ст. 228 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Как составить договор займа между физическими лицами?

 

 

 

 

 

 

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ОТЕЛЯ

 

ТУРОПЕРАТОРОМ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ?

 

Информация о потребительских свойствах туристского продукта, в том числе о программе пребывания, условиях проживания и питания, является существенным условием договора оказания туристских услуг, которое не может быть изменено туроператором без согласия туриста (ст. 310 ГК РФ; абз. 6 ч. 2 ст. 10 Закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ).

 

При этом туроператор несет ответственность перед туристами (ч. 4, 5 ст. 9 Закона N 132-ФЗ):

 

- за ненадлежащее оказание услуг, входящих в состав туристского продукта, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги;

 

- за действия (бездействие) третьих лиц, если ответственность перед туристом законодательно не возложена на третьих лиц.

 

В случае замены отеля туроператором в одностороннем порядке турист имеет право на получение компенсации во внесудебном порядке или в судебном порядке.

 

1. Получение компенсации во внесудебном порядке

 

В зависимости от времени получения информации об изменении отеля существует несколько вариантов получения компенсации и направления соответствующих требований.

 

1.1. Компенсация при получении информации об изменении отеля после подписания договора, но до начала поездки туриста

 

В этом случае турист вправе (абз. 4 п. 1 ст. 18, абз. 7 п. 1 ст. 29 Закона от 07.02.1992 N 2300-1):

 

- совершить путешествие на предложенных условиях и в последующем предъявить требование о соразмерном уменьшении стоимости туристского продукта либо о предоставлении дополнительных услуг;

 

- отказаться от поездки и направить претензию с требованием вернуть денежные средства и полностью возместить убытки в связи с существенными отступлениями от условий договора.

 

В данном случае договор расторгается не в силу одностороннего отказа одной из сторон, а ввиду существенного нарушения условий договора туроператором, при этом фактических расходов, связанных с выполнением договора с первоначальными условиями, не возникает, поэтому при отказе от договора по данному основанию турист не обязан компенсировать туроператору фактические расходы (п. 1 ст. 782 ГК РФ).

 

В случае возникновения судебного спора обязательства по доказыванию надлежащего оказания услуг туристу, а также обязанность по возмещению дополнительных убытков будут лежать на туроператоре (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17).

 

1.2. Компенсация при получении информации об изменении отеля по прибытии туриста в страну временного пребывания

 

В этом случае турист вправе (абз. 4, 5, 7 п. 1 ст. 18 Закона N 2300-1):

 

- потребовать полностью возместить убытки, в том числе оплатить проживание в другом отеле;

 

- заселиться в предложенный отель и потребовать соразмерного уменьшения цены путевки, то есть возместить разницу в стоимости номеров в отеле;

 

- направить требование туроператору о незамедлительном безвозмездном устранении недостатков - переселении в отель, предусмотренный договором.

 

На случай возможных судебных споров необходимо собрать максимальное количество документов в подтверждение своих требований. Это могут быть:

 

1) фотографии фактически предложенного средства размещения;

 

2) справка (акт, претензия) или иной документ, свидетельствующий о факте заселения в отель соответствующей категории, подписанный представителем принимающей стороны;

 

3) видеофиксация отказа сотрудников отеля или принимающей стороны от предоставления справки или выписки о несоответствии категории отеля;

 

4) описание отелей в интернете и в каталогах;

 

5) буклеты из отелей с указанием категории отеля (количества "звезд");

 

6) свидетельские показания.

 

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора, то есть с момента окончания поездки, и должны быть рассмотрены в течение 10 дней со дня получения претензий (ч. 8 ст. 10 Закона N 132-ФЗ).

 

Направить претензии и требования необходимо таким способом, который позволял бы зафиксировать время получения претензии туроператором. Это может быть вручение претензии под подпись, заказное письмо с уведомлением о вручении, телеграмма.

 

2. Получение компенсации в судебном порядке

 

В случае неудовлетворения требований в предусмотренный законом 10-дневный срок турист вправе обратиться в суд с исковым заявлением и дополнительно к компенсации ущерба потребовать выплаты (п. 6 ст. 13, абз. 1 ст. 15, п. 5 ст. 28 Закона N 2300-1; абз. 6 ст. 6 Закона N 132-ФЗ):

 

- неустойки за каждый день просрочки в размере 3%, но не больше разницы в стоимости отелей;

 

- уплаты штрафа в размере 50% от общей суммы, присужденной судом в связи с неудовлетворением требований добровольно;

 

- компенсации морального вреда.

 

При подаче иска о защите прав потребителей госпошлина не уплачивается, если цена иска не превышает 1 млн руб. Если цена иска превышает 1 млн руб., госпошлина уплачивается в сумме, исчисленной исходя из цены иска и уменьшенной на сумму госпошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн руб. (пп. 4 п. 2, п. 3 ст. 333.36 НК РФ; п. 3 ст. 17 Закона N 2300-1).

 

Суд рассматривает дело и принимает решение.

 

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано. При этом срок для подачи апелляционной жалобы составляет один месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ).

 

В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу после рассмотрения судом жалобы, если обжалуемое решение не было отменено. Если решение суда первой инстанции было отменено или изменено и принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно (ч. 1 ст. 209 ГПК РФ).

 

После вступления решения суда в законную силу можно получить исполнительный лист в суде самостоятельно и направить заявление о возбуждении исполнительного производства (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ; ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 30 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ):

 

- в службу судебных приставов;

 

- в банк туроператора.

 

Вместо этого можно заявить в суд ходатайство о направлении исполнительного листа на исполнение, указав в нем реквизиты счета для перечисления денежных средств (Письмо Казначейства России от 06.10.2015 N 07-04-05/09-676).

 

Связанные вопросы

 

Кто отвечает за качество туристических услуг: туроператор или его представитель за рубежом?

 

Как составить и подать исковое заявление о защите прав потребителей?

 

Каков порядок налогообложения НДФЛ сумм возмещения судебных расходов?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов - www.fssprus.ru

 

 

 

 

 

 

ДОЛЖЕН ЛИ ТУРАГЕНТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ?

 

Одним из основных документов, позволяющих пересечь государственную границу иностранного государства, является виза.

 

Поэтому, если на дату начала путешествия виза не получена или в ее выдаче отказано, туристическая поездка не состоится.

 

Последствия для туриста будут зависеть от обстоятельств и причин неполучения визы:

 

- по независящим от сторон причинам (усмотрение консульства);

 

- по вине туриста;

 

- по вине турагента.

 

Неполучение визы по независящим от сторон причинам

 

Следует помнить, что консульства являются органами власти иностранного государства и могут отказать в выдаче визы без объяснения причин даже в тех случаях, когда все необходимые документы были представлены в срок.

 

Если причина отказа в получении визы не зависела ни от туриста, ни от турагента, применяются положения п. 3 ст. 781 ГК РФ.

 

Согласно указанным нормам закона при невозможности оказать услуги по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, турист обязан оплатить фактически понесенные расходы.

 

Таким образом, турист вправе претендовать на возврат оплаченной по договору суммы за вычетом денежных средств, перечисленных туроператором поставщикам услуг - отелям, авиаперевозчикам и т.д.

 

Эти расходы должны быть документально подтверждены.

 

Формальных требований к подтверждению расходов не существует. Оценка доказанности расходов - прерогатива самого потребителя, а в случае несогласия потребителя - суда.

 

Как правило, в состав доказательств включаются договоры туроператора с поставщиками, счета на оплату услуг, платежные поручения, авиабилеты, ваучеры, письма партнеров.

 

Неполучение визы по вине самого туриста

 

В ряде случаев отказывают в выдаче визы по вине самого туриста.

 

Это возможно, например, при некорректном или неверном заполнении анкеты, недостаточности предоставленных документов или при наличии неточности в них, в случае неверно указанных данных и т.д.

 

Одна из самых частых причин отказов - представление недостоверной информации о месте работы и размере заработной платы. Консульство использует различные возможности для проверки такой информации и в случае сомнений в ее достоверности отказывает в выдаче визы.

 

Обратите внимание!

 

Если причиной отказа в получении визы послужили действия самого туриста, то в соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ он будет обязан оплатить услуги турагента в полном объеме. Это означает, что у туриста нет оснований рассчитывать на возврат денежных средств.

 

Нужно учитывать, что в рассматриваемых двух случаях турфирма может удержать деньги лишь при условии, что доказано надлежащее исполнение ею всех обязательств, направленных на получение визы, - информирование туриста о перечне необходимых документов, а также совершение всех необходимых действий.

 

Неполучение визы по вине турагента

 

Еще одна причина отказа в получении визы - действия или бездействие турагента.

 

Обычно нарушения со стороны турагента выражаются в непредставлении туристу информации по вопросам оформления визы либо в действиях, которые привели к непредставлению визы (ст. 14 Закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ).

 

Например, турагент может не проинформировать туриста в полной мере о необходимом перечне представляемых в консульство документов либо не соблюсти срок, предусмотренный консульством, для подачи документов.

 

В подобных случаях могут применяться положения ст. ст. 12, 28, 29 Закона от 07.02.1992 N 2300-1, согласно которым исполнитель (турагент) обязан не просто вернуть все оплаченные по договору денежные средства, но и возместить убытки потребителя.

 

К дополнительным убыткам туриста могут быть отнесены расходы на проезд из города проживания туриста к месту начала несостоявшегося путешествия (например, перелет из региона в Москву в аэропорт отправления), расходы по повторной оплате поездки, когда виза уже была все-таки получена, и т.д.

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ РИСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ТУРОПЕРАТОРОМ, ЕСЛИ

 

СРОК ПОЕЗДКИ БУДЕТ ПОЗЖЕ СРОКА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ

 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРА?

 

Одной из главных гарантий защиты интересов туристов является финансовое обеспечение ответственности туроператора, срок действия которого может закончиться до окончания срока поездки туриста (ч. 1 ст. 4.1, ч. 1 ст. 17.1 Закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ).

 

Содержание понятия финансового обеспечения

 

Осуществление юридическим лицом туроператорской деятельности возможно только при наличии у него финансового обеспечения, подтвержденного (ч. 1 ст. 4.1 Закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ):

 

- договором страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта и (или)

 

- банковской гарантией исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта.

 

Финансовое обеспечение туроператору предоставляет страховая организация, банк или иная кредитная организация, зарегистрированные в соответствии с законом (ч. 6, 7 ст. 17.1 Закона N 132-ФЗ; ч. 1 ст. 1 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ).

 

При этом финансовое обеспечение не требуется в следующих случаях (ч. 5 ст. 4.1 Закона N 132-ФЗ):

 

- если организация осуществляет экскурсионное обслуживание на территории РФ в течение не более 24 часов подряд;

 

- если государственное или муниципальное учреждение или унитарное предприятие организует путешествия в пределах территории РФ в целях решения социальных задач;

 

- если туроператор имеет фонд персональной ответственности в размере не менее 7% от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.

 

Принцип действия финансового обеспечения схож со страхованием ответственности владельцев автотранспортных средств, так как, если туроператор не исполняет обязательства перед туристом (прекращает свою деятельность, не предоставляет оплаченные услуги по перевозке или размещению), турист вправе предъявить страховщику (гаранту) туроператора требование о возмещении ущерба (ч. 1, 2 ст. 17.4 Закона N 132-ФЗ).

 

Выплата туристу страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или уплата денежной суммы по банковской гарантии не лишает туриста права требовать от туроператора выплаты штрафов, пеней, возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в порядке, предусмотренном законом (ч. 5 ст. 17.4 Закона N 132-ФЗ).

 

Срок действия финансового обеспечения

 

Данный срок указывается в договоре страхования и (или) банковской гарантии и не может быть менее одного года. Финансовое обеспечение на новый срок должно быть получено туроператором не позднее 45 дней до истечения срока действующего финансового обеспечения (ч. 1, 3 ст. 17.3 Закона N 132-ФЗ).

 

Способы избежания рисков, связанных с отсутствием финансового обеспечения

 

Особенность отношений по реализации туристского продукта - временной разрыв между датой заключения договора и датой оказания услуг. Например, договоры со сроками совершения поездки на новогодние праздники в основном заключаются до октября, реже ноября.

 

Если срок поездки будет существенно позже срока окончания действия финансового обеспечения туроператора, турист может не получить гарантий, предусмотренных этим финансовым обеспечением, то есть не получить от страховщика (гаранта) возмещения ущерба за неисполнение или ненадлежащее исполнение туроператором своих обязательств.

 

Турист несет данный риск в случае, если туроператор не исполнил обязательства по договору о реализации туристского продукта и одновременно не получил финансовое обеспечение на новый срок. То есть действие договора страхования ответственности или банковской гарантии уже прекратится, а финансовое обеспечение на новый срок отсутствует.

 

Избежать рисков, связанных с отсутствием финансового обеспечения, можно. При заключении договора о реализации туристского продукта (путевки) сроки его исполнения (сроки совершения путешествия) не должны выходить за пределы срока действия финансового обеспечения туроператора, которое действует на момент заключения договора. Или же сроки совершения путешествия должны приходиться на период, на который распространяется действие нового финансового обеспечения.

 

В связи с этим при заключении договора о реализации туристского продукта (путевки) целесообразно не только интересоваться наличием у туроператора финансового обеспечения, но и выяснять срок его действия.

 

Примечание. Актуальные сведения о туроператорах, их финансовом обеспечении (в том числе сроках действия финансового обеспечения) содержатся в открытом доступе в разделе "Единый Федеральный Реестр туроператоров: Поиск по реестру туроператоров" на сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

 

Связанные вопросы

 

Кто отвечает за качество туристических услуг: туроператор или его представитель за рубежом?

 

Когда и в каком размере можно требовать компенсации морального вреда?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федерального агентства по туризму - www.russiatourism.ru

 

 

 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЕСЛИ ТАМОЖНЯ

 

ПРИЗНАЛА ЕГО БАГАЖ КОММЕРЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ?

 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования и таможенное декларирование коммерческой партии товаров отличаются формой декларации, уплатой таможенных платежей, предоставлением разрешительных документов на товар, структурой таможенной стоимости товаров.

 

Таможенный орган относит перевозимые товары к той или иной группе на основании следующих документов и фактов (п. 1 ст. 3 Соглашения от 18.06.2010):

 

- заявления о перемещаемых товарах (в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации) в случаях, установленных Соглашением от 18.06.2010;

 

- характера и количества товаров;

 

- частоты пересечения таможенной границы и (или) перемещения товаров через таможенную границу.

 

Если под видом товара для личного пользования ввезена коммерческая партия товара, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу и к ним не применяются нормы таможенного законодательства о ввозе и декларировании товаров для личного пользования (п. 3 ст. 3 Соглашения от 18.06.2010).

 

На то, что перевозимый товар является коммерческой партией, могут указывать, например, следующие обстоятельства:

 

- такой товар обычно не используется в быту;

 

- товар одного наименования, размера, фасона, цвета и т.п. в количестве, превышающем потребности одного человека и членов его семьи;

 

- однородный товар периодически перевозится одним и тем же лицом, хотя бы и в небольших количествах;

 

- у перевозящего товары лица есть статус индивидуального предпринимателя.

 

Если таможенный орган не признает перевозимый вами товар товаром для личного пользования, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подайте пассажирскую таможенную декларацию на товары, не признанные таможенным органом товарами для личного пользования

 

Если решение таможенного органа выражено только в устной форме, вы вправе по своему желанию произвести таможенное декларирование данных товаров (п. 4 ст. 355 ТК ТС).

 

Должностное лицо таможенного органа в раздел "Для служебных отметок" основного формуляра декларации внесет запись: "Отказано в регистрации в связи с...", указав мотивированную причину и дату отказа. Запись заверяется оттиском личной номерной печати (п. 7 Инструкции, утв. Решением КТС от 18.06.2010 N 311). Данный документ будет являться основанием для обжалования решения таможенного органа (гл. 3 Закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ).

 

Обратите внимание!

 

Сотрудники таможенного органа, выявив не задекларированную по декларации на товары коммерческую партию товара, в тот же день могут возбудить дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, а сам товар изъять (ст. 27.10 КоАП РФ).

 

Шаг 2. Если товар не был изъят, поместите его на временное хранение

 

Товар необходимо поместить на временное хранение в течение трех часов после его обнаружения таможенным органом (п. 4 ст. 160 ТК ТС).

 

Шаг 3. Обратитесь к таможенному представителю для таможенного декларирования товара

 

Если таможенные органы признали ваш товар коммерческой партией и вы не являетесь специалистом в сфере таможенного дела, целесообразно заключить договор с таможенным представителем на оказание услуг по таможенному декларированию (п. 3 ст. 12 ТК ТС). При этом предварительно ознакомьтесь с условиями указанного договора.

 

В соответствии с таким договором таможенный представитель может оказать вам услуги по заполнению и подаче декларации на товары, определению таможенной стоимости товара и кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) на ввозимый товар, а также рассчитать и оплатить таможенные платежи и, если требуется, сформировать пакет разрешительных документов на товар (сертификаты, лицензии и т.п.).

 

При необходимости подготовки разрешительной документации, возможно, потребуется совершить одно из следующих действий (например, п. 2 Положения, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 N 294):

 

1. Переоформить товар на другого получателя: индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, так как физическое лицо не вправе получать разрешительные документы (п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 25, ст. 29 Закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ).

 

Правила переоформления транспортного документа зависят от вида транспорта (п. п. 2, 4, 9 Правил, утв. Приказом МПС России от 18.06.2003 N 44; ст. 12 Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, от 12.10.1929). Как правило, для переоформления получателя необходимо письмо первого получателя об отказе в получении груза, письмо нового получателя о подтверждении принадлежности товара и (или) письма от отправителя товара о смене получателя.

 

Новый получатель для оформления разрешительных документов с разрешения таможенного органа (ст. 155 ТК ТС) получает необходимое количество проб и образцов для исследования (если необходимо).

 

2. Отправить товар обратно, то есть поместить под таможенную процедуру реэкспорта (ст. 296, п. 1 ст. 297 ТК ТС).

 

При этом если товары, прибывшие на территорию РФ или находящиеся в месте прибытия либо в иной зоне таможенного контроля, расположенной в непосредственной близости от места прибытия, не были помещены под какую-либо таможенную процедуру, то при помещении под таможенную процедуру реэкспорта сборы за таможенные операции не уплачиваются (пп. 16 п. 1 ст. 131 Закона N 311-ФЗ). Освобождение от уплаты транспортных расходов за возврат товара и расходов, связанных с временным хранением, законодательно не предусмотрено.

 

3. Отказаться от получения товара.

 

Отказ оформляется в простой письменной форме, обязательно направляется отправителю товара, в таможенный орган, в котором находится ввезенный товар (во избежание санкций, предусмотренных ст. 16.16 КоАП РФ, если товар находится на временном хранении), а также на склад временного хранения. Отказ от получения товара носит информационный характер и не является таможенной процедурой. Однако для подтверждения того, что действия по отказу от получения товара совершены, необходимо сохранить копию заявления об отказе, на котором будет стоять отметка таможенного органа о получении данного обращения, или почтовое уведомление о вручении (если заявление направлялось по почте с уведомлением).

 

Шаг 4. Удостоверьтесь в подаче декларации на товары и оплате таможенных платежей

 

Декларацию на товары в таможенные органы нужно подавать в электронном виде (п. 1 ст. 204, п. 4 ст. 322 Закона N 311-ФЗ). Для этого нужна специализированная электронная подпись.

 

Примечание. Исключения по подаче декларации в электронном виде составляют случаи, регламентированные Решением КТС от 20.05.2010 N 263.

 

Вместе с таможенной декларацией в таможенный орган необходимо представить документы, на основании которых заполнена таможенная декларация (ст. 183 ТК ТС).

 

Следует учитывать, что если на счете таможенного органа не окажется денежных средств на сборы за таможенные операции, то декларация не будет зарегистрирована (п. 1 ст. 127 Закона N 311-ФЗ; пп. 5 п. 4 ст. 190 ТК ТС). Если имеется специализированная микропроцессорная карта (эмитенты: ООО "Таможенная карта" и ООО "Мультисервисная платежная система"), то оплатить таможенные платежи возможно при подаче таможенной декларации.

 

Шаг 5. Заберите товар, если он находился на временном хранении

 

После выпуска товаров таможенным органом оплатите сборы за хранение. Это нужно сделать до выдачи товара (п. 3 ст. 127 Закона N 311-ФЗ).

 

Обратите внимание!

 

После выпуска товара для внутреннего потребления таможенный орган может проводить в отношении этого товара повторный таможенный контроль в течение трех лет с даты выпуска (ст. 99 ТК ТС).

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы участникам ВЭД - http://ved.customs.ru/

 

 

 

 

 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРАВОМЕРНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА?

 

Заключение срочного трудового договора возможно в случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ, и не зависит исключительно от желания работодателя. Срочный трудовой договор, заключенный по требованию работодателя и при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ).

 

Закон разделяет случаи заключения срочного трудового договора в обязательном порядке и случаи заключения срочного трудового договора по соглашению сторон.

 

Основания для заключения срочного трудового договора в обязательном порядке

 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 59 ТК РФ; п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). Необходимость заключения срочного договора прямо предусмотрена трудовым законодательством в следующих случаях (ч. 1 ст. 59 ТК РФ):

 

1) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;

 

2) на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;

 

3) для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона);

 

4) с лицами, направляемыми на работу за границу;

 

5) для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;

 

6) с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной работы;

 

7) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;

 

8) для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки;

 

9) в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях;

 

10) с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и общественные работы;

 

11) с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;

 

12) в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.

 

Основания для заключения срочного трудового договора по соглашению сторон

 

Независимо от характера предстоящей работы или условий ее выполнения по соглашению сторон срочный трудовой договор может быть заключен в следующих случаях (ч. 2 ст. 59 ТК РФ):

 

1) с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек);

 

2) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, разрешена работа исключительно временного характера;

 

3) с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы;

 

4) для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;

 

5) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

 

6) с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

 

7) с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций независимо от организационно-правовой формы организации и формы собственности;

 

8) с лицами, получающими образование по очной форме обучения;

 

9) с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском международном реестре судов;

 

10) с лицами, поступающими на работу по совместительству;

 

11) в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.

 

Заключение срочного трудового договора по соглашению сторон в вышеперечисленных случаях может быть признано правомерным, только если такой договор заключен на основе добровольного согласия работника и работодателя.

 

Если суд при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора установит, что такой договор заключен работником вынужденно, то к договору будут применены правила договора, заключенного на неопределенный срок (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).

 

Следует также учитывать, что при установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок (п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).

 

Примечание. Проверить соблюдение требований трудового законодательства при заключении с вами срочного трудового договора вы можете, воспользовавшись бесплатными сервисами на порталах Роструда.

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости - www.онлайнинспекция.рф

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ОТПУСКА?

 

Учебным отпуском является дополнительный отпуск, предоставляемый при соблюдении определенных условий работнику, совмещающему работу с получением образования.

 

Условия предоставления учебного отпуска

 

Для предоставления работодателем учебного отпуска вами должны соблюдаться определенные условия (ст. ст. 173, 174, 176, ч. 1 ст. 177 ТК РФ):

 

1) получение образования соответствующего уровня впервые.

 

Также учебные отпуска могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для получения образования работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим договором;

 

2) наличие у образовательной организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе (реестр аккредитованных образовательных организаций можно найти на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки);

 

3) успешное освоение образовательной программы.

 

Как правило, успешно обучающимся считается тот, кто не имеет задолженности за предыдущий курс (семестр). Предполагается, что если учащийся не отчислен из учебного заведения и представил справку-вызов, а ранее после окончания учебных отпусков приносил отрывную часть справки-вызова, то обучение проходит успешно.

 

Гарантии и компенсации работникам, получающим образование соответствующего уровня не впервые по инициативе работника, а также по не имеющим государственной аккредитации программам, могут устанавливаться коллективным или трудовым договором.

 

Примечание. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) не является условием предоставления учебного отпуска, однако влияет на его оплату. Если вы обучаетесь по очной форме, то учебный отпуск не оплачивается, если по очно-заочной или заочной форме обучения, то на период учебного отпуска сохраняется средний заработок (ст. ст. 173, 173.1, 174, 176 ТК РФ).

 

Основания предоставления учебного отпуска

 

Основаниями для предоставления работодателем учебного отпуска при соблюдении вышеуказанных условий являются:

 

1) заявление работника на отпуск. Трудовым законодательством РФ не урегулирован вопрос о сроке обращения к работодателю с таким заявлением, следовательно, работник вправе обратиться с заявлением о предоставлении учебного отпуска непосредственно перед его началом;

 

2) справка-вызов из образовательной организации.

 

Также отметим, что гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением, предоставляются только по основному месту работы (ст. 287 ТК РФ). Следовательно, совместителю в период сессии необходимо либо продолжать работу в свободное от учебы время, либо оформить на это время отпуск без сохранения зарплаты.

 

Работнику, который совмещает работу с учебой одновременно в двух образовательных организациях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с получением образования в одной из них - по выбору работника (ч. 3 ст. 177 ТК РФ).

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Рособрнадзора - www.obrnadzor.gov.ru

 

 

 

 

 

 

ВПРАВЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЬ К СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ?

 

Работодатель вправе привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени только в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. Привлечь можно к сверхурочной работе или работе на условиях ненормированного рабочего дня (ст. ст. 97, 99, 101 ТК РФ).

 

По общему правилу привлечь работника к выполнению сверхурочной работы можно только с его согласия, однако закон устанавливает случаи, когда согласие работника не требуется.

 

Какие сверхурочные работы требуют согласия работника

 

При наличии письменного согласия работника его можно привлечь к сверхурочным работам в следующих случаях (ч. 2 ст. 99 ТК РФ):

 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

 

- при проведении временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;

 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

 

Какие сверхурочные работы не требуют согласия работника

 

Без согласия работника его можно привлечь к сверхурочным работам в следующих случаях (ч. 3 ст. 99 ТК РФ):

 

- при проведении работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

 

- при проведении общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта и связи;

 

- при проведении работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

 

Во всех иных случаях по инициативе работодателя работа за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени выполняется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 99 ТК РФ).

 

Кого нельзя привлекать к сверхурочным работам

 

Нельзя привлечь к сверхурочным работам:

 

- беременных женщин (ч. 5 ст. 99, ч. 1 ст. 259 ТК РФ);

 

- работников в возрасте до 18 лет (ч. 5 ст. 99, ст. 268 ТК РФ);

 

- работников в период действия ученического договора (ч. 3 ст. 203 ТК РФ).

 

Кого можно привлекать к сверхурочным работам только с письменного согласия

 

С письменного согласия и при условии, что привлечение их к сверхурочной работе не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, к сверхурочной работе можно привлечь (ч. 5 ст. 99, ч. 2, 3 ст. 259 ТК РФ):

 

- инвалидов;

 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;

 

- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет;

 

- работников, имеющих детей-инвалидов;

 

- работников, ухаживающих за больными членами семьи.

 

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, и инвалиды должны быть под подпись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы (ч. 5 ст. 99 ТК РФ).

 

Что не считается сверхурочной работой

 

Если работник по своей инициативе остается после работы, то такая работа сверхурочной не признается (Письмо Роструда от 02.12.2009 N 3567-6-1).

 

Также не признается сверхурочной работой выполнение трудовых обязанностей в рамках ненормированного рабочего дня.

 

Ненормированный рабочий день - это особый режим работы, при котором работодатель может эпизодически привлекать работника к выполнению работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).

 

Такой режим работы должен быть согласован работником и работодателем при заключении трудового договора (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Следовательно, работник, соглашаясь на установление ему ненормированного рабочего дня при заключении трудового договора, соглашается с тем, что его эпизодически могут привлекать к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени.

 

Однако установление работнику ненормированного режима работы не означает право работодателя требовать от работника ежедневного выполнения работы за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени. В данном случае привлечение работников к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени не должно носить систематического характера, а может происходить время от времени (эпизодически) и в определенных случаях (ст. 101 ТК РФ).

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ

 

ДОХОДОВ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ В БАНКАХ?

 

Особенности налогообложения НДФЛ доходов от размещения средств в банках зависят от вида таких доходов:

 

- процентный доход по вкладам;

 

- доход в виде процентов по сберегательным сертификатам;

 

- доход от продажи драгоценных металлов, числящихся на обезличенном металлическом счете;

 

- доход в виде процентов, выплачиваемых по договору об открытии и обслуживании обезличенного металлического счета в драгоценном металле;

 

- доход от продажи монет из драгоценных металлов.

 

1. Процентный доход по вкладам

 

С начисленных процентов по вкладам банк удержит НДФЛ по ставке 35% (если вы являетесь налоговым резидентом) или 30% (если вы не являетесь налоговым резидентом), если они превысят сумму процентов, рассчитанную (п. п. 1, 3, 4 ст. 214.2, п. п. 2, 3 ст. 224 НК РФ):

 

- по рублевому вкладу: проценты, начисленные исходя из увеличенной на 5% ставки рефинансирования Банка России, действующей в течение периода начисления процентов (ставка рефинансирования за период 15.12.2014 - 31.12.2015 увеличивается на 10%);

 

- по вкладам в иностранной валюте: проценты, начисленные исходя из 9% годовых.

 

Справка. Ставка рефинансирования

 

С 01.01.2016 значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России и с 19.06.2017 составляет 9% (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У; Информация Банка России от 16.06.2017).

 

Не учитываются доходы в виде процентов по рублевым вкладам, если вышеуказанное превышение возникло вследствие изменения ставки рефинансирования в период действия договора вклада, но при этом на момент заключения (продления) договора превышения не было, размер процентов по договору не повышался и с момента превышения прошло не более трех лет (п. 2 ст. 214.2 НК РФ).

 

Процентные доходы налоговых резидентов по вкладам в иностранных банках (находящихся за пределами РФ) облагаются НДФЛ в полном объеме по ставке 13%. В таком случае по окончании налогового периода (календарного года) вам следует самостоятельно отразить доход в налоговой декларации и уплатить налог (ст. 11, пп. 1 п. 3 ст. 208, ст. 216, п. 1 ст. 224 НК РФ).

 

Справка. Налоговые резиденты

 

По общему правилу налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

 

2. Доход в виде процентов по сберегательным сертификатам

 

Сберегательный (депозитный) сертификат - это ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов (ст. 844 ГК РФ). Вкладчики - держатели сберегательных (депозитных) сертификатов получают при предъявлении таких сертификатов в банк сумму вклада и процентов по нему.

 

Если вы являетесь вкладчиком (держателем) сберегательных сертификатов и получаете процентный доход по ним, то в отношении такого дохода действуют те же правила, что и в отношении дохода по обычным банковским вкладам (см. выше "Процентный доход по вкладам").

 

При наступлении даты востребования вклада или депозита вкладчик предъявляет в банк сертификат и заявление, а банк выплачивает сумму вклада и проценты по нему. Независимо от основания приобретения сертификата сумма вклада при ее возврате банком не облагается НДФЛ.

 

3. Доход от продажи драгоценных металлов, числящихся на обезличенном металлическом счете

 

Обезличенные металлические счета - это счета, открываемые кредитной организацией для учета драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков и осуществления операций по их привлечению и размещению. Объектом договора обезличенного металлического счета являются драгоценные металлы, к которым относятся слитки золота, серебра, платины и палладия, а также монеты из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия), за исключением монет, являющихся валютой РФ. Драгоценные металлы, учитываемые на обезличенных металлических счетах, имеют количественную характеристику массы металла (монеты считаются в штуках) и стоимостную балансовую оценку (п. п. 2.2, 2.7, 9.3 Положения Банка России от 01.11.1996 N 50).

 

В случае продажи банку числящихся на обезличенном металлическом счете драгоценных металлов необходимость или отсутствие необходимости уплатить НДФЛ зависит от срока их нахождения в собственности.

 

1. Если вы владели драгоценными металлами три года и более и имеете соответствующее документальное подтверждение, то доход от их продажи не облагается НДФЛ. Декларировать такой доход не нужно (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).

 

2. Если вы владели драгоценными металлами менее трех лет, то доход от их продажи облагается НДФЛ в общем порядке, установленном для исчисления и уплаты налога с доходов от продажи имущества (п. 3 ст. 210 НК РФ). В отношении таких доходов применяется ставка 13% (если вы налоговый резидент) или 30% (если вы не являетесь налоговым резидентом) (п. п. 1, 3 ст. 224 НК РФ).

 

Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, уменьшенных на сумму имущественных налоговых вычетов (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Вы имеете право на получение имущественного вычета в сумме, полученной в налоговом периоде от продажи драгоценных металлов, но не превышающей в целом 250 000 руб. (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ).

 

Вместо применения имущественного вычета вы можете уменьшить доход, полученный от продажи драгоценных металлов, на сумму фактически произведенных вами и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этих драгоценных металлов (затрат на приобретение драгоценного металла, затрат на хранение золотых слитков в сейфовой ячейке банка и т.д.) (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ). При этом вы вправе самостоятельно выбрать метод оценки расходов по приобретению драгоценных металлов и указать его в налоговой декларации по НДФЛ, представляемой в налоговую инспекцию по месту своего учета по окончании года. Согласно выбранному методу оценки определяется срок нахождения числящихся на обезличенном металлическом счете драгоценных металлов в вашей собственности в целях применения п. 17.1 ст. 217 НК РФ (Письмо Минфина России от 18.02.2014 N 03-04-07/6612).

 

Если вы не являетесь налоговым резидентом, то не сможете воспользоваться имущественным налоговым вычетом, а также уменьшить полученный доход от продажи драгоценных металлов на сумму произведенных вами расходов, связанных с их приобретением (п. 4 ст. 210 НК РФ).

 

Вы должны самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с дохода от продажи драгоценных металлов, числящихся на обезличенном металлическом счете, подав в налоговую инспекцию по месту своего учета налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за тот год, в котором были проданы драгоценные металлы (пп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). Банк в этом случае не признается налоговым агентом (ст. 226 НК РФ).

 

Обратите внимание!

 

В случае снятия с обезличенного металлического счета металлов в физической форме, если ранее данные металлы не были зачислены на счет путем их физической поставки в банк, со стоимости выдаваемых слитков взимается НДС в размере 18%. То есть клиент должен уплатить в кассу банка сумму в размере 18% от стоимости слитка металла (пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 9 п. 3 ст. 149 НК РФ).

 

4. Доход в виде процентов по договору об открытии и обслуживании обезличенного металлического счета в драгоценном металле

 

Доходы в виде процентов по обезличенным металлическим счетам, начисляемые и выплачиваемые в валюте РФ, облагаются НДФЛ по ставке 13% (если вы налоговый резидент) или 30% (если вы не являетесь налоговым резидентом). Обязанность по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ в бюджет в данном случае лежит на банке (п. п. 1, 3 ст. 224, п. 1 ст. 226 НК РФ).

 

Доходы в виде процентов по вкладу, начисляемые и выплачиваемые в драгоценных металлах (в граммах), также облагаются НДФЛ по ставке 13% (если вы налоговый резидент) или 30% (если вы не являетесь налоговым резидентом). При этом банк не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором была произведена выплата, обязан письменно сообщить налогоплательщику и в налоговый орган о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме налога, подлежащей уплате. В этом случае, если доход получен начиная с 2016 г., подавать декларацию не требуется, а налог уплачивается на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом (п. 5 ст. 226, пп. 4 п. 1, п. 6 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ; ч. 8 ст. 4 Закона от 29.12.2015 N 396-ФЗ).

 

5. Доход от продажи монет из драгоценных металлов

 

В целях обложения НДФЛ продажа монет из драгоценных металлов приравнивается к реализации иного имущества. При этом имеет значение срок владения такими монетами (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).

 

1. Если вы владели монетами из драгоценных металлов три года и более и имеете соответствующее документальное подтверждение, то доход от их продажи не облагается НДФЛ (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).

 

2. Если вы владели монетами из драгоценных металлов менее трех лет, то доход от их продажи облагается НДФЛ (п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ). В отношении таких доходов применяется ставка 13% (если вы налоговый резидент) или 30% (если вы не являетесь налоговым резидентом) (п. п. 1, 3 ст. 224 НК РФ).

 

При расчете суммы налога вы вправе получить имущественный налоговый вычет в сумме, полученной от продажи, но не превышающей в целом 250 000 руб. (п. 3 ст. 210, пп. 1 п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ).

 

Вместо применения имущественного вычета вы можете уменьшить доход от продажи монет из драгоценных металлов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением такого дохода (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

 

Вы вправе применить наиболее выгодный для вас вариант уменьшения дохода от продажи монет: либо имущественный вычет, либо вычет понесенных расходов. Применение двух вариантов к одному объекту налогообложения недопустимо.

 

Если вы не являетесь налоговым резидентом, то не сможете воспользоваться имущественным налоговым вычетом, а также уменьшить полученный доход от продажи монет из драгоценных металлов на сумму произведенных вами расходов, связанных с их приобретением (п. 4 ст. 210 НК РФ).

 

Исчислить и уплатить НДФЛ вы должны самостоятельно, подав в налоговую инспекцию по месту своего учета налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за тот год, в котором были проданы монеты, а также документы, подтверждающие факт продажи монет (договор купли-продажи с указанием суммы сделки); платежные документы, подтверждающие полученные доходы от продажи монет; документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с приобретением проданных монет из драгоценных металлов (пп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Каковы особенности размещения средств на обезличенных металлических счетах?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru

 

 

 

 

 

 

КАКОВ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО

 

НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН?

 

Несовершеннолетние, имеющие в собственности недвижимость, облагаемую налогом на имущество, являются налогоплательщиками вне зависимости от возраста, имущественного положения и иных критериев, а также независимо от того, используется ли ими это имущество. Налогом на имущество облагаются жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, иные строения, здания, помещения и сооружения. Сведения об этом имуществе и его владельце налоговые органы получают от Росреестра (п. 4 ст. 85, ст. ст. 400, 401 НК РФ; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 N 457).

 

Кто исполняет обязанность по уплате налога

 

Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе исполняют обязанности по уплате налогов (ст. 26, п. 2 ст. 27, ст. 45 НК РФ; ст. ст. 26, 28, 32, 33 ГК РФ).

 

Когда платить налог

 

Налоговая инспекция рассчитывает налог на имущество по каждому объекту налогообложения, формирует налоговое уведомление и не позднее 30 рабочих дней до наступления срока платежа направляет его гражданину. Гражданин уплачивает налог на основании полученного уведомления, т.е. обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения уведомления. При этом налоговый орган имеет право исчислить налог за три календарных года, предшествующих году направления уведомления (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 52, п. 4 ст. 57, ст. 409 НК РФ).

 

Так, налоговое уведомление, направленное в 2017 г., может содержать в себе суммы налога, исчисленные за 2014 - 2016 гг.

 

Уведомление может быть передано вам лично под расписку, отправлено по почте заказным письмом либо передано в электронной форме, в частности, через личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 52 НК РФ).

 

Налог за налоговые периоды начиная с 2015 г. уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за налоговым периодом (годом), за который исчислен налог. Например, налог за 2015 г. следовало уплатить не позднее 01.12.2016. За более ранние периоды налог следовало уплачивать не позднее 1 октября года, следующего за истекшим годом (п. 1 ст. 409 НК РФ; Письмо ФНС России от 11.01.2016 N БС-4-11/48@).

 

Отметим, что нормативным актом субъекта РФ, на территории которого налог на имущество определяется исходя из кадастровой стоимости всех или отдельных объектов налогообложения, может быть установлено, что на сумму недоимки по налогу на имущество, подлежащему уплате за 2015 г., пеня начисляется только начиная с 01.05.2017 (п. 4.1 ст. 75, п. 3 ст. 402 НК РФ; ст. 1 Закона г.Москвы от 14.12.2016 N 45; Письмо Минфина России от 29.12.2016 N 03-05-04-01/79213).

 

Обратите внимание!

 

Если законный представитель до 31.12.2016 представил в налоговый орган сообщение о каждом объекте налогообложения, по которому уведомление не было получено и налог никогда не уплачивался (за исключением случая использования права на налоговую льготу), инспекция вправе начислить налог только за 2016 г. С 2017 г. данная льгота отменена, поэтому при получении такого сообщения инспекция может направить уведомление об уплате налога за три предшествующих года, но не ранее момента возникновения права на объект (п. 2.1 ст. 23, абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ; ч. 5 ст. 7 Закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ; Информация ФНС России).

 

Неуплата или несвоевременная уплата налога на имущество может повлечь (п. 2 ст. 45, ст. 48, п. 1 ст. 75, ст. 122 НК РФ):

 

- начисление пеней;

 

- наложение штрафа;

 

- взыскание задолженности по налогу (недоимки), а также пеней и штрафа через суд.

 

Кто имеет право на льготы по налогу

 

Обязанность уплачивать налог на имущество не возникает при наличии у налогоплательщика права на льготу. Освобождение от уплаты налога возможно только в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика независимо от количества оснований для такого освобождения. При этом в отношении объектов, кадастровая стоимость которых более 300 млн руб., льгота не предоставляется (п. 2 ст. 399, ст. 407 НК РФ).

 

К льготным категориям граждан, не уплачивающих налог на имущество, относятся, например, дети из семей военнослужащих, потерявших кормильца (пп. 9 п. 1 ст. 407 НК РФ).

 

Дополнительные льготы по налогу на имущество могут также устанавливаться представительными органами муниципальных образований (законами гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) (абз. 2 п. 2 ст. 399 НК РФ).

 

Каков порядок оформления льготы по налогу

 

Для получения льготы законный представитель несовершеннолетнего гражданина должен представить заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на нее, в налоговый орган по своему выбору. Если ребенку уже предоставлялась льгота в соответствии с Законом от 09.12.1991 N 2003-1, законный представитель вправе не подавать документы и заявление повторно (п. 6 ст. 407 НК РФ; ч. 4 ст. 3 Закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ).

 

Если несовершеннолетний имеет право на льготу и является собственником нескольких объектов одного вида (например, двух квартир), в налоговый орган необходимо представить уведомление с указанием одного объекта, в отношении которого будет применяться льгота. Срок представления уведомления - до 1 ноября года, начиная с которого применяется налоговая льгота. При отсутствии уведомления освобождение предоставляется в отношении объекта с максимальной суммой налога к уплате (п. 7 ст. 407 НК РФ).

 

Каков порядок возврата переплаты налога за прошлые периоды

 

При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право.

 

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налога перерасчет суммы налога производится не более чем за три года, предшествующих году обращения, но не ранее даты возникновения права на налоговую льготу по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего ребенка (п. 7 ст. 78, п. 6 ст. 408 НК РФ).

 

Для возврата излишне уплаченного налога законный представитель представляет в налоговый орган письменное заявление.

 

Решение о возврате переплаты должно быть принято налоговым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения такого заявления. Затем в течение пяти рабочих дней налогоплательщику направляется сообщение о принятом решении. Возврат налога должен быть произведен в месячный срок со дня получения указанного выше заявления (п. 6 ст. 6.1, п. п. 6, 8, 9 ст. 78 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Что делать, если не пришло уведомление на уплату налога?

 

Какие пени и штрафы взимаются за неуплату в срок налогов по налоговому уведомлению?

 

Какие льготы предусмотрены по налогу на имущество для физических лиц?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РФ?

 

Подтвердить статус налогового резидента РФ может понадобиться в связи с обязанностью гражданина по исчислению и уплате НДФЛ, в том числе для избежания двойного налогообложения в соответствии с международными соглашениями об избежании двойного налогообложения.

 

Справка. Налоговые резиденты

 

По общему правилу налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Международные соглашения могут устанавливать иной порядок определения резидентства (ст. 7, п. 2 ст. 207 НК РФ).

 

С 01.07.2017 налоговые органы обязаны по заявлению налогоплательщика выдавать ему документ (на бумаге или в электронной форме), подтверждающий статус налогового резидента РФ. Однако порядок представления такого документа пока не утвержден. Поэтому далее рассмотрим вопрос, как можно подтвердить статус налогового резидента РФ при отсутствии указанного подтверждения налогового органа (пп. 16 п. 1 ст. 32 НК РФ; ч. 6 ст. 13 Закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ).

 

Для целей исчисления и уплаты НДФЛ

 

Налоговый статус гражданина влияет на размер налоговой ставки НДФЛ, на признание полученного дохода объектом налогообложения по НДФЛ, а также освобождение от налогообложения (ст. 209, п. 17.1 ст. 217, ст. 224 НК РФ).

 

Налоговый статус гражданина определяется налоговым агентом (работодателем, банком и т.д.) на каждую дату выплаты ему дохода исходя из фактического времени его нахождения на территории РФ. Окончательный налоговый статус, определяющий порядок налогообложения его доходов, устанавливается по итогам налогового периода - года (ст. 216 НК РФ).

 

Налоговое законодательство РФ не устанавливает для налоговых агентов каких-либо правил подтверждения фактического времени нахождения гражданина в РФ и не предусматривает специального порядка определения его налогового статуса для целей НДФЛ. Для этого налоговый агент может запрашивать у граждан необходимые сведения и документы. Налоговый агент самостоятельно устанавливает статус получателей дохода исходя из особенностей каждой конкретной ситуации.

 

Документами, подтверждающими фактическое нахождение граждан на территории РФ, являются:

 

- сведения из табеля учета рабочего времени;

 

- копии страниц паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;

 

- данные миграционных карт;

 

- документы о регистрации по месту жительства (пребывания), оформленные в порядке, установленном законодательством РФ.

 

Возврат суммы НДФЛ в связи с перерасчетом налога по итогам года в соответствии с приобретенным статусом налогового резидента РФ производится налоговым органом. Для этого необходимо подать налоговую декларацию по окончании указанного года, а также документы, подтверждающие статус налогового резидента РФ в этом году (ст. 78, п. 1.1 ст. 231 НК РФ).

 

Для избежания двойного налогообложения

 

Процедура и перечень документов для подтверждения статуса налогового резидента в связи с применением Международных соглашений разъяснены в Информационном сообщении ФНС России "О процедуре подтверждения статуса налогового резидента РФ".

 

Подтверждение выдает Межрегиональная инспекция ФНС России по централизованной обработке данных (МИ ФНС России по ЦОД) гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства с учетом их фактического нахождения в РФ, которое должно составлять не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Поэтому подтверждение за текущий налоговый период выдается не ранее 3 июля текущего календарного года. Подтверждение за любой прошлый истекший налоговый период (при наличии всех необходимых документов по запрашиваемому периоду) можно получить в любое время.

 

Если вы хотите получить подтверждение за налоговые периоды ранее трех лет до года подачи заявления, представьте копии деклараций по форме 3-НДФЛ за соответствующие периоды с отметкой налогового органа и платежных документов, подтверждающих уплату налога по операциям, в отношении которых вы собираетесь применить соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

 

Для получения подтверждения надо представить:

 

1) заявление в произвольной форме с указанием:

 

- календарного года, за который необходимо подтверждение;

 

- наименования иностранного государства, в налоговый орган которого представляется подтверждение;

 

- Ф.И.О. заявителя и его адреса;

 

- ИНН;

 

- перечня прилагаемых документов и контактного телефона;

 

2) копии документов, обосновывающих получение доходов в иностранном государстве:

 

- договор (контракт). Если вы уже представляли копию договора (контракта), действующего более одного года, представлять ее повторно не нужно. При этом в заявлении надо сделать ссылку на письмо, которым копия такого документа направлялась ранее;

 

- решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов;

 

- документы, подтверждающие право на получение пенсии из-за границы;

 

- иные документы;

 

3) копии документа, удостоверяющего личность;

 

4) копии всех страниц заграничного паспорта (при наличии) - для граждан РФ;

 

5) таблицу расчета времени нахождения на территории РФ (форма приведена в Приложении к Информационному сообщению ФНС России от 26.02.2008);

 

6) документы, обосновывающие фактическое нахождение лица на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение календарного года, - иностранными гражданами (лицами без гражданства), прибывшими с территории иностранных государств, с которыми у РФ существуют действующие соглашения о безвизовом режиме (справка с места работы в РФ, табель учета рабочего времени, копии авиа- и железнодорожных билетов и др.).

 

Заявление о выдаче подтверждения и документы можно направить в МИ ФНС России по ЦОД по почте (адрес: 125373, г. Москва, Походный пр-д, домовлад. 3, стр. 2) или передать непосредственно в экспедицию ФНС России (г. Москва, Неглинная ул., д. 23).

 

Срок рассмотрения заявления - 30 календарных дней со дня поступления всех необходимых документов в МИ ФНС России по ЦОД.

 

Подтверждение осуществляется:

 

- путем выдачи справки установленного образца;

 

- путем заверения подписью должностного лица и печатью налогового органа формы, установленной законодательством иностранного государства (если компетентные органы этого государства в установленном порядке уведомили ФНС России о наличии таких форм либо если информация о них размещена на официальных сайтах компетентных органов иностранного государства).

 

Подтверждение физическому лицу выдается в одном экземпляре. Исключение составляют случаи, когда по законодательству иностранного государства требуется одновременное представление в налоговый орган иностранного государства двух и более экземпляров подтверждения. В таком случае, при условии, что компетентные органы иностранного государства в установленном порядке уведомили ФНС России об указанных положениях законодательства, выдается соответствующее число экземпляров подтверждения.

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ КВОТУ НА ЭКО?

 

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) как метод лечения бесплодия осуществляется в рамках базовой программы ОМС.

 

Право на применение процедуры ЭКО имеют мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, а также одинокие женщины (ч. 3 ст. 55 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 

Для получения квоты на ЭКО рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Обратитесь в медицинскую организацию в целях лечения бесплодия

 

Медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии. В качестве такой медицинской организации можно выбрать женскую консультацию по месту жительства (п. п. 5, 7 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 30.08.2012 N 107н).

 

Шаг 2. Пройдите назначенные обследования

 

Врач медицинской организации назначает обследования женщине и ее мужу (партнеру) (п. 8 Порядка N 107н). Рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет 3 - 6 месяцев.

 

После установления причины бесплодия проводится лечение, включая лапароскопическую и гистероскопическую коррекцию, стимуляцию овуляции и терапию мужского фактора бесплодия, продолжительностью 9 - 12 месяцев.

 

Если в течение 9 - 12 месяцев с момента установления диагноза "бесплодие", несмотря на проводимое лечение, восстановление нарушенной репродуктивной функции мужчины и (или) женщины не произошло, то есть беременность не наступила, в том числе по причине заболеваний, при которых наступление беременности невозможно без использования ЭКО, то возникают показания для проведения базовой программы ЭКО (п. п. 9, 10, 20 Порядка N 107н).

 

Шаг 3. Дождитесь представления ваших документов в Комиссию субъекта РФ и включения вас в лист ожидания

 

Направление пациентов, нуждающихся в проведении процедуры ЭКО, осуществляется лечащим врачом (ст. 21 Закона N 323-ФЗ).

 

К направлению на лечение прикрепляются медицинские документы, содержащие диагноз заболевания, код диагноза, результаты обследования, подтверждающие диагноз и показания для применения ЭКО и исключающие наличие противопоказаний и ограничений, а также данные лабораторных и клинических обследований.

 

Указанные документы представляются в Комиссию по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО (Комиссию субъекта РФ), созданную органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения (Письмо Минздрава России от 29.03.2016 N 15-4/10/2-1895).

 

Комиссия субъекта РФ составляет листы ожидания пациентов и контролирует соблюдение очередности при оказании медицинской помощи.

 

На сайте органа власти субъекта РФ в сфере здравоохранения размещается лист ожидания пациентами процедуры ЭКО (Письмо Минздрава России от 29.03.2016 N 15-4/10/2-1895).

 

Шаг 4. Получите направление на проведение процедуры ЭКО

 

Комиссия субъекта РФ выдает пациенту направление на проведение процедуры ЭКО за счет средств ОМС. Также Комиссией предоставляется пациенту перечень медицинских организаций, выполняющих процедуру ЭКО из числа участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Выбор медицинской организации для проведения процедуры ЭКО осуществляется пациентами в соответствии с данным перечнем (Письмо Минздрава России от 29.03.2016 N 15-4/10/2-1895).

 

Шаг 5. Обратитесь в медицинскую организацию для проведения процедуры ЭКО

 

При обращении пациента в медицинскую организацию и включении в цикл ЭКО он исключается из листа ожидания. В электронной версии листа ожидания указывается информация о факте направления пациента на лечение.

 

Оплата медицинских услуг при проведении процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС, не предусмотренных стандартом медицинской помощи, производится дополнительно за счет личных средств пациента и иных средств, предусмотренных законодательством РФ (Письмо Минздрава России от 29.03.2016 N 15-4/10/2-1895).

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ РИСКИ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ,

 

ПОЛУЧЕННОЙ ПРОДАВЦОМ В НАСЛЕДСТВО?

 

Основной риск заключается в том, что вместе с квартирой покупатель может "купить" претензии граждан, права которых были нарушены при получении наследства. Таковыми могут быть граждане, имеющие право на обязательную долю в наследстве, и наследники с другим завещанием, составленным позднее, которое по закону отменяет прежнее завещание полностью или в части, противоречащей ему (ст. 1149, п. 2 ст. 1130 ГК РФ).

 

Наступление рисков возможно, если указанные лица по уважительным причинам пропустили шестимесячный срок для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ) и этот срок был восстановлен судом в порядке п. 1 ст. 1155 ГК РФ уже после того, как вы приобрели квартиру.

 

Примечание. Наследник может принять наследство по истечении срока, установленного для принятия наследства, без обращения в суд, если имеется письменное согласие на это всех остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

 

Каковы неблагоприятные последствия

 

Если после того, как вы приобрели квартиру, появляется наследник, который претендует на квартиру или на долю в квартире, полученной продавцом по завещанию, есть вероятность, что к вам будет предъявлен иск в порядке ст. 302 ГК РФ об истребовании имущества от добросовестного приобретателя. Это возможно и в том случае, когда вы не знали и не могли знать, что продавец не имел права продавать данное имущество.

 

Доходы, полученные вами от использования квартиры, причитаются объявившемуся наследнику как собственнику имущества с момента, когда вы узнали или должны были узнать о неправомерности своего владения или получили повестку по иску собственника о возврате имущества (ст. 303 ГК РФ). К таким доходам можно отнести, например, доход от сдачи квартиры в аренду.

 

В случае истребования у вас квартиры в порядке ст. 302 ГК РФ вы вправе требовать от собственника возмещения произведенных вами необходимых затрат на имущество с того времени, как собственнику причитаются доходы от имущества. Также вы вправе оставить за собой произведенные вами улучшения в квартире, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение невозможно, вы вправе требовать возмещения затрат на эти улучшения, но не свыше размера увеличения стоимости имущества (ст. 303 ГК РФ).

 

Собственник жилого помещения, который не может его истребовать от добросовестного приобретателя, а также добросовестный приобретатель, от которого оно было истребовано, вправе претендовать на разовую компенсацию за счет казны РФ (ст. 31.1 Закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ). Порядок выплаты компенсации должен быть установлен Правительством РФ, однако в настоящее время не установлен (Письмо Минфина России от 25.02.2010 N 08-05-08/758).

 

Примечание. В выплате компенсации не может быть отказано со ссылкой на отсутствие оснований для привлечения государственного органа к ответственности за незаконные действия (бездействие), связанные с производившейся им государственной регистрацией прав на указанное жилое помещение (п. 9 Обзора практики Конституционного Суда РФ за второй квартал 2015 г., утв. Решением Конституционного Суда РФ от 16.07.2015).

 

Как избежать рисков

 

Перед тем как купить квартиру у унаследовавшего ее продавца, обратите внимание на следующее:

 

1. Документ, удостоверяющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

 

До 15.07.2016 проведенная государственная регистрация подтверждалась, как правило, свидетельством о государственной регистрации права собственности. После указанной даты документом, удостоверяющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, является только выписка из ЕГРН (до 01.01.2017 - ЕГРП) (ч. 1 ст. 28 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; ч. 1, 7 ст. 21 Закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ).

 

Кроме того, если сразу же после регистрации своего права собственности наследник решил продать унаследованную квартиру, то одной из причин может быть то, что квартира получена им по завещанию и, пока не объявились другие наследники и не оспорили завещание, наследник стремится как можно скорее ее продать.

 

2. Зарегистрирован ли кто-либо в квартире.

 

Это можно выяснить, затребовав у продавца квартиры выписку из домовой книги, где указываются сведения о зарегистрированных в квартире лицах.

 

3. Не находится ли квартира под арестом или в залоге у банка.

 

Залог квартиры, а также ее арест отражаются соответствующей записью в ЕГРН. Получить информацию о наличии либо отсутствии залога или ареста можно, обратившись с соответствующим запросом в Росреестр (ст. 19 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ; ч. 13 ст. 32, ч. 1 ст. 62 Закона N 218-ФЗ).

 

4. Имеют ли иные граждане право проживания в покупаемой квартире, предоставленное им по завещательному отказу.

 

Если существует завещательный отказ, вы приобретете квартиру с жильцом, выселить которого будет практически невозможно (п. 2 ст. 1137 ГК РФ; ст. 33 ЖК РФ), поскольку гражданин, имеющий право проживания по завещательному отказу, не теряет права пользования жилым помещением при смене собственника этого помещения (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

 

Право проживания по завещательному отказу может быть зарегистрировано в Росреестре в соответствии со ст. 33 ЖК РФ. Узнать о наличии такого права можно из выписки (см. п. 2). Эта информация может быть отражена в домовой книге, если гражданин, имеющий право проживания по завещательному отказу, зарегистрирован по месту жительства в данной квартире.

 

5. Есть ли вероятность того, что гражданин, признанный умершим, объявится и восстановится в правах.

 

Если вы приобрели квартиру у наследника гражданина, признанного умершим, и при этом знали, что этот гражданин жив, то вы обязаны вернуть ему квартиру, если признанный умершим объявится (абз. 2 п. 2 ст. 46 ГК РФ). При невозможности возврата квартиры в натуре вы обязаны возместить ее стоимость. В свою очередь, вы можете потребовать от наследника, продавшего вам квартиру, возмещения убытков в порядке ст. 15 ГК РФ.

 

6. Какова стоимость квартиры, указанная в договоре купли-продажи. С учетом того, что в случае признания сделки недействительной каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167 ГК РФ), покупателю по указанной сделке подлежит возврату сумма денежных средств, указанная в договоре.

 

Обратите внимание!

 

Покупатели квартиры после оформления права собственности становятся плательщиками налога на имущество физических лиц (ст. ст. 400, 401 НК РФ). Также они вправе вернуть уплаченный ранее НДФЛ путем применения имущественного налогового вычета (пп. 3 п. 1, пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц?

 

Какие вычеты по НДФЛ предусмотрены при покупке квартиры и другого недвижимого имущества?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Росреестра - https://rosreestr.ru

 

Подготовлено на основе материала

 

юриста по наследственному праву

 

Белолипской И.А.

 

 

 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ

 

НАВЯЗЫВАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ?

 

Гражданин, застрахованный в рамках ОМС, при наступлении страхового случая имеет право на бесплатную медицинскую помощь в рамках территориальной и базовой программ ОМС (ст. 4 Закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ).

 

Возможны ситуации, когда одна и та же медицинская услуга может оказываться с использованием изделий медицинского назначения как российского, так и зарубежного производства, а бесплатное оказание медицинской помощи в соответствии с программой госгарантий подразумевает использование только изделий российского производства.

 

В этом случае предложение получить услугу платно само по себе не является нарушением со стороны медицинской организации, но ответ на это предложение требует соответствующего документального оформления, в частности:

 

- добровольного информированного отказа пациента от оказания медицинской услуги с использованием изделия российского производства (ч. 1 ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ);

 

- добровольного информированного согласия пациента на оказание медицинской услуги с использованием изделия медицинского назначения зарубежного производства;

 

- должным образом оформленного и заключенного договора на оказание платных медицинских услуг.

 

При заключении договора пациенту должна быть в доступной форме предоставлена информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы (Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006).

 

Отказ пациента от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы и территориальной программы.

 

Если вы считаете, что бесплатные медицинские услуги вам навязывают на возмездной основе, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Обратитесь к руководству врача, который, по вашему мнению, навязывает платные услуги

 

Обратитесь к руководству лечащего врача (заведующему отделением, руководителю медицинской организации или соответствующему заместителю руководителя медицинской организации) для получения достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи. Такое право закреплено за каждым застрахованным в системе ОМС (п. 6 ч. 1 ст. 16 Закона N 326-ФЗ).

 

Руководство обязано пояснить, почему предлагаемая медицинская услуга (медицинские услуги) не охватывается базовой или территориальной программой государственных гарантий и, соответственно, не оказывается бесплатно (п. 7 ч. 2 ст. 20 Закона N 326-ФЗ).

 

Это обращение может быть как устным, так и письменным в виде обычного заявления или претензии.

 

Шаг 2. Обратитесь в страховую медицинскую организацию (СМО) за предоставлением устной консультации

 

Обратитесь в СМО или в территориальный фонд ОМС с той же целью.

 

Обычно для решения вопроса оказывается достаточно телефонного звонка. Как правило, специалисты СМО и территориального фонда ОМС в короткие сроки могут пояснить, входит ли та или иная медицинская услуга в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (базовую и территориальную).

 

Шаг 3. Обратитесь с жалобой в СМО

 

Пациент или его представитель имеет право подать жалобу в СМО относительно доступности медицинской помощи в медицинской организации с требованием провести по этой жалобе целевую медико-экономическую экспертизу (пп. "в" п. 14 Порядка, утв. Приказом ФФОМС от 01.12.2010 N 230).

 

Результаты медико-экономической экспертизы, оформленные соответствующим актом, являются основанием для применения мер к медицинской организации. Применяемые к медицинской организации меры могут быть предусмотрены законодательством об обязательном медицинском страховании в РФ, условиями договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС и Перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) (Приложение 8 к Порядку N 230). Кроме того, результаты медико-экономической экспертизы могут являться основанием для проведения экспертизы качества медицинской помощи (ч. 9 ст. 40, ст. 41 Закона N 326-ФЗ; Приложение 8 к Порядку N 230).

 

Шаг 4. Обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор

 

Пациент вправе обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора с жалобой на нарушение прав потребителей при оказании медицинских услуг. При этом необходимо учитывать, что начиная с 01.01.2017 проведение Роспотребнадзором по вашему обращению внеплановой проверки медицинской организации возможно при условии, что вы предварительно обращались с претензией непосредственно в медицинскую организацию и вам не ответили или не удовлетворили ваши требования (пп. "в" п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ; п. 26 Приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764; п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17; Информация Роспотребнадзора от 07.12.2016).

 

Еще одним основанием для проведения такой проверки может стать требование прокурора в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

 

Результатом проверки может стать признание медицинской организации или ее должностных лиц виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.8 КоАП РФ.

 

Шаг 5. Обратитесь в суд с исковым заявлением

 

Исковое заявление можно подать в суд по месту нахождения ответчика (то есть медицинской организации, чьи действия по принуждению к оказанию медицинской помощи на платной основе оспариваются), по месту жительства или пребывания истца либо по месту заключения или исполнения договора (ст. 17 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; ч. 7 ст. 29 ГПК РФ). Предметом иска должно стать требование о компенсации уплаченной денежной суммы за оказанные медицинские услуги, оказание которых, по мнению истца, должно было производиться бесплатно в соответствии с программой госгарантий.

 

Обращение в суд можно рассматривать как самостоятельный способ защиты нарушенного права, но следует помнить, что полученные от СМО, органов прокуратуры, территориального органа Роспотребнадзора заключения по соответствующим досудебным обращениям существенно облегчат процесс доказывания в суде.

 

 

 

 

 

 

КАК УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА,

 

ОТЕЦ КОТОРОГО НЕ ЛИШЕН РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ НА НЕГО?

 

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах с учетом возможности обеспечить им полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. При усыновлении должны учитываться этническое происхождение ребенка, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании. По общему правилу усыновление возможно в отношении детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1 ст. 123, п. 2 ст. 124 СК РФ).

 

Однако в отдельных случаях возможно усыновление ребенка, отец которого не лишен родительских прав на него. Рекомендуем вам придерживаться в данном случае следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Получите согласие биологического отца на усыновление

 

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии последних - согласие органа опеки и попечительства. Согласие отца на усыновление должно быть выражено в нотариально удостоверенном заявлении либо заверено органом опеки и попечительства по месту усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при усыновлении (п. 1 ст. 129 СК РФ).

 

Примечание. Согласие отца ребенка на усыновление не требуется, если суд признал его безвестно отсутствующим или недееспособным, более шести месяцев назад лишил его родительских прав или если он уклоняется от воспитания и содержания ребенка по причинам, признанным судом неуважительными (ст. 130 СК РФ).

 

Шаг 2. Подготовьте заявление об усыновлении и необходимые документы и подайте их в суд

 

Усыновление ребенка производится судом по заявлению лиц, желающих усыновить его (п. 1 ст. 125 СК РФ).

 

Справка. Содержание заявления об усыновлении

 

В заявлении нужно указать (ст. 270 ГПК РФ):

 

- Ф.И.О. усыновителя и место его жительства;

 

- Ф.И.О. и дату рождения ребенка, его место жительства или место нахождения, сведения о родителях ребенка и наличии у него братьев и сестер;

 

- обстоятельства, обосновывающие просьбу об усыновлении ребенка, и подтверждающие документы;

 

- просьбу об изменении Ф.И.О., места рождения ребенка, даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о записи усыновителя родителем в записи акта о рождении.

 

Заявление об усыновлении ребенка госпошлиной не облагается (пп. 14 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

 

Заявление и документы подаются в районный суд по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка в двух экземплярах (ч. 1 ст. 269, ч. 5 ст. 271 ГПК РФ).

 

Справка. Документы, которые необходимо приложить к заявлению

 

Для обоснования своих требований вам понадобятся (ч. 1.1 ст. 271 ГПК РФ):

 

- копия свидетельства о браке усыновителя и матери ребенка (если они состоят в браке);

 

- письменное согласие матери на усыновление (либо иные доказательства, подтверждающие этот факт);

 

- медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителя;

 

- документы, подтверждающие права усыновителя на жилое помещение, в котором планируется проживание усыновляемого ребенка (право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение);

 

- согласие биологического отца ребенка на усыновление или документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, при которых усыновление ребенка допускается без согласия отца (при наличии его на момент подачи заявления в суд).

 

Шаг 3. Дождитесь назначения судебного заседания и примите в нем участие

 

Суд рассматривает дело об усыновлении ребенка в закрытом судебном заседании в порядке особого производства (п. 2 ч. 1 ст. 262, ст. 273 ГПК РФ).

 

При рассмотрении дела обязательным является участие в судебном заседании усыновителя (даже если у него имеется представитель), прокурора и представителя органа опеки и попечительства, ребенка, если он достиг возраста 14 лет, а в необходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от 10 до 14 лет (п. 1 ст. 125 СК РФ; 273 ГПК РФ).

 

Суд при подготовке дела к судебному разбирательству обязывает органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка представить заключение об обоснованности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителя с усыновляемым ребенком (п. 2 ст. 125 СК РФ).

 

Также суд проверяет, есть ли в материалах дела нотариально заверенное согласие биологического отца ребенка на усыновление. Биологический отец ребенка может быть вызван в суд, где будет выслушано его мнение относительно возможности усыновления ребенка (п. 1 ст. 129 СК РФ). Его мнение должно быть зафиксировано в протоколе судебного заседания, лично им подписано, а также отражено в решении суда (абз. 3 п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8).

 

Обратите внимание!

 

Учитывая приоритет прав родителей на воспитание ребенка, до вынесения решения суда биологический отец вправе отозвать данное ранее согласие на усыновление независимо от мотивов, побудивших его сделать это (абз. 3 п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8).

 

Кроме того, если ребенок достиг возраста 10 лет, необходимо получить его согласие на усыновление, а также на изменение Ф.И.О. (ст. 57, п. 1 ст. 132 СК РФ).

 

Примечание. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление в порядке исключения может быть произведено без получения согласия усыновляемого ребенка (п. 2 ст. 132 СК РФ).

 

Шаг 4. Получите решение суда с отметкой о вступлении его в силу

 

Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение удовлетворить просьбу усыновителя об усыновлении ребенка или отказать в ее удовлетворении. При удовлетворении просьбы об усыновлении суд признает ребенка усыновленным конкретным лицом и указывает в решении суда все данные об усыновленном и усыновителе, необходимые для государственной регистрации усыновления в органах ЗАГС (ч. 1 ст. 274 ГПК РФ).

 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления решения суда в законную силу (ч. 2 ст. 274 ГПК РФ).

 

Решение вступает в силу через 10 дней после принятия его в окончательной форме (ч. 2.1 ст. 274 ГПК РФ).

 

Суд обязан направить выписку из решения об усыновлении ребенка в органы ЗАГС по месту вынесения решения в течение трех дней со дня вступления этого решения в законную силу (п. 3 ст. 125 СК РФ; ч. 3 ст. 274 ГПК РФ).

 

Для получения решения об усыновлении с печатью о вступлении его в силу обратитесь в канцелярию суда.

 

Шаг 5. Обратитесь в органы ЗАГС для получения свидетельства об усыновлении и нового свидетельства о рождении

 

Заявление может быть сделано в устной или письменной форме либо направлено в электронной форме через Интернет.

 

Заявление подается в органы ЗАГС по месту вынесения решения суда или по месту вашего жительства. Вы вправе также в письменной форме уполномочить своего представителя сделать заявление в органы ЗАГС (ст. 40, п. 1 ст. 41 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

 

К заявлению приложите решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу, и предъявите документ, удостоверяющий личность усыновителя, свидетельство о рождении ребенка (его паспорт), свидетельство о заключении брака (если брак усыновителя с матерью ребенка зарегистрирован).

 

В случае направления заявления в форме электронного документа необходимые документы представляются усыновителями при личном обращении в орган ЗАГС в назначенное для государственной регистрации усыновления ребенка время (ст. 39, п. 1 ст. 41 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

 

Получите новое свидетельство о рождении ребенка и свидетельство об усыновлении (ст. ст. 23, 43 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

 

Примечание. Если усыновитель или уполномоченное им лицо в течение месяца со дня усыновления ребенка не обратились с заявлением, усыновление ребенка регистрируется на основании решения суда, поступившего в ЗАГС из суда, вынесшего данное решение (п. 2 ст. 41 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

 

Государственную пошлину за регистрацию усыновления и выдачу нового свидетельства о рождении уплачивать не нужно (абз. 2 п. 1 ст. 333.39 НК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Для усыновителей ребенка предусмотрено право на ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Как усыновить ребенка?

 

Как лишить родительских прав?

 

Можно ли отказаться от родительских прав и обязанностей?

 

Как получить налоговый вычет по НДФЛ на детей?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы - www.mos.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В МОСКВЕ?

 

Социальные услуги гражданам в г. Москве предоставляются в соответствии с Порядком, утв. Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2014 N 829-ПП, в одной из трех форм (п. 1 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2014 N 829-ПП; п. 1.6 Порядка):

 

- в форме социального обслуживания на дому;

 

- в полустационарной форме;

 

- в стационарной форме.

 

Порядок получения социальных услуг в любой из трех форм аналогичен с незначительными отличиями в зависимости от формы, в которой предоставляется социальное обслуживание.

 

Для предоставления социального обслуживания рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы

 

Для получения социального обслуживания необходимо собрать следующие документы (п. п. 2.2, 2.3 Порядка):

 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении, содержащее сведения о месте жительства в г. Москве;

 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей (для несовершеннолетнего либо недееспособного гражданина);

 

3) документ, содержащий сведения об обстоятельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, - для целей признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;

 

4) документ, подтверждающий обстоятельства, объективно препятствующие выполнению членами семьи или родственниками обязанностей по уходу за неспособным к самообслуживанию гражданином, - в случае обращения гражданина, проживающего в семье или при наличии у него близких родственников;

 

5) заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина, в том числе и об отсутствии у него противопоказаний к получению социального обслуживания;

 

6) справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы - в случае обращения за социальным обслуживанием инвалида;

 

7) заключение врачебной комиссии психоневрологического диспансера или больницы с развернутым диагнозом и указанием рекомендованного типа организации социального обслуживания - для стационарной формы социального обслуживания;

 

8) заключение психолого-медико-педагогической комиссии - в случае обращения о предоставлении социального обслуживания несовершеннолетнему гражданину, страдающему психическими расстройствами;

 

9) решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным - для недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина;

 

10) справку об освобождении из мест лишения свободы - для гражданина из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми установлен административный надзор и которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию;

 

11) сведения о доходах гражданина и членов его семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих обращению, за исключением сведений, указанных в п. 2.2.12 Порядка;

 

12) документ, удостоверяющий личность, и доверенность - для лиц, обращающихся в интересах получателя социальных услуг.

 

Шаг 2. Обратитесь в Управление социальной защиты населения г. Москвы (УСЗН)

 

В Управление социальной защиты населения г.Москвы (УСЗН) по месту жительства вы можете обратиться лично или через уполномоченное лицо (при наличии) с заявлением и документами (п. 2.1 Порядка). В заявлении укажите на форму (формы) социального обслуживания и на желаемых поставщиков социальных услуг.

 

Документы прикладываются к заявлению в подлинниках или копиях, удостоверенных в установленном порядке, либо копиях с предъявлением подлинников документов (п. 2.4 Порядка).

 

УСЗН регистрирует заявление в день обращения (п. 2.7 Порядка).

 

Шаг 3. Дождитесь принятия решения по вашему заявлению

 

В течение двух дней проводится проверка полноты и достоверности представленных сведений. УСЗН не позднее трех рабочих дней с даты регистрации заявления:

 

- устанавливает размер среднедушевого дохода гражданина для целей предоставления социального обслуживания;

 

- организует обследование материально-бытовых и социальных условий проживания гражданина по месту его жительства, по результатам которого составляется соответствующий акт обследования материально-бытовых и социальных условий проживания (п. п. 2.8, 2.9 Порядка).

 

После проверки документов и составления акта обследования УСЗН не позднее двух рабочих дней принимает одно из следующих решений:

 

- о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;

 

- об отказе в социальном обслуживании (п. 2.11 Порядка).

 

Справка. Основания отказа в предоставлении социального обслуживания

 

Основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания являются (п. 2.12 Порядка):

 

1) отсутствие оснований для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании по форме социального обслуживания, указанной в заявлении о предоставлении социальных услуг;

 

2) наличие заболеваний, являющихся противопоказаниями к социальному обслуживанию (например, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме может быть отказано в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний, утв. Приказом Минздрава России от 29.04.2015 N 216н);

 

3) отсутствие обстоятельств, объективно препятствующих выполнению членами семьи или близкими родственниками гражданина обязанностей по уходу за неспособным к самообслуживанию гражданином, когда гражданин проживает в семье или у него имеются близкие родственники;

 

4) представление неполного комплекта документов, документов, утративших силу, либо наличие в представленных документах, необходимых для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и указанных в п. п. 2.2 - 2.5 Порядка, противоречивых, неполных или недостоверных сведений;

 

5) подача заявления от имени заявителя неуполномоченным лицом.

 

Решения в отношении полустационарной формы социального обслуживания и в отношении формы социального обслуживания на дому принимает УСЗН, а в отношении стационарной формы социального обслуживания - Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы (п. п. 2.13, 2.14 Порядка).

 

Если отказ связан с невозможностью предоставления конкретной формы социального обслуживания или предоставлением неполного (утратившего силу) комплекта документов, то гражданину разъясняют возможность подать новое заявление с указанием иной формы социального обслуживания или дооформления документов (п. п. 2.15, 2.16 Порядка).

 

В решении о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании указываются (п. 2.17 Порядка):

 

1) форма социального обслуживания и сроки предоставления социальных услуг;

 

2) правила предоставления социальных услуг бесплатно, за плату или частичную плату;

 

3) сведения о законном представителе (при необходимости).

 

О принятом решении гражданин уведомляется не позднее двух рабочих дней со дня принятия указанного решения способом, обеспечивающим подтверждение получения такого уведомления с приложением копии решения (п. 2.20 Порядка).

 

Шаг 4. Получите индивидуальную программу предоставления социальных услуг

 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг по утвержденной форме составляется не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (п. 3.1 Порядка).

 

Индивидуальная программа предусматривает форму социального обслуживания, состав, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг и мероприятия по социальному сопровождению (п. 3.2 Порядка).

 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах и подлежит пересмотру не реже одного раза в три года (п. п. 3.3, 3.4 Порядка).

 

Шаг 5. Обратитесь к поставщику социальных услуг для заключения соответствующего договора

 

Самостоятельно выберите поставщика социальных услуг из Реестра поставщиков социальных услуг г. Москвы и обратитесь к нему с копией решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и индивидуальной программой (п. 4.1 Порядка).

 

Гражданин должен обратиться к поставщику социальных услуг для заключения договора не позднее 180 календарных дней со дня принятия решения и не позднее истечения половины срока предоставления социальных услуг, который указан в решении и индивидуальной программе (п. 4.2 Порядка).

 

Договор заключается в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения гражданина к поставщику социальных услуг с копией решения и индивидуальной программой (п. 5.2 Порядка).

 

Договор должен содержать обязательные условия (п. 5.3 Порядка).

 

Шаг 6. Оплатите услуги по предоставлению социального обслуживания

 

Предоставление социального обслуживания гражданам осуществляется бесплатно, за частичную или полную плату (п. 6.1 Порядка).

 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания устанавливаются договором (п. 6.6 Порядка).

 

Плата за предоставление социальных услуг может быть изменена по основаниям, указанным в законе (п. 7.1 Порядка).

 

 

 

 

 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ?

 

Законодательством РФ предусмотрен перечень документов, которые лицо, поступающее на работу, должно предъявить работодателю при заключении трудового договора (в том числе дополнительных документов, учитывая специфику работы). Кроме того, работодатель может затребовать иные документы, которые лицо, поступающее на работу, может предоставить по собственной инициативе.

 

Перечень обязательных документов

 

При устройстве на работу работодатель вправе потребовать (ч. 1 ст. 65, ч. 2 ст. 331 ТК РФ; п. 3.1 ст. 52 Воздушного кодекса РФ; п. 9 ч. 1 ст. 10 Закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ):

 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или гражданин поступает на работу на условиях совместительства;

 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. При заключении трудового договора впервые страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляет работодатель;

 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

 

5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию, например с педагогической деятельностью;

 

7) справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, подвергнутые такому наказанию (например, работа, непосредственно связанная с обеспечением транспортной безопасности, или работа по должности специалиста авиационного персонала).

 

Перечень дополнительных документов для отдельных категорий работников

 

В отдельных случаях с учетом специфики работы при заключении трудового договора необходимо предъявить дополнительные документы, в частности (ч. 3, 4 ст. 63, ст. ст. 213, 283, 324 ТК РФ; п. 4 ст. 13, п. 1 ст. 13.3 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ; Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н; Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 N 613):

 

1) письменное согласие одного из родителей (попечителя) на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста 15 лет;

 

2) разрешение или письменное согласие органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста 14 и 15 лет соответственно;

 

3) медицинское заключение при поступлении на работу, при выполнении которой проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования) работников;

 

4) справку о характере и условиях труда по основному месту работы - для внешних совместителей при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

 

5) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы и проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - для лиц, привлекаемых на работу в указанные районы и местности из других территорий;

 

6) разрешение на работу - для иностранных граждан, за исключением тех категорий иностранцев, которые вправе осуществлять трудовую деятельность на территории РФ без такого разрешения;

 

7) патент - для иностранных граждан, с которыми заключается трудовой договор на выполнение работ для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

 

8) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруги (супруга), несовершеннолетних детей) - для лиц, претендующих на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством РФ.

 

Обратите внимание!

 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных трудовым законодательством РФ. Вместе с тем гражданин может представить их по своей инициативе.

 

Перечень дополнительных документов, представляемых по инициативе работника

 

К документам, которые может дополнительно затребовать работодатель и которые гражданин может предоставить по собственной инициативе, относятся:

 

- свидетельство о присвоении ИНН. Налоговые органы не вправе отказать налоговому агенту в приеме представляемой в налоговый орган налоговой отчетности, в которой в сведениях об отдельных физических лицах - получателях доходов не указан ИНН по причине его отсутствия (Письмо МНС России от 27.02.2001 N БГ-6-12/169@), поэтому свидетельство о присвоении ИНН к обязательным при устройстве на работу документам не относится;

 

- свидетельства о рождении детей. Эти документы потребуются, если гражданин планирует получать вычеты по НДФЛ, пользоваться гарантиями и компенсациями, предусмотренными для работников, имеющих детей;

 

- справка о сумме заработка с места работы у другого работодателя для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам (ст. 13 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).

 

 

 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ

 

ЗАКЛЮЧИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?

 

Работодатель должен оформить трудовой договор в письменной форме в течение трех рабочих дней с того дня, когда фактически допустил вас к работе. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых должен быть передан вам. За несоблюдение этой обязанности работодатель может быть привлечен к административной ответственности (ст. 67 ТК РФ; ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

 

Обратите внимание!

 

Если работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, то условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы (ст. 70 ТК РФ).

 

Универсального алгоритма, применимого в случае, когда вы приступили к работе без оформления трудового договора, а работодатель отказывается этот договор оформлять, не существует. Возможны, например, следующие варианты.

 

1. Настаивайте на том, чтобы работодатель оформил трудовой договор

 

Сообщите работодателю (письменно или устно) о его обязанности оформить трудовой договор при фактическом допуске к работе со ссылкой на ст. 67 ТК РФ, п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2. Потребуйте ознакомить вас с приказом о приеме на работу и внести запись о приеме на работу в вашу трудовую книжку (ст. ст. 66, 68 ТК РФ).

 

2. Соберите доказательства наличия трудовых отношений для защиты ваших прав в инспекции по труду или в суде

 

Для признания наличия трудовых отношений при фактическом отсутствии письменного трудового договора нужно доказать факт самой работы, а также факт допуска к ней работодателем или его уполномоченным представителем (Определение Верховного Суда от 24.01.2014 N 18-КГ13-145).

 

Характерными признаками трудовых отношений являются, в частности: личное выполнение работ по определенной специальности с указанием квалификации или должности, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, получение зарплаты, наличие поощрений, дисциплинарных взысканий, отпусков, больничных (ст. ст. 15, 56 ТК РФ).

 

Подайте работодателю заявление, запросив документы, связанные с работой, например справку о размере зарплаты, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах, о периоде работы в организации и т.п. В заявлении можете указать любые причины, по которым вам потребовались эти документы, например для оформления кредита в банке.

 

Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня вашего обращения оформить справки и копии документов, заверив их надлежащим образом (ст. 62 ТК РФ). Если работодатель выполнит свои обязательства, то у вас появятся доказательства вашей фактической занятости в организации.

 

Иными доказательствами трудоустройства могут служить аудио- и видеоматериалы, которые подтверждают соответствующие факты. Также желательно найти людей, которые могли бы свидетельствовать в вашу пользу в судебном заседании, например коллег или клиентов компании (ст. 55 ГПК РФ).

 

Собирайте любые документы, которые могут подтвердить, что вы состоите в трудовых отношениях (приказы, письменные задания, копии отчетов о работе). Доказательством может также являться наличие пропуска в организацию, униформа, доступ к корпоративной электронной почте и пр.

 

Вы можете по своему усмотрению защищать свои трудовые права и свободы всеми законными способами, в том числе через государственную инспекцию труда или в суде (ст. 352 ТК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Если будет доказано, что вы были допущены к работе, то даже при отсутствии трудового договора с установленным размером заработной платы бремя доказывания в суде размера заработной платы и отсутствия задолженности по ее выплате вам лежит на работодателе.

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости - www.онлайнинспекция.рф

 

Официальный сайт Государственной инспекции труда в г. Москве - https://git77.rostrud.ru/

 

Подготовлено на основе материала

 

эксперта в области трудового права

 

Константинова К.В.

 

 

 

 

 

 

КАКОВ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ

 

СУММ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ,

 

ВЫПЛАЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРУ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ?

 

Полученный по договору добровольного имущественного страхования доход, с которого надлежит уплатить НДФЛ, определяется следующим образом (п. 4 ст. 213 НК РФ):

 

- при гибели или уничтожении застрахованного имущества - как разница между суммой полученной страховой выплаты и рыночной стоимостью имущества на дату заключения договора, увеличенной на сумму уплаченных страховых взносов;

 

- при повреждении застрахованного имущества - как разница между суммой полученной страховой выплаты и расходами, необходимыми для проведения ремонта имущества, или стоимостью его ремонта, увеличенными на сумму уплаченных страховых взносов.

 

Суммы страхового возмещения, не облагаемые НДФЛ

 

Не учитываются в качестве дохода и не облагаются НДФЛ суммы расходов, возмещенных вам или понесенных страховой компанией по договору добровольного имущественного страхования, которые связаны (абз. 9 п. 4 ст. 213 НК РФ):

 

- с расследованием обстоятельств наступления страхового случая;

 

- установлением размера ущерба;

 

- осуществлением судебных и иных расходов согласно законодательству и условиям договора.

 

Обратите внимание!

 

При определении налоговой базы по НДФЛ не учитываются доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам обязательного страхования, в том числе ОСАГО (пп. 1 п. 1 ст. 213 НК РФ).

 

Исполнение обязанности по уплате налога

 

По общему правилу страховая компания, выплачивающая вам страховую выплату при наступлении страхового случая, признается налоговым агентом. Она обязана исчислить, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты (ст. 24, п. п. 1, 2, 4, 6 ст. 226 НК РФ).

 

Если страховая компания не удержала и не перечислила налог в бюджет в полном объеме, вам придется самостоятельно рассчитать и уплатить его. В этом случае вам также нужно заполнить и представить в налоговый орган налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с приложением необходимых документов (пп. 4 п. 1 ст. 228, абз. 2 п. 4 ст. 229 НК РФ).

 

Так, для подтверждения обоснованности расходов на ремонт застрахованного имущества можно представить (п. 4 ст. 213 НК РФ):

 

1. Документы (калькуляцию, заключение, акт), составленные страховой компанией или независимым экспертом (оценщиком), если ремонт не произведен.

 

2. Если ремонт произведен:

 

- договор (его копию) о выполнении соответствующих работ (об оказании услуг);

 

- документы о приемке выполненных работ (оказанных услуг);

 

- платежные документы, подтверждающие факт оплаты работ (услуг).

 

Расчет и уплата налога

 

Налог рассчитывается по одной из следующих формул:

 

НДФЛ = (СВ - РС) x 13%

 

либо

 

НДФЛ = (СВ - РР) x 13%,

 

где СВ - сумма полученной страховой выплаты;

 

РС - рыночная стоимость застрахованного имущества на дату заключения договора, увеличенная на сумму уплаченных страховых взносов;

 

РР - расходы, необходимые для проведения ремонта имущества, или стоимость его ремонта, увеличенные на сумму уплаченных страховых взносов;

 

13% - ставка НДФЛ (п. 2 ст. 207, п. 1 ст. 224 НК РФ).

 

Пример. Расчет налога со страховой выплаты, полученной от страховщика

 

От страховщика получена сумма страхового возмещения в размере 900 000 руб. Рыночная стоимость имущества на момент заключения договора составляла 500 000 руб., сумма уплаченных страховых взносов - 20 000 руб.

 

Рассчитаем сумму дохода, подлежащего налогообложению:

 

900 000 руб. - (500 000 руб. + 20 000 руб.) = 380 000 руб.

 

Сумма НДФЛ, которую необходимо уплатить, равна 49 400 руб. (380 000 руб. x 13%).

 

Уплатить НДФЛ нужно не позднее 15 июля года, следующего за годом получения страховой выплаты. Если такая выплата получена в 2016 г., то НДФЛ необходимо уплатить не позднее 17.07.2017 (п. 7 ст. 6.1, п. 4 ст. 228 НК РФ). Реквизиты для уплаты налога вы можете уточнить в своей налоговой инспекции.

 

Подача декларации

 

Срок подачи декларации - не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода в виде страхового возмещения (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

 

Представить декларацию в налоговый орган можно (п. 4 ст. 80 НК РФ):

 

- лично или через представителя;

 

- почтовым отправлением с описью вложения (желательно с уведомлением о вручении);

 

- в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика.

 

Примечание. Для заполнения декларации можно воспользоваться бесплатной программой, размещенной на сайте ФНС России по адресу www.nalog.ru в разделе "Программные средства/Декларация".

 

Пени и ответственность за неуплату налога и непредставление декларации

 

За каждый календарный день просрочки уплаты налога начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России (п. п. 2, 7 ст. 6.1, п. п. 3, 4 ст. 75 НК РФ).

 

Справка. Ставка рефинансирования

 

С 01.01.2016 значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России и с 19.06.2017 составляет 9% (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У; Информация Банка России от 16.06.2017).

 

Непредставление налоговой декларации влечет штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц со дня, установленного для ее представления. Штраф не может быть более 30% указанной суммы и менее 1 000 руб. За неуплату или неполную уплату налога предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы (п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 122 НК РФ).

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru

 

Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru

 

Портал государственных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ОФОРМИТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ?

 

Страховая пенсия по старости в 2017 г., по общему правилу, назначается мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет (для лиц, не относящихся к госслужащим), при наличии не менее восьми лет страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 11,4 (ст. 8, ч. 1 - 3 ст. 35 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ; Приложения 3, 5 к Закону N 400-ФЗ).

 

Чтобы оформить страховую пенсию по старости, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Соберите необходимые документы

 

Не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста представьте в территориальный орган ПФР (ТО ПФР) заявление и документы, удостоверяющие возраст, место жительства и принадлежность к гражданству и подтверждающие страховой стаж (п. 19 Правил, утв. Приказом Минтруда России от 17.11.2014 N 884н; п. 17 Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 19.01.2016 N 14н).

 

Шаг 2. Подайте заявление о назначении пенсии и соответствующие документы

 

Заявление можно представить в ТО ПФР непосредственно, по почте, через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения между ТО ПФР и МФЦ) или в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР (п. 80 Регламента; п. 4 Правил N 884н).

 

По общему правилу заявление и документы для оформления пенсии по случаю потери кормильца подаются в ТО ПФР по месту жительства гражданина. Граждане РФ, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории РФ, подают заявление о назначении пенсии в ТО ПФР по месту своего пребывания (п. 81 Регламента).

 

При обращении за страховой пенсией по старости, а также для подтверждения дополнительных обстоятельств, связанных с ее назначением, к заявлению потребуется приложить необходимые документы. Факт и дата приема заявления ТО ПФР подтверждаются уведомлением о приеме и регистрации заявления, которое выдается заявителю (при личном обращении) либо направляется ему по почте либо по электронной почте (п. п. 20, 21, 63 Регламента).

 

Если к заявлению о назначении пенсии вы приложили не все необходимые документы, вы вправе представить их в течение трех месяцев. При этом днем обращения за пенсией будет считаться день приема заявления и документов ТО ПФР. При их направлении по почте или представлении в форме электронного документа - дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления или дата подачи заявления в форме электронного документа. При подаче документов через МФЦ днем обращения за пенсией будет дата приема заявления МФЦ (ч. 2 ст. 22 Закона N 400-ФЗ; п. п. 64, 75, 80 Регламента).

 

Шаг 3. Дождитесь решения ТО ПФР о назначении страховой пенсии по старости

 

ТО ПФР рассматривает заявление о назначении страховой пенсии в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок рассмотрения заявления может быть приостановлен до завершения проверки, представления дополнительно запрошенных документов, но не более чем на три месяца (ч. 7, 8 ст. 22 Закона N 400-ФЗ; п. 38 Правил N 884н; п. 13 Регламента).

 

Если ТО ПФР отказал в удовлетворении заявления о назначении страховой пенсии, он обязан известить об этом заявителя в течение пяти рабочих дней после дня вынесения решения. При этом ТО ПФР должен указать причины отказа и порядок его обжалования, а также вернуть все представленные заявителем документы (ч. 9 ст. 22 Закона N 400-ФЗ).

 

По общему правилу пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию (п. 1 ст. 22 Закона N 400-ФЗ).

 

В настоящее время выдача пенсионных удостоверений прекращена, что не отменяет уже действующие, имеющиеся на руках у пенсионеров удостоверения. При этом для подтверждения факта назначения и размера пенсии по желанию (т.е. необязательно) можно получить соответствующую справку при обращении к специалисту клиентской службы территориального управления ПФР, а также в МФЦ. Кроме того, справку можно заказать на сайте ПФР в "Личном кабинете застрахованного лица" либо в разделе "Электронные сервисы / Предварительный заказ документов/справок ПФР".

 

Связанные вопросы

 

Какие нужны документы для оформления пенсии по старости?

 

Кто имеет право на досрочную страховую пенсию по старости?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Пенсионного фонда - www.pfrf.ru

 

 

 

 

 

 

ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАЗДЕЛУ МЕЖДУ СУПРУГАМИ

 

ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

 

Приватизация гражданами земельных участков - это оформление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных им в постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение (п. 3 ст. 3 Закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ).

 

Приватизация возможна, если земельный участок предоставлен до 29.10.2001 (п. 9.1 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).

 

Раздел супругами приватизированного земельного участка имеет особенности, которые следует учитывать. К таковым относятся момент регистрации брака, принадлежность строения на данном земельном участке, содержание акта органа местного самоуправления, согласно которому участок был выделен.

 

1. Земельный участок получен и приватизирован супругом до регистрации брака, а здание построено в браке

 

Если земельный участок получен и приватизирован одним из супругов до вступления в брак, а именно произведена государственная регистрация перехода права собственности от государства к физическому лицу, то он является личной собственностью супруга и не подлежит разделу (п. 1 ст. 36 СК РФ).

 

В этом случае разделу между супругами будет подлежать только здание (строение), если оно было возведено за счет общих средств супругов (п. 2 ст. 34 СК РФ).

 

При этом заинтересованной стороне потребуется доказать, что на дату заключения брака здание (строение) на земельном участке отсутствовало. Таким доказательством может служить технический паспорт здания (строения) или технический план, в котором будет указан год его постройки (абз. 4 п. 2 Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2006 N 244; ч. 7 ст. 24 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

 

2. Земельный участок получен и приватизирован супругом после регистрации брака, здание построено в браке

 

Указанное имущество является совместно нажитым имуществом супругов, так как личной собственностью супруга является только имущество, полученное им во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (п. 1 ст. 36 СК РФ).

 

Следует учитывать, что права и обязанности граждан возникают (пп. 1, 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ):

 

- из договоров или иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

 

- из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей.

 

Таким образом, законодатель разграничивает договоры (сделки) и акты государственных органов и не относит последние к сделкам, в том числе безвозмездным. Это означает, что земельный участок, полученный супругом во время брака в соответствии с актом органов местного самоуправления, не является личной собственностью этого супруга.

 

Определяющую роль при разделе земельного участка, полученного таким способом, имеет не безвозмездность его передачи физическому лицу, а состав семьи, который учитывался при его выделении.

 

Получение одним из супругов земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования в период брака и его последующая приватизация ведут к образованию общей совместной собственности супругов на этот земельный участок (п. 2 ст. 34 СК РФ).

 

Здание (строение), построенное в период брака на таком участке, также является общим имуществом супругов и подлежит разделу.

 

Документами, подтверждающими факт того, что имущество приобретено (нажито) в период брака, являются постановление главы местной администрации о выделении земельного участка, а также документ, подтверждающий дату постройки здания (технический паспорт, технический план) (абз. 4 п. 2 Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2006 N 244; ч. 7 ст. 24 Закона N 218-ФЗ).

 

3. Земельный участок получен до регистрации брака, а приватизирован супругом после регистрации брака

 

В этом случае его раздел будет зависеть от того, когда было построено на нем здание (строение).

 

До 29.10.2001 вся земля находилась в государственной собственности и земельные участки могли быть предоставлены гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения (ст. 265, п. 1 ст. 268 ГК РФ).

 

3.1. Здание построено одним из супругов до регистрации брака

 

Земельный участок, приватизированный в период брака, на котором находится строение, принадлежащее одному из супругов до заключения брака, не является общей совместной собственностью. Такой участок является собственностью того супруга, которому принадлежало право пользования земельным участком до вступления в брак (п. 1 ст. 36 СК РФ).

 

Однако на практике суды не всегда учитывают ранее возникшее право пользования земельным участком собственника строения, повлекшее за собой приватизацию участка. Заинтересованная сторона должна доказать суду, кому принадлежало здание до брака, время постройки здания, наличие права пользования земельным участком до вступления в брак.

 

3.2. Здание построено после регистрации брака, но до приватизации земельного участка

 

Земельный участок, приватизированный в период брака, на котором находится здание (строение), приобретенное или возведенное супругами после регистрации брака, может быть признан судом общей совместной собственностью супругов, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (ст. 37 СК РФ).

 

При этом суду необходимо определить действительную (рыночную) стоимость имущества до и после произведенных в него вложений, что позволит оценить значительный или незначительный характер увеличения его стоимости (Определение Верховного Суда РФ от 06.05.2003 N 5-В03-41).

 

3.3. Здание построено после регистрации брака и приватизации земельного участка

 

На практике суды по-разному оценивают данную ситуацию. Одни принимают во внимание то, что право пользования земельным участком один из супругов приобрел до вступления в брак и только он имеет право приватизировать этот участок. В связи с этим земельный участок не является общей собственностью супругов и разделу не подлежит.

 

Другие суды исходят из того, что земельный участок, право собственности на который возникло в период брака в результате приватизации, нельзя считать имуществом, полученным по безвозмездной сделке. Следовательно, он включается в общее имущество и подлежит разделу между супругами (п. 1 ст. 36 СК РФ).

 

В связи с этим предполагается, что если в период брака за счет общего имущества супругов, а также имущества и (или) труда другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества, то другой супруг может претендовать на раздел земельного участка (ст. 37 СК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Как разделить имущество супругов через суд?

 

Как приватизировать земельный участок?

 

Можно ли приватизировать землю, находящуюся на праве постоянного бессрочного пользования?

 

 

 

 

 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

 

ПО НДФЛ ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЕРИОДЫ?

 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются определенным категориям граждан - налоговым резидентам в отношении доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организациях) (п. 3 ст. 210, пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 218, п. 1 ст. 224 НК РФ).

 

Справка. Налоговые резиденты

 

По общему правилу налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

 

Для получения вычета в течение календарного года необходимо подать работодателю заявление на получение стандартного налогового вычета и документы, подтверждающие право на него (ст. 216, п. п. 3, 4 ст. 218 НК РФ).

 

Также вы вправе получить стандартный вычет и вернуть излишне уплаченный НДФЛ по окончании года, обратившись в налоговый орган (п. 4 ст. 218 НК РФ). В таком случае рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы

 

Для подтверждения полученных за год доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%, вам необходимо запросить и получить у работодателя справку по форме 2-НДФЛ за истекший календарный год.

 

Если вы претендуете на стандартный вычет как гражданин, отнесенный к льготной категории лиц, дополнительно понадобятся соответствующие документы, в частности (абз. 7, 10, 16 пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ; Письмо УФНС России по г. Москве от 17.02.2011 N 20-14/014735):

 

1) справка установленной формы, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая инвалидность I или II группы;

 

2) справка из медицинского учреждения, подтверждающая донорство костного мозга, - для лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни;

 

3) удостоверение ветерана боевых действий для граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ в соответствии с решениями органов государственной власти.

 

Документами, подтверждающими право на вычет на детей, являются, в частности (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ):

 

1) свидетельство о рождении или об усыновлении ребенка;

 

2) свидетельство о регистрации брака/расторжении брака;

 

3) справка об установлении инвалидности, если ребенок - инвалид;

 

4) справка из учебного заведения, в котором обучается ребенок старше 18 лет;

 

5) документы, подтверждающие перечисление денежных средств на обеспечение ребенка;

 

6) расписка другого родителя о том, что претендующий на вычет родитель участвует в обеспечении ребенка, - в случаях, если родители не состоят в браке и алименты на ребенка не уплачиваются.

 

Перечень документов вы можете уточнить в своей налоговой инспекции.

 

Шаг 2. Заполните налоговую декларацию и составьте заявление о возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ

 

На основании подготовленных документов заполните налоговую декларацию. Также вам необходимо составить заявление о возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ, возникшей в связи с перерасчетом налоговой базы с учетом стандартного вычета. Укажите в нем реквизиты банковского счета для перечисления вам переплаты. Данное заявление вы можете подать вместе с налоговой декларацией (п. п. 1, 6 ст. 78 НК РФ; п. 1.4 Порядка, утв. Приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@; Письмо ФНС России от 26.10.2012 N ЕД-4-3/18162).

 

Примечание. Для заполнения декларации можно воспользоваться бесплатной программой, которая размещена на сайте ФНС России по адресу www.nalog.ru, в разделе "Программные средства / Декларация".

 

Шаг 3. Представьте налоговую декларацию и документы в налоговый орган

 

Налоговую декларацию вместе с подтверждающими документами необходимо подать в налоговый орган по месту жительства (п. 3 ст. 80, п. 1 ст. 83, п. 2 ст. 229 НК РФ).

 

По общему правилу декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим. Но, если вы представляете декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, подать ее можно и после указанной даты. При этом следует учитывать, что воспользоваться вычетом по доходам за истекший календарный год вы можете не позднее трех лет после его окончания (п. 7 ст. 78, п. 3 ст. 80, п. 1 ст. 83, п. п. 1, 2 ст. 229 НК РФ).

 

Декларацию можно подать в налоговый орган лично или через своего представителя, направить почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 80 НК РФ).

 

Шаг 4. Дождитесь решения налогового органа и возврата денежных средств

 

Налоговый орган в течение трех месяцев со дня представления вами налоговой декларации и подтверждающих документов проводит ее проверку, по окончании которой направит вам сообщение о принятом решении, в том числе об отказе в возврате излишне уплаченного налога (п. 9 ст. 78, п. п. 1 и 2 ст. 88 НК РФ).

 

Если вы подали заявление о возврате налога одновременно с декларацией, то налог вам должны вернуть в течение одного месяца с момента окончания камеральной проверки или даты, когда она должна быть завершена (п. 6 ст. 78 НК РФ; п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98).

 

Решение об отказе в возврате налога можно обжаловать в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд. При этом обратиться в суд можно только после обращения в УФНС. Срок для подачи жалобы - год в УФНС, а в суд - три месяца со дня, когда вам стало известно о нарушении ваших прав (п. п. 1 - 3 ст. 138, п. п. 1, 2 ст. 139 НК РФ; ч. 1 ст. 219 КАС РФ).

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru

 

Портал государственных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРОК НАХОЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

 

В СОБСТВЕННОСТИ НАСЛЕДНИКА ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НДФЛ

 

С ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ УНАСЛЕДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА?

 

При продаже унаследованного имущества, в том числе недвижимости, важно правильно определить срок, в течение которого оно находилось в вашей собственности, так как это определяет ваши обязанности по НДФЛ.

 

Доход от продажи недвижимости и иного имущества, полученного вами в порядке наследования и находившегося в вашей собственности не менее трех лет, освобождается от налогообложения НДФЛ (п. 17.1 ст. 217, пп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

 

Если такое имущество было у вас в собственности меньший срок, доходы, полученные от его продажи, необходимо задекларировать, а также может потребоваться уплатить НДФЛ (пп. 2 п. 1, п. п. 2, 3 ст. 228 НК РФ).

 

Определение срока нахождения имущества в собственности наследника

 

Для определения срока нахождения имущества в собственности наследника прежде всего нужно установить дату, с которой этот срок исчисляется.

 

По общему правилу принятое наследство принадлежит наследнику со дня открытия наследства (то есть момента смерти наследодателя) независимо от времени его фактического принятия и государственной регистрации права собственности наследника на полученное имущество (п. 2 ст. 218, ст. 1113, п. 1 ст. 1114, п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

 

При объявлении наследодателя умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим наследодателя, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая, суд может признать днем его смерти день его предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели. В таком случае день и момент смерти, указанные в решении суда, будут признаны временем открытия наследства (п. 3 ст. 45, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

 

Таким образом, трехлетний срок нахождения имущества в собственности наследника исчисляется с даты открытия наследства. Окончанием данного срока следует считать соответствующий день и месяц последнего года срока (п. 3 ст. 6.1 НК РФ).

 

Исчисление и уплата НДФЛ при продаже имущества, находившегося в собственности наследника менее трех лет

 

Если со дня открытия наследства прошло менее трех лет, то при продаже унаследованного имущества вам необходимо представить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ (пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228 НК РФ).

 

При этом вы можете воспользоваться имущественным налоговым вычетом и уменьшить свой доход от продажи имущества на сумму в размере (п. 1 ст. 210, пп. 1 п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ):

 

- 1 млн руб. - при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков и долей в них;

 

- 250 000 руб. - при продаже иного имущества.

 

Налоговую декларацию по НДФЛ необходимо подать (даже если при расчете НДФЛ сумма налога к уплате равна нулю) в налоговую инспекцию по месту вашего жительства до 30 апреля года, следующего за годом продажи унаследованного имущества (п. 1 ст. 229 НК РФ).

 

Декларацию и необходимые документы можно представить в налоговую инспекцию лично или через представителя, направить почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 80, п. 1 ст. 83 НК РФ).

 

Уплатить НДФЛ в бюджет нужно до 15 июля года, следующего за годом продажи имущества. Если доход от продажи имущества был получен в 2016 г., то НДФЛ необходимо уплатить не позднее 17.07.2017 (п. 7 ст. 6.1, п. 4 ст. 228 НК РФ).

 

Реквизиты для уплаты налога вы можете уточнить в своей налоговой инспекции.

 

Связанные вопросы

 

Какие вычеты и обязанности по НДФЛ предусмотрены при продаже квартиры и другого недвижимого имущества?

 

Как уплатить НДФЛ при продаже автомобиля и другого движимого имущества?

 

 

 

 

 

 

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НДФЛ С СУММЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА,

 

ВЫПЛАЧЕННОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА?

 

Моральный вред заключается в нравственных или физических страданиях гражданина, причиненных ему действиями (бездействием), которые посягают на принадлежащие ему от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, личную и семейную тайну и т.п.) или нарушают его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и т.п.) или имущественные права (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10).

 

Причиненный моральный вред подлежит компенсации в установленном порядке.

 

В каких случаях моральный вред подлежит компенсации

 

Моральный вред подлежит компенсации в случае его причинения гражданину действиями (бездействием), которые нарушают личные неимущественные права либо посягают на принадлежащие ему нематериальные блага. Если же нарушены имущественные права гражданина, то моральный вред подлежит компенсации, если такая возможность прямо предусмотрена законом (например, в случае нарушения прав потребителя) (ч. 1 ст. 151, п. 1 ст. 1064, п. п. 2, 3 ст. 1099 ГК РФ; ст. 15 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10).

 

Если вопрос о компенсации морального вреда не решен между причинителем вреда и потерпевшим во внесудебном порядке, он разрешается в суде. При этом размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. Кроме того, в отдельных случаях компенсация морального вреда производится независимо от вины причинителя вреда (абз. 2 ст. 151, ст. 1100, п. 2 ст. 1101 ГК РФ).

 

Облагается ли НДФЛ компенсация, выплаченная по решению суда

 

НДФЛ не облагаются все виды установленных законодательством компенсационных выплат, которые связаны, в частности, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также с увольнением работников (п. 3 ст. 217 НК РФ).

 

Вместе с этим выплаты физическим лицам, призванные компенсировать в денежной форме причиненный им моральный вред, не относятся к экономической выгоде (доходу) таких лиц, что означает отсутствие объекта налогообложения НДФЛ (ст. ст. 41, 209 НК РФ; п. 7 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015).

 

Таким образом, сумма возмещения морального вреда, выплаченная физическому лицу на основании судебного решения, не облагается НДФЛ.

 

Связанные вопросы

 

Как составить и подать исковое заявление о возмещении морального вреда?

 

 

 

 

 

 

КАКОВ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ

 

СУММ ВОЗМЕЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ?

 

По общему правилу стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, которые состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ч. 1 ст. 88, ч. 1 ст. 98 ГПК РФ; ч. 1 ст. 103, ч. 1 ст. 111 КАС РФ; п. 1 ст. 333.16 НК РФ).

 

В настоящее время на законодательном уровне закреплено, что доходы налогоплательщика в виде возмещенных ему на основании решения суда судебных расходов не облагаются НДФЛ (п. 61 ст. 217 НК РФ).

 

До 22.11.2015 включительно (до дня вступления в силу соответствующих положений Закона N 320-ФЗ) по данному вопросу преобладала иная позиция в связи с тем, что указанные доходы не включены в перечень освобождаемых от налогообложения НДФЛ.

 

По мнению налоговых органов, высказываемому в это время, если организация или индивидуальный предприниматель возмещает физлицу судебные расходы, суммы возмещения признаются доходом физлица в натуральной форме, подлежащим обложению НДФЛ на общих основаниях (ст. 41, п. 2 ст. 211, ст. 217 НК РФ; ч. 1 ст. 3 Закона от 23.11.2015 N 320-ФЗ; Письмо ФНС России от 19.11.2014 N БС-4-11/23847).

 

На практике налоговые агенты не удерживали НДФЛ, а передавали сведения о невозможности удержать налог в налоговый орган и налогоплательщику. Это было обусловлено тем, что при вынесении решения суд не всегда выделяет сумму НДФЛ, в связи с чем организация - налоговый агент не имела возможности удержать у налогоплательщика сумму налога. Получив от налогового агента справку о доходах по форме 2-НДФЛ, налогоплательщику следовало самостоятельно подать налоговую декларацию и уплатить в бюджет сумму НДФЛ (п. 5 ст. 226, пп. 4 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

 

При этом если стороной, возмещающей судебные расходы, являлись физические лица, дохода в натуральной форме, подлежащего обложению НДФЛ, не возникало (п. 2 ст. 211 НК РФ).

 

 

 

 

 

 

МОЖНО ЛИ ЗАРАНЕЕ ЗАПОЛНИТЬ

 

ПАССАЖИРСКУЮ ТАМОЖЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ?

 

Для таможенного декларирования товаров для личного пользования, а также перемещаемой валюты физические лица применяют пассажирскую таможенную декларацию (п. 3 ст. 355 ТК ТС; п. 1 ст. 8 Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу ТС от 18.06.2010).

 

Бланк пассажирской таможенной декларации

 

Бланк пассажирской таможенной декларации (ПТД) состоит из основного формуляра и дополнительного формуляра "Декларация наличных денежных средств и (или) денежных инструментов", который является приложением к основному (п. 2 Порядка, утв. Решением КТС от 18.06.2010 N 287).

 

Декларация наличных денег заполняется при перемещении (п. 24 Порядка):

 

- наличных денежных средств (банкнот и монет, за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тыс. долл. США;

 

- иных денежных инструментов в документарной форме (векселей, банковских чеков, ценных бумаг на предъявителя, удостоверяющих обязательство по выплате денежных средств, в которых не указан получатель выплаты).

 

Бланки ПТД предоставляет таможенный орган в местах совершения таможенных операций (абз. 4 п. 2 Инструкции, утв. Решением КТС от 18.06.2010 N 311).

 

Также бланк ПТД можно найти в Интернете, справочно-правовых системах, на официальном сайте ФТС России.

 

Заполнение пассажирской таможенной декларации заранее

 

Если физическое лицо знает, что ему необходимо будет подать ПТД, ему можно заранее заполнить соответствующие бланки. Декларация заполняется от руки четко и разборчиво или с применением компьютера. Собственноручная подпись обязательна. Сведения в декларации указываются на государственном языке государства - члена ТС, русском или английском языках, а с разрешения таможенного органа - на другом языке, которым владеют сотрудники таможенного органа (п. п. 4, 5 Порядка).

 

Если одного бланка ПТД недостаточно для указания сведений обо всех перемещаемых товарах, используется необходимое количество бланков (п. 6 Порядка).

 

Заполнять бланки основного формуляра ПТД необходимо в двух экземплярах в следующих случаях (п. 10 Порядка):

 

- товары перемещаются через таможенную границу в несопровождаемом багаже;

 

- товары ввозятся на таможенную территорию ТС в сопровождаемом багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж;

 

- физическое лицо выразило желание провести идентификацию товаров;

 

- транспортные средства для личного пользования временно ввозятся на таможенную территорию ТС.

 

Примечание. Могут устанавливаться случаи, когда при таможенном декларировании авто-, мототранспортных средств декларация заполняется в одном экземпляре (п. 10 Порядка).

 

В других случаях бланк основного формуляра ПТД заполняется в одном экземпляре - для таможенного органа, но по желанию декларант может оформить себе второй экземпляр (п. п. 9, 10 Порядка).

 

Декларация наличных денег заполняется в двух экземплярах (п. 25 Порядка).

 

Примечание. Сведения, заявленные в ПТД, могут быть изменены или дополнены до выпуска товаров с разрешения таможенного органа, если это не влияет на принятие решения о выпуске товаров и не влечет необходимости изменять сведения, влияющие на суммы таможенных платежей и соблюдение запретов и ограничений (п. 7 Порядка).

 

Связанные вопросы

 

Как заполнить пассажирскую таможенную декларацию?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы - www.customs.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 

ОБЪЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?

 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию удостоверяет, что строительство, реконструкция объекта капитального строительства выполнены в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией и построенный, реконструированный объект соответствует требованиям, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана (ч. 1 ст. 55 ГрК РФ).

 

Обратите внимание!

 

До 01.03.2018 не требуется получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представлять разрешение для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта объекта (ч. 4 ст. 8 Закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ).

 

Для получения разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию в г. Москве рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы

 

Заявителю необходимо подготовить следующие документы (ч. 2, 3 ст. 55 ГрК РФ; п. 2.5.1.1 Административного регламента, утв. Постановлением Правительства Москвы от 17.04.2012 N 145-ПП):

 

1) заявление (запрос) на предоставление государственной услуги (в заявлении следует указать способ получения разрешения на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию) (п. 2.11.3 Административного регламента);

 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

 

3) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика (если заявитель не является застройщиком);

 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок (если необходимые документы и сведения о правах на земельный участок не могут быть получены в рамках межведомственного взаимодействия);

 

5) акт приемки объекта капитального строительства (если строительство, реконструкция велись на основании договора строительного подряда);

 

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при наличии);

 

8) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим строительство;

 

9) технический план объекта капитального строительства в форме электронного документа, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план (если указанный документ не может быть получен в рамках межведомственного взаимодействия) (ч. 12 ст. 24 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

 

Иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию (например, правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план, представленный для получения разрешения на строительство, разрешение на строительство, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта ИЖС требованиям технических регламентов и проектной документации), могут быть получены должностным лицом органа исполнительной власти г. Москвы в рамках межведомственного информационного взаимодействия, однако вы вправе представить их по собственной инициативе (п. п. 2.5.1.2, 2.5.1.4 Административного регламента).

 

Примечание. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является исчерпывающим, если иное не предусмотрено законом (п. 2.5.1.3 Административного регламента).

 

Шаг 2. Обратитесь в уполномоченный орган с заявлением и подготовленными документами

 

С заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию следует обратиться в орган, выдавший разрешение на строительство.

 

В г. Москве органом, в компетенции которого находится выдача разрешений на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию, является Комитет государственного строительного надзора г. Москвы.

 

Предоставление государственной услуги в г. Москве в отношении объектов ИЖС вне зависимости от источников финансирования их строительства или реконструкции осуществляется Комитетом только в электронной форме через Интернет (ч. 2 ст. 55 ГрК РФ; п. п. 1.3, 2.3.1.1 Административного регламента).

 

Разрешение на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию предоставляется бесплатно (п. 2.12 Административного регламента).

 

Шаг 3. Представьте объект ИЖС для осмотра

 

Должностное лицо Комитета осматривает объект ИЖС, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства государственный строительный надзор не осуществлялся.

 

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта ИЖС должностное лицо Комитета проверяет соответствие такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, а также требованиям проектной документации (п. 3.3.3.4 Административного регламента).

 

Шаг 4. Получите разрешение на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию

 

В течение семи рабочих дней принимается решение о выдаче разрешения на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения (п. п. 2.7.1, 2.11.1 Административного регламента).

 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию может быть (п. 2.11.2 Административного регламента):

 

- выдано лично заявителю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе;

 

- направлено заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением;

 

- направлено заявителю в форме электронного документа, подписанного в установленном порядке (только для запросов, поданных в электронной форме).

 

К разрешению на ввод объекта в эксплуатацию обязательно прилагается представленный заявителем технический план объекта капитального строительства (ч. 10.1 ст. 55 ГрК РФ, п. 2.11.1.1 Административного регламента).

 

При отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указываются причины принятого решения. Само решение об отказе можно оспорить как в досудебном, так и в судебном порядке (ч. 6, 8 ст. 55 ГрК РФ, п. п. 5.1, 5.18 Административного регламента).

 

Связанные вопросы

 

Как получить разрешение на индивидуальное жилищное строительство?

 

Как узаконить самовольную постройку?

 

Полезная информация по вопросу

 

Портал государственных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru

 

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы - www.mos.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВВОЗИМЫЕ В РОССИЮ ТОВАРЫ

 

ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?

 

Товары для личного пользования с учетом установленных законодательством ограничений можно ввозить на таможенную территорию Таможенного союза без уплаты таможенных платежей (Памятка, утв. Письмом ФТС России от 19.07.2011 N 04-30/34327).

 

Особенности перемещения через границу таких товаров устанавливает таможенное законодательство ТС (п. 1 ст. 352 ТК ТС; п. 1 ст. 1 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010).

 

Товары для личного пользования

 

Товары для личного пользования - это товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, международных почтовых отправлениях либо иным способом (пп. 36 п. 1 ст. 4 ТК ТС).

 

Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования, осуществляется должностным лицом таможенного органа, исходя из (п. 1 ст. 3 Соглашения):

 

- заявления физического лица о перемещаемых товарах в устной или письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации в случаях, установленных Соглашением;

 

- характера и количества товаров;

 

- частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу.

 

Перечень товаров, которые для таможенных целей не относятся к товарам для личного пользования, утвержден Приложением N 1 к Соглашению (п. 2 ст. 3 Соглашения).

 

Ввоз товаров для личных нужд

 

Таможенным законодательством не установлено, какое количество ввезенных товаров может рассматриваться таможенным органом в качестве ввоза для личного пользования.

 

В отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, должностными лицами таможенного органа может проводиться таможенный контроль в форме устного опроса или получения объяснений (п. п. 2, 3 ст. 110, ст. ст. 112, 113 ТК ТС).

 

В связи с этим отнесение ввозимых товаров к товарам для личного пользования может зависеть, в том числе от письменных объяснений лица, перемещающего данные товары.

 

Ввоз товаров для семейных и домашних нужд

 

При ввозе десяти пар джинсов физическое лицо должно доказать, что такое количество необходимо для членов его семьи. Родство подтверждается документами: свидетельством о заключении брака, свидетельством о рождении, свидетельством об усыновлении, иными документами. При ввозе семи люстр, ковров и тому подобных предметов документом, подтверждающим личные цели, может являться документ о праве собственности на квартиру, дом, в котором количество помещений не менее чем количество ввозимых товаров.

 

Справка. Члены семьи

 

Членами семьи являются супруга и супруг, состоящие в зарегистрированном браке, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки и нетрудоспособные иждивенцы (пп. 8 п. 1 ст. 2 Соглашения).

 

Физическое лицо, осуществившее ввоз товаров в количестве, превышающем обычную потребность физического лица и членов его семьи, должно доказать, что эти товары ввезены не для коммерческого использования.

 

Ввоз товаров для иных нужд

 

Ввоз товаров для иных лиц, например для невесты или жениха; друзей; соседей; родственников, не поименованных в Соглашении; коллег и т.п., с точки зрения таможенного законодательства, не будет рассматриваться как ввоз товаров для личных, семейных и домашних целей.

 

В случае отнесения таможенным органом ввозимых товаров не для личного использования, а для коммерческих целей таможенное декларирование производится в общем порядке с подачей декларации на товары, уплатой таможенных пошлин, налогов и соблюдением установленных запретов и ограничений (ст. 355 ТК ТС).

 

Следовательно, доказательством отнесения ввозимых товаров к товарам для личного пользования будет оформленное в письменном виде объяснение физического лица с приложением копий подтверждающих документов (в зависимости от характера объяснений).

 

Связанные вопросы

 

На какую сумму и в каком количестве можно ввезти товары из-за границы?

 

Какова ответственность за ввоз (вывоз) незадекларированного товара?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы физическим лицам - http://fl.customs.ru/

 

 

 

 

 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ ЗА ГРАНИЦУ НА АВТОМОБИЛЕ?

 

Порядок выезда из России установлен законодательством РФ, порядок въезда в страну временного пребывания и порядок пребывания в стране въезда регулируются ее законодательством.

 

Необходимая информация по вопросу въезда на автомобиле и передвижения на нем в конкретном иностранном государстве расположена на официальном сайте Консульского департамента МИД России, где, в частности, есть разъяснения по передвижению на автомобиле, требования к автомобилю и его оборудованию.

 

Для выезда за границу на автомобиле потребуются следующие документы.

 

1. Заграничный паспорт и водительское удостоверение

 

Основанием для пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право выезда лиц из РФ, документов на транспортные средства, грузы, товары и животных (ч. 2 ст. 11 Закона от 01.04.1993 N 4730-1).

 

Основными документами, удостоверяющими личность гражданина РФ, по которым граждане РФ осуществляют выезд из РФ и въезд в РФ, признаются заграничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт (ст. 7 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ). По "внутреннему" российскому паспорту возможно въехать только в ряд стран СНГ.

 

По российскому водительскому удостоверению управлять автомобилем разрешено во многих странах. Хотя могут быть установлены требования о наличии международного водительского удостоверения или о наличии как национального водительского удостоверения, так и международного водительского удостоверения одновременно.

 

2. Пассажирская таможенная декларация в отношении автомобиля

 

При временном вывозе из РФ автомобиля, зарегистрированного на территории РФ, для личного пользования на территории иностранных государств потребуется заполнить пассажирскую таможенную декларацию в отношении указанного автомобиля и представить ее таможенным органам (п. 4 ст. 354, пп. 4 п. 2, п. 3 ст. 355 ТК ТС).

 

Срок временного вывоза устанавливается таможенным органом на основании заявления декларанта исходя из целей и обстоятельств такого вывоза. При этом по письменному заявлению декларанта срок вывоза может быть продлен (п. 1 ст. 288 ТК ТС).

 

3. Нотариальная доверенность и документы на автомобиль

 

Для выезда на автомобиле за границу при отсутствии самого собственника в автомобиле необходимо наличие нотариальной доверенности с правом временного вывоза авто за пределы РФ. Если неизвестны требования иностранного государства относительно возможности управления автомобилем по доверенности, рекомендуется уточнить наличие таких требований в соответствующем консульстве или при оформлении автостраховки, поскольку местным законодательством может быть установлено требование легализации российских документов и доверенностей.

 

Кроме того, для таможенного оформления временного вывоза автомобиля на российской таможне понадобится паспорт транспортного средства, а также свидетельство о регистрации ТС.

 

4. Виза для въезда в страну назначения

 

Для въезда в страну назначения может быть установлена необходимость получения соответствующей визы. Проезд транзитом через некоторые государства также может потребовать получения соответствующей "транзитной" визы этих государств. Безвизовый транзит может быть запрещен. По вопросам о необходимости получения виз и порядке их получения МИД России рекомендует самостоятельно обращаться в дипломатические представительства или консульские учреждения соответствующих иностранных государств. Контактные данные иностранных консульских учреждений опубликованы на сайте Консульского департамента МИД России.

 

5. Полис медицинского страхования

 

Въезд на территорию многих иностранных государств допустим при наличии полиса медицинского страхования, действующего на территории страны въезда (например, въезд на территорию стран Шенгенской зоны). Кроме того, если нет полиса медицинского страхования, могут отказать в получении соответствующих виз.

 

Примечание. Оформить полис медицинского страхования на период пребывания за рубежом можно в любой страховой компании либо в туристической фирме, куда, например, вы будете обращаться за помощью в оформлении документов для получения въездных виз. О необходимости оформления таких документов при посещении конкретной страны можно узнать на сайте Консульского департамента МИД России и в консульских учреждениях самой страны.

 

6. Страховой полис "Зеленая карта" - Green Card

 

Во многих государствах действует обязательная система страхования гражданской ответственности автовладельца "Зеленая карта" - Green Card (в настоящее время это 45 стран). В некоторых странах Африки и Азии существуют ее аналоги - "Розовая", "Коричневая" и "Оранжевая" карты.

 

"Зеленая карта" - это страхование гражданской ответственности автовладельца перед третьими лицами. Такой вид страхования может являться обязательным для всех иностранцев, пересекающих границу государства на автомобиле.

 

Обратите внимание!

 

Российские полисы ОСАГО за границей недействительны. Договор ОСАГО не распространяется на случаи причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу при использовании автомобиля на территории иностранного государства, в том числе в случае, когда размер ущерба превышает предельную страховую сумму по правилам страхования "зеленая карта" (ст. 31 Закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ; п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 N 2).

 

Сама "Зеленая карта" от ОСАГО фактически отличается только местом действия. Однако следует помнить, что по "Зеленой карте" будет действовать порядок возмещения ущерба в соответствии с законодательством той страны, где произошла авария. Размер страхового возмещения также будет установлен законодательством этой страны.

 

Страховку "Зеленая карта" можно получить в российской страховой компании или на границе. Тарифы для расчета страховой премии по "Зеленой карте" едины для всех компаний. Они напрямую зависят от курса рубля к евро и поэтому периодически корректируются. Информацию о них можно найти на официальных сайтах компаний, обладающих правом выдавать "Зеленую карту". Стоимость автостраховки для выезда за рубеж зависит от типа ТС, срока действия договора, страны пребывания (возможны два варианта: "только Украина, Молдова, Беларусь" или "Все страны").

 

Оформлять страховку лучше всего у крупных страховщиков, которые имеют свои офисы за границей или сотрудничают с зарубежными страховщиками. Перечень таких компаний опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков.

 

Кроме того, Российский союз автостраховщиков оказывает поддержку по телефону лицам, попавшим в ДТП на территории иностранного государства и застрахованным по "Зеленой карте".

 

"Зеленая карта" оформляется на срок от 15 дней (минимальный) до года. Чтобы оформить "Зеленую карту", вам понадобятся следующие документы:

 

- ксерокопия доверенности, если вы управляете автомобилем по доверенности;

 

- ксерокопия водительских прав;

 

- ксерокопия свидетельства о регистрации автомобиля;

 

- сроки и маршрут поездки;

 

- необходимая территория действия полиса.

 

Кроме того, при подготовке к поездке за границу на автомобиле необходимо учесть следующие особенности.

 

В комплект обязательного оборудования автомобиля должны входить огнетушитель, аптечка (обязательно отвечающая международным стандартам), знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, наклейка с обозначением страны. Ребенок в возрасте до 12 лет должен быть в детском кресле.

 

Если на лобовом стекле или на передних боковых стеклах имеется тонировочная пленка, то ее нужно обязательно снять.

 

Если вы намерены отправиться в путешествие в зимнее время года, то уточните заранее, как относятся к шипованным шинам в стране, в которую вы отправляетесь. Например, они могут являться обязательными в зимнее время года либо могут быть запрещены.

 

Если вы решили осмотреть достопримечательности города, то не стоит въезжать в исторические центры городов на автомобиле. Как правило, мест для парковки там немного и стоят они дорого. Благоразумнее и дешевле воспользоваться парковками на подступах к центру города.

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Консульского департамента МИД России - www.kdmid.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ВОЗОБНОВИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

 

ВМЕСТО ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ?

 

Гражданин, имеющий право на получение набора социальных услуг и ранее отказавшийся от их получения, может возобновить получение набора социальных услуг вместо денежной компенсации (абз. 2 ч. 4 ст. 6.3 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ).

 

Для этого рекомендуем вам придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Обратитесь в территориальный орган ПФР с заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг

 

Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг подается в территориальный орган ПФР (ТО ПФР) по месту нахождения выплатного дела получателя ежемесячной денежной выплаты. Срок его подачи - до 1 октября текущего года, если вы хотите получать соцуслуги с начала следующего года (ч. 4 ст. 6.3 Закона N 178-ФЗ; п. 33 Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 30.10.2012 N 353н).

 

Заявление можно подать (ч. 3 ст. 6.3 Закона N 178-ФЗ; п. п. 33, 40 Административного регламента):

 

- непосредственно в ТО ПФР;

 

- через МФЦ;

 

- по почте;

 

- через Единый портал госуслуг;

 

- через личный кабинет на официальном сайте ПФР (в отдельных регионах).

 

В заявлении о возобновлении предоставления набора социальных услуг необходимо указать, в какой части вы возобновляете предоставление набора социальных услуг (п. 1.5.1 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328):

 

1) полностью;

 

2) только в части предоставления одной из следующих социальных услуг:

 

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий по рецептам, а также специализированных продуктов лечебного питания (для детей-инвалидов);

 

- предоставление путевок на санаторно-курортное лечение;

 

- предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

 

3) только в части предоставления одновременно двух любых из вышеуказанных услуг.

 

ТО ПФР выдаст или направит вам уведомление о приеме заявления, содержащее дату приема заявления и его регистрационный номер (п. 1.5.1 Порядка; п. 33 Административного регламента).

 

Шаг 2. С 1 января года, следующего за годом подачи заявления, получайте набор выбранных соцуслуг вместо денежной компенсации

 

Поданное вами заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг будет действовать с 1 января следующего года до 31 декабря года, в котором вы откажетесь от получения набора социальных услуг в пользу ежемесячной денежной выплаты, либо до момента утраты права на получение ежемесячной денежной выплаты (ст. 6.3 Закона N 178-ФЗ).

 

Связанные вопросы

 

Как отказаться от набора социальных услуг и получить денежную компенсацию?

 

Предоставляются ли социальные услуги получателям ежемесячной денежной выплаты?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Пенсионного фонда - www.pfrf.ru

 

 

 

 

 

 

КАКИЕ ЛЬГОТЫ СУЩЕСТВУЮТ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ?

 

Гражданам могут быть предоставлены особые права при приеме на обучение по имеющим госаккредитацию или за счет бюджетных средств по не имеющим госаккредитации программам бакалавриата и программам специалитета, в частности (ч. 1 ст. 71 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ):

 

- прием на обучение без вступительных испытаний или в пределах установленной квоты при успешном прохождении вступительных испытаний;

 

- прием на подготовительные отделения федеральных вузов для обучения за счет федерального бюджета;

 

- преимущественное право зачисления при успешном прохождении вступительных испытаний.

 

Прием без вступительных испытаний

 

Право на прием без вступительных испытаний имеют (ч. 4 ст. 71 Закона N 273-ФЗ; п. 33 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147):

 

- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;

 

- победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму;

 

- чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

 

Прием на обучение за счет бюджета в пределах установленной квоты при успешном прохождении вступительных испытаний

 

Квота приема для получения высшего образования за счет бюджета устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем 10 процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований (ч. 6 ст. 71 Закона N 273-ФЗ).

 

В данном случае при поступлении в вуз такое право имеют (ч. 5 ст. 71, ч. 14 ст. 108 Закона N 273-ФЗ; п. 34 Порядка):

 

- дети-инвалиды;

 

- инвалиды I и II групп;

 

- инвалиды с детства;

 

- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 

- некоторые категории ветеранов боевых действий.

 

Прием на подготовительные отделения федеральных вузов за счет федерального бюджета

 

Такое право имеют (ч. 7 ст. 71 Закона N 273-ФЗ):

 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

 

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства указанных граждан;

 

- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

 

- другие категории граждан.

 

Лица, имеющие право на данную льготу, принимаются на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования при наличии у них среднего общего образования, а также в случае, если они обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые (ч. 8 ст. 71 Закона N 273-ФЗ).

 

Преимущественное право зачисления при успешном прохождении вступительных испытаний

 

В данном случае при одинаковом количестве набранных баллов на вступительных испытаниях у поступающих в вуз свободное бюджетное место будет предоставлено тому поступающему, который имеет преимущественное право зачисления.

 

Преимущественное право зачисления имеют следующие лица (ч. 9 - 11 ст. 71 Закона N 273-ФЗ):

 

- лица, имеющие право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет федерального бюджета, - при зачислении в вузы на обучение по программам бакалавриата и специалитета;

 

- дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более, - при поступлении в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования;

 

- дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, - при поступлении в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования;

 

- выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, - при поступлении в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов.

 

Иные особые права при приеме на обучение

 

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в установленном порядке, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, при приеме в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, предоставляется право (ч. 12 ст. 71 Закона N 273-ФЗ; п. 37 Порядка):

 

- поступить без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной организацией;

 

- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности.

 

 

 

 

 

 

КОГДА МОЖНО ШУМЕТЬ В МОСКОВСКОЙ КВАРТИРЕ,

 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА?

 

В ряде регионов, включая г. Москву, действуют определенные ограничения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан. Поэтому шуметь в московской квартире, в том числе при производстве ремонтных работ, можно только с учетом данных ограничений.

 

Время покоя и тишины

 

В Москве не допускается нарушение тишины и покоя граждан в следующее время (ч. 1 ст. 1, ч. 1.1 ст. 2 Закона г. Москвы от 12.07.2002 N 42):

 

1. В ночное время в период с 23 часов до 7 часов.

 

К действиям, которые могут нарушить покой граждан и тишину в ночное время, относятся, в частности (ч. 1 ст. 2 Закона г. Москвы N 42):

 

- использование устройств звукоусиления;

 

- игра на музыкальных инструментах, пение;

 

- использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей;

 

- использование пиротехнических средств.

 

2. С 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни при производстве ремонтных работ, в том числе по переустройству, перепланировке жилых и нежилых помещений, не являющихся общим имуществом в доме (за исключением работ в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию).

 

Для проведения работ по переустройству и перепланировке квартиры устанавливаются определенные часы и дни, указанные в решении о согласовании таких работ с Мосжилинспекцией (Приложение N 3 к Регламенту, утв. Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП).

 

Помимо этого, многие ТСЖ и управляющие компании (особенно в домах-новостройках) могут устанавливать правила, необходимые для соблюдения всеми жильцами дома, касающиеся соблюдения тишины в определенные часы.

 

Примечание. Указанные требования не распространяются, в частности, на действия, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан (п. 2 ст. 2 Закона г. Москвы N 42).

 

Требования к уровню шума

 

Следует также учитывать, что шум от соседей не должен нарушать права и законные интересы иных лиц, а также санитарно-гигиенические нормы (ч. 4 ст. 17 и ч. 4 ст. 30 ЖК РФ; п. 3 ст. 23 Закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; п. 6 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25).

 

Требования к уровню шума в жилых помещениях установлены разд. VI Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) 2.1.2.2645-10. Максимально допустимый уровень составляет 55 дБА с 7.00 до 23.00 и 45 дБА с 23.00 до 7.00.

 

Обратите внимание!

 

За нарушение покоя граждан и тишины в ночное время и при проведении переустройства или перепланировки жилого помещения предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 000 до 2 000 руб. За шумы днем также установлена ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 1 000 руб. (ст. 3.13 КоАП г. Москвы; ст. ст. 6.3 - 6.4 КоАП РФ).

 

Связанные вопросы

 

Что делать, если шумят соседи?

 

 

 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ШУМЯТ СОСЕДИ?

 

Бороться с шумом в ночное время в большинстве регионов России проще, чем делать это днем, поскольку шум в дневное время чаще всего подпадает под действие "санитарного законодательства", предполагающего проведение специальных замеров и составление на их основе заключений. Шум же ночью обычно квалифицируется как посягательство на тишину и покой граждан в установленный местным законодательством период времени.

 

В ряде регионов, включая г. Москву, ограничения, связанные с обеспечением тишины и покоя, распространяются как на ночное, так и на дневное время (или отдельные его часы).

 

1. Время покоя и тишины

 

Не допускается нарушение покоя и тишины граждан в г. Москве (ч. 1 ст. 1, ч. 1.1 ст. 2 Закона г. Москвы от 12.07.2002 N 42):

 

- в ночное время в период с 23 часов до 7 часов;

 

- с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни при производстве ремонтных работ, в том числе по переустройству, перепланировке жилых помещений и нежилых помещений, не являющихся общим имуществом собственников помещений в доме. Эти ограничения не распространяются на случаи, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию.

 

Другие регионы в своих нормативных актах могут устанавливать иное время, в которое не допускается нарушение тишины и покоя граждан. Так, в Московской области шуметь нельзя (ст. 2 Закона Московской области от 07.03.2014 N 16/2014-ОЗ):

 

- до 8 часов и с 21 часа в будни (с понедельника по пятницу включительно);

 

- до 10 часов с 22 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и праздники;

 

- с 13 часов до 15 часов ежедневно запрещаются определенные действия, нарушающие тишину и покой жильцов (например, использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, проведение ремонтных работ);

 

- до 9 часов и с 19 часов в будние дни и по субботам, круглосуточно в воскресенье и праздники запрещаются определенные действия, нарушающие тишину и покой жильцов (например, ремонтные работы). Данные требования не распространяются на указанные действия в случае их совершения в многоквартирном доме в течение шести месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

 

Помимо этого, ТСЖ и управляющие компании, особенно в домах-новостройках, могут устанавливать правила, касающиеся соблюдения тишины в определенные часы. Эти правила должны соблюдать все жильцы дома.

 

Причиной шумов могут быть разные действия соседей. Например, прослушивание громкой музыки, игра на музыкальных инструментах, крики, свист и пение, а также ремонт (ч. 1 ст. 2 Закона г. Москвы N 42).

 

2. Действия граждан для защиты своих прав на покой и тишину

 

В отношении соседей, нарушающих ваши права на покой и тишину, можно предпринять действия, в частности, по привлечению их к административной или гражданской ответственности.

 

2.1. Действия по привлечению соседей к административной ответственности

 

Нарушение тишины и покоя граждан в определенное время в отдельных регионах (в том числе в столице) является административным правонарушением. Так, в г. Москве за такое правонарушение для граждан предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 000 до 2 000 руб. (ст. 3.13 КоАП г. Москвы).

 

Если соседи нарушают покой и тишину в доме, вызовите полицию. Протокол о нарушении составляет должностное лицо ОВД (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ; п. 1 ч. 3 ст. 16.5 КоАП г. Москвы).

 

При этом определить, откуда именно раздается шум, не всегда представляется возможным, а сотрудники полиции в данном случае не вправе входить в жилые помещения помимо воли проживающих в них граждан (ч. 2 ст. 15 Закона N 3-ФЗ). Полагаем, что в такой ситуации вам помогут показания других соседей о нарушителе общественного покоя.

 

Кроме того, уровень шума в жилых помещениях должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, поэтому административным законодательством РФ предусмотрена ответственность за правонарушения (ст. ст. 6.3, 6.4 КоАП РФ; ст. 23 Закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ):

 

- в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся, в частности, в нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов. Такое правонарушение влечет предупреждение или штраф для граждан в размере от 100 до 500 руб.;

 

- санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации в том числе жилых помещений. Такое правонарушение влечет штраф в размере от 500 до 1 000 руб.

 

Для привлечения соседа к административной ответственности потребуется замерить уровень шума.

 

Чтобы определить уровень шума и сопоставить его уровень с предельно допустимым, необходимо обратиться в аккредитованную организацию (Таблица 3 Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.2.2.4, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.1996 N 36).

 

При выявлении нарушений дело об административном правонарушении рассматривается Роспотребнадзором (ч. 1 ст. 23.13 КоАП РФ; п. 3 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 N 476; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 322).

 

2.2. Действия по привлечению соседей к гражданской ответственности

 

Граждане, чей покой и тишина нарушаются действиями соседей, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда, причиненного им нарушителем, а при систематическом нарушении их прав - о выселении такого соседа. При этом следует учитывать, что выселение является крайней мерой ответственности (ст. ст. 151, 293 ГК РФ; ч. 1 ст. 91 ЖК РФ; п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14).

 

Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства можно также потребовать от соседа возместить расходы, связанные с измерением уровня шума (ст. 15 ГК РФ).

 

 

 

 

 

 

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, СПИСАННЫЕ СО СЧЕТА ФИЗЛИЦА

 

БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК?

 

Интернет-банк является электронным средством платежа (п. 19 ст. 3 Закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ).

 

Практически все банки, оказывающие услуги физическим лицам, предлагают своим клиентам подключить интернет-банк. Это современное и очень удобное средство доступа клиентов к своим счетам (вкладам) и совершения операций по ним. Однако оно связано с определенными рисками, главный из которых - риск доступа третьих лиц к вашим счетам (вкладам) и совершения ими операций с денежными средствами без вашего согласия (далее - несанкционированный доступ, несанкционированные операции).

 

1. Информирование об операциях со счетами

 

Банк обязан информировать клиента о каждой операции, совершенной с использованием электронного средства платежа. Для этого он направляет клиенту уведомление в порядке, установленном договором с клиентом (ч. 4 ст. 9 Закона N 161-ФЗ). Способы направления банком уведомлений различны - смс-уведомления, рассылка по электронной почте, информирование в специальном разделе интернет-банка. При этом хотя бы один из способов информирования должен быть бесплатным для клиента.

 

2. Порядок действий при несанкционированном доступе третьих лиц к вашим счетам

 

Если вы обнаружили операции по вашему счету (вкладу), которых не совершали, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Убедитесь, что вы действительно не совершали данной операции, и незамедлительно позвоните в контакт-центр банка

 

Если вы часто проводите операции по счету (вкладу), то, возможно, о какой-то из операций вы могли забыть.

 

Телефон контакт-центра вы можете найти на сайте банка. Вам необходимо безотлагательно сообщить оператору о совершении несанкционированных операций по вашему счету (вкладу). Также рекомендуем заблокировать операционный доступ в интернет-банк, чтобы избежать повторения несанкционированных операций. Возможно, оператор контакт-центра попросит вас выполнить еще какие-то действия.

 

Шаг 2. Обратитесь в ближайшее отделение банка с претензией, а при необходимости также с заявлением в отделение полиции

 

Если имеются подозрения в совершении мошеннических операций с вашей картой, следует обратиться в любое отделение полиции и написать заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения мошеннических действий (ч. 2 ст. 141, ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

 

Заявление в банк о несогласии с произведенными операциями следует составить письменно по форме, предоставленной банком, или в свободной форме. По запросу банка к заявлению необходимо приложить дополнительные документы в зависимости от характера совершенной по счету операции (например, постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершения мошеннических операций).

 

Бывают случаи, когда несанкционированные операции возникают не в связи с мошенническими действиями, а из-за технических сбоев. Если это так, то по рассмотрении претензии банк устранит техническую проблему и деньги будут вам возвращены.

 

Шаг 3. Дождитесь результатов рассмотрения банком вашей претензии

 

Законодательно установленный срок рассмотрения банком претензии - не более 30 дней со дня получения претензии, а при осуществлении трансграничных (международных) операций - не более 60 дней со дня получения претензии. Договором между вами и банком может быть установлен более короткий срок (ч. 8 ст. 9 Закона N 161-ФЗ).

 

При положительном решении деньги будут возвращены на счет (вклад), указанный вами в заявлении. Если вы не сообщите номер счета, то деньги будут возвращены на тот же счет (вклад), с которого они были списаны. В случае отрицательного решения вам должны предоставить мотивированный отказ. По вашему требованию результат рассмотрения претензии может быть предоставлен вам в письменной форме.

 

Шаг 4. Обратитесь в суд

 

Если денежные средства были списаны со счета без вашего согласия по вине банка, вы вправе обратиться в суд с требованием к банку, с карты которого были списаны денежные средства, о возмещении убытков, а также процентов за неправомерное удержание денежных средств (п. 1 ст. 11, ст. 395 ГК РФ; п. 1 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1).

 

3. Правила безопасности при использовании интернет-банка

 

Часто причиной мошеннических операций через интернет-банк является именно несоблюдение правил безопасности самими клиентами. При этом вернуть деньги, списанные мошенниками, бывает крайне затруднительно.

 

Использование интернет-банка станет максимально безопасным, если вы будете соблюдать правила, которые публикуются банками на своих сайтах. К основным правилам безопасности можно отнести следующие:

 

1) заходите в интернет-банк только с официального сайта банка;

 

2) установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение на своем компьютере (планшете, смартфоне);

 

3) никому не сообщайте логин и пароль, используемые для входа в интернет-банк;

 

4) регулярно меняйте пароль, при этом рекомендуем использовать максимально сложный пароль, состоящий из букв разного регистра и цифр. Чем проще пароль, тем проще его взломать и даже угадать (если, например, в качестве пароля вы используете свою дату рождения или имя и т.п.);

 

5) если банк предоставляет возможность использовать дополнительные средства идентификации для входа в интернет-банк и (или) для подтверждения проводимых операций (одноразовые пароли, смс-коды и т.п.), используйте их;

 

6) храните одноразовые коды в недоступном для третьих лиц месте, никому их не сообщайте;

 

7) в случае возникновения нештатных ситуаций, например "зависание" системы, появление сообщений об ошибках, подозрительное изменение внешнего вида сайта, невозможность получения доступа к интернет-банку и т.п., срочно сообщите об этом в контакт-центр банка.

 

Помимо перечисленных, каждый банк также устанавливает дополнительные правила безопасности в зависимости от технических особенностей своего интернет-банка.

 

Связанные вопросы

 

Обязан ли банк вернуть деньги при списании их с банковской карты или через интернет-банк без согласия клиента?

 

 

 

 

 

 

ПО КАКОМУ КУРСУ СПИСЫВАЮТСЯ СРЕДСТВА С КАРТОЧНОГО СЧЕТА,

 

ЕСЛИ ВАЛЮТА ОПЕРАЦИИ И ВАЛЮТА КАРТЫ НЕ СОВПАДАЮТ?

 

Клиент банка - физическое лицо вправе с использованием банковской карты, в частности, оплачивать товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности) в иностранной валюте за пределами РФ (п. 2.3 Положения Банка России от 24.12.2004 N 266-П).

 

Общий порядок определения курса конвертации

 

Если по банковской карте проводится операция (покупка) в валюте, отличной от валюты карты, со счета карты списывается сумма, полученная в результате конвертации суммы покупки в валюту счета карты. При этом для определения курса конвертации важна не дата совершения покупки, а дата фактического списания денежных средств со счета. Как правило, списание средств со счета производится в течение трех дней с даты покупки, но бывает и дольше. В день осуществления операции сумма на карте только блокируется, в данном случае конвертация также проводится на дату покупки, но полученная заблокированная сумма - лишь предварительная. Фактически списанная со счета сумма будет отличаться от заблокированной за счет курсовой разницы между датами покупки и фактического списания.

 

Большинство банков выпускают карты в трех вариантах валют - рубли, доллары США и евро. Поэтому будем исходить из этой практики. В случае несовпадения валюты карты и валюты покупки возможны следующие варианты.

 

Определение курса конвертации при проведении операции в рублях, долларах США или евро

 

В данном случае сумма в валюте покупки конвертируется банком один раз в валюту карты, после чего полученная сумма списывается со счета. При этом конвертация производится по курсу банка на дату фактического списания средств со счета.

 

Пример. Порядок конвертации, если расчеты осуществляются в рублях, долларах США или евро

 

Валюта карты - рубли.

 

Сумма покупки - 200 евро.

 

Курс банка на дату списания средств со счета - 75,85 руб. за 1 евро.

 

Сумма, списанная со счета карты, равна 200 x 75,85 = 15 170 руб.

 

Определение курса конвертации при проведении операции в валюте, отличной от рублей, долларов США, евро

 

В данном случае производится двойная конвертация.

 

Сначала сумма операции конвертируется платежной системой из валюты операции в доллары США (валюта расчета между банками и платежными системами в РФ) по курсу платежной системы на дату конвертации. В большинстве случаев (но не обязательно) конвертация платежной системой осуществляется на следующий после покупки день. На этом этапе банк дополнительно взимает комиссию за конвертацию в размере, установленном тарифами, - на практике порядка 2% от суммы операции.

 

Затем полученная в долларах США сумма конвертируется банком в валюту карты по курсу банка на дату фактического списания средств со счета.

 

Пример. Порядок конвертации, если расчет осуществляется в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро

 

Валюта карты - рубли.

 

Сумма покупки - 200 фунтов.

 

Курс платежной системы (фунт стерлингов - доллары США) - 1,5 долл. США за 1 фунт стерлингов.

 

Курс банка на дату списания средств со счета - 66,35 руб. за 1 долл. США.

 

Комиссия банка - 2%.

 

Расчет суммы, списанной со счета карты:

 

1. Расчет суммы в долларах США - 200 x 1,5 + 200 x 1,5 x 2% = 306 долл. США.

 

2. Сумма, списанная со счета карты, равна 306 x 66,35 = 20 303,1 руб.

 

Для данного варианта есть одно исключение: если валютой карты являются доллары США, производится только конвертация платежной системой из валюты операции в доллары США по курсу платежной системы на дату конвертации и взимается комиссия банка за конвертацию.

 

Пример. Порядок конвертации для долларовой карты, если расчет осуществляется в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро

 

Валюта карты - доллары США.

 

Сумма покупки - 200 фунтов.

 

Курс платежной системы (фунт стерлингов - доллары США) - 1,5 долл. США за 1 фунт стерлингов.

 

Комиссия банка - 2%.

 

Сумма, списанная со счета карты, равна 200 x 1,5 + 200 x 1,5 x 2% = 306 долл. США.

 

Определение курса конвертации при возможности выбрать валюту списания

 

При осуществлении покупок за рубежом (как через интернет, так и в магазинах) по рублевой карте клиенту иногда предлагается самому выбрать валюту списания. Например, при расчете рублевой картой в стране, входящей в еврозону, клиенту могут предложить списать деньги либо в евро, либо в рублях. Выбор клиентом валюты списания "рубли" в данном случае не означает отсутствие конвертации! Сумма покупки из рублей все равно сначала будет сконвертирована в валюту той страны, где происходит оплата, и затем по описанной выше процедуре - в рубли по варианту 1 (если покупка осуществлена в еврозоне или в США) или варианту 2 (если покупка осуществлена в иных странах). Поэтому рекомендуем в качестве оплаты выбирать валюту страны, в которой осуществляется оплата.

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАН ЛИ БАНК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

 

ПРИ СПИСАНИИ ИХ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

 

ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА?

 

Банковские карты и интернет-банк относятся к электронным средствам платежа (ЭСП).

 

Законодательством для банка и клиента установлен ряд обязанностей, от соблюдения или несоблюдения которых зависит, будут ли клиенту возвращены суммы, похищенные с его счета, или нет (п. 19 ст. 3, ст. 9 Закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ).

 

1. Обязанности банка и клиента

 

Основная обязанность банка - информировать клиента о каждой операции, совершенной с использованием ЭСП, путем направления клиенту уведомления (далее - уведомление об операциях) в порядке, установленном договором с клиентом (ч. 4 ст. 9 Закона N 161-ФЗ).

 

Как правило, такие уведомления банк направляет либо в день совершения операции, либо на следующий день. Способы направления уведомлений об операциях, используемые банками, различны - это могут быть и смс-уведомления, и рассылка по электронной почте, и информирование в интернет-банке. При этом хотя бы один из способов информирования должен быть бесплатным для клиента.

 

Основная обязанность клиента - уведомить банк в случае утраты ЭСП и (или) его использования без согласия клиента. При этом клиент обязан направить в банк указанное уведомление (далее - уведомление о несогласии) незамедлительно после обнаружения факта утраты ЭСП и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления об операциях (ч. 11 ст. 9 Закона N 161-ФЗ).

 

Способ информирования устанавливается договором. На практике чаще всего используется звонок в контакт-центр банка с последующим представлением уведомления о несогласии в письменной форме.

 

Обратите внимание!

 

День получения от банка уведомления об операциях - это не день, когда вы фактически его прочитали, а день, определенный в качестве такового договором. В договоре обычно указывают, что вы считаетесь получившим уведомление в день его направления банком установленным договором способом, например по указанному вами номеру мобильного телефона. Если вы вовремя не прочитали уведомление, это ваша вина (ч. 6 ст. 9 Закона N 161-ФЗ).

 

2. Операции, суммы которых банк обязан возместить клиенту

 

Банк обязан возместить вам суммы несанкционированных операций, совершенных с ЭСП, в следующих случаях (ч. 12, 13, 15 ст. 9 Закона N 161-ФЗ):

 

2.1. Если банк не направлял вам уведомления об операциях, он обязан возместить вам суммы операций, которые были совершены без вашего согласия (далее также - несанкционированные операции) и о которых вы не были банком проинформированы. Соответственно, в данном случае срок, установленный для направления вами уведомления о несогласии, не применяется.

 

2.2. Если банк надлежащим образом направлял вам уведомления об операциях и вы вовремя представили в банк уведомление о несогласии, банк обязан возместить вам суммы несанкционированных операций, совершенных после представления вами уведомления о несогласии.

 

2.3. Если банк надлежащим образом направлял вам уведомления об операциях и вы вовремя представили в банк уведомление о несогласии, банк обязан возместить вам суммы несанкционированных операций, совершенных до момента представления вами указанного уведомления о несогласии, но только в том случае, если не сможет доказать, что вы сами нарушили порядок использования ЭСП, из-за чего и произошли несанкционированные операции.

 

Обратите внимание!

 

В случаях, описанных в п. п. 2.1 и 2.2, банк обязан возместить вам суммы несанкционированных операций даже в случае нарушения вами порядка использования ЭСП.

 

3. Операции, суммы которых банк не обязан возмещать клиенту

 

Банк не обязан возмещать вам суммы несанкционированных операций в следующих случаях (ч. 14, 15 ст. 9 Закона N 161-ФЗ):

 

3.1. Если банк надлежащим образом направлял вам уведомления об операциях, но вы не представили в банк уведомление о несогласии в установленный срок.

 

3.2. Если банк надлежащим образом направлял вам уведомления об операциях и вы вовремя представили в банк уведомление о несогласии, но при этом банк смог доказать, что причиной возникновения несанкционированных операций, совершенных до момента представления вами в банк уведомления о несогласии, стало нарушение вами порядка использования ЭСП. Таким нарушением может быть, в частности:

 

- сообщение вами третьим лицам реквизитов вашей банковской карты, ПИН-кода, логина, пароля и (или) средств подтверждения операций в интернет-банке, а также небрежное хранение карты и информации о ПИН-коде (логине и т.п.), в результате чего к ним получили доступ третьи лица;

 

- оплата покупки в интернет-магазине с компьютера, зараженного вирусом, передающим мошенникам реквизиты банковских карт.

 

Обратите внимание!

 

Пропуск установленного срока для представления уведомления о несогласии не означает, что вы не вправе оспорить операцию, с которой не согласны, поскольку мошеннические операции могут совершаться при отсутствии вашей вины (например, если реквизиты карты стали известны мошенникам в результате установки ими специальных скимминговых устройств на банкомат). Поэтому обращайтесь в банк с претензией всегда, если вы обнаружили операцию, с которой не согласны.

 

Связанные вопросы

 

Как вернуть деньги, списанные со счета физлица без его согласия через интернет-банк?

 

Как вернуть деньги, списанные с банковской карты физлица без его согласия?

 

 

 

 

 

 

КАК РОДИТЕЛЯМ, НЕ СОСТОЯЩИМ В БРАКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА И ОФОРМИТЬ ОТЦОВСТВО?

 

Если родители новорожденного ребенка не состоят в браке между собой, то запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка (в некоторых случаях), или по решению суда (п. 2 ст. 51 СК РФ).

 

Также отцом признается бывший супруг без заявления отца ребенка в следующих случаях: если ребенок родился в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке (п. 2 ст. 48 СК РФ).

 

Сведения об отце ребенка вносятся:

 

- на основании записи акта об установлении отцовства - если отцовство устанавливается и регистрируется одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка;

 

- по заявлению матери ребенка - если отцовство не установлено. Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее указанию. Внесенные сведения не являются препятствием для решения вопроса об установлении отцовства. По желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься (п. 3 ст. 51 СК РФ; п. 3 ст. 17 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

 

Примечание. Разногласия между родителями в вопросе выбора фамилии или имени ребенка разрешаются органом опеки и попечительства (п. 4 ст. 58 СК РФ).

 

Если отец ребенка не желает регистрировать свое отцовство или если мать не согласна на регистрацию установления отцовства, то отцовство либо факт признания отцовства (если отец ребенка умер) может быть установлено в судебном порядке (ст. ст. 49, 50 СК РФ).

 

Если отец и мать ребенка желают зарегистрировать рождение ребенка и установление отцовства, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Получите необходимые документы для регистрации рождения и подготовьте заявление о рождении ребенка

 

После рождения ребенка его матери в роддоме выдадут медицинское свидетельство о рождении ребенка, которое будет основанием для регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС.

 

Если брак между родителями ребенка не заключен, заявление о рождении ребенка подает мать. В заявлении указывается фамилия, имя и отчество ребенка, а также информация о внесении либо невнесении в запись акта о рождении и в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка.

 

Шаг 2. Подготовьте совместное заявление в ЗАГС об установлении отцовства

 

Если родители договорились между собой, что отцовство будет установлено в органах ЗАГС, им обоим следует заполнить совместное заявление отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка, об установлении отцовства и подать его в органы ЗАГС.

 

Если отец или мать не имеют возможности подать такое заявление лично (например, по причине ареста), им нужно подготовить отдельные заявления от лица каждого (абз. 1 п. 5 ст. 50 Закона N 143-ФЗ). При этом подпись того родителя, который не может прийти лично, подтверждается нотариусом или лицом, имеющим соответствующие полномочия, в том числе начальником места содержания под стражей (абз. 2 п. 5 ст. 50 Закона N 143-ФЗ).

 

Кроме того, есть возможность подать предварительное заявление об установлении отцовства еще в период беременности матери ребенка. Это возможно при наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной (абз. 2 п. 3 ст. 48 СК РФ).

 

Возможно также установление отцовства по единоличному заявлению отца в определенных случаях (смерть матери, признание ее недееспособной, невозможность установления ее места нахождения или лишение ее родительских прав) с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда (абз. 1 п. 3 ст. 48 СК РФ).

 

Шаг 3. Обратитесь в ЗАГС для государственной регистрации

 

Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка. В отношении подачи заявления об установлении отцовства конкретный срок не предусмотрен, так как такое заявление может быть подано как при государственной регистрации рождения ребенка, так и после (п. 6 ст. 16, п. 2 ст. 50 Закона N 143-ФЗ).

 

Срок подачи заявления о рождении ребенка на практике существенного значения не имеет, каких-либо санкций за несвоевременную его подачу не предусмотрено. Более того, возможна государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, в том числе и по достижении им совершеннолетия (ст. 21 Закона N 143-ФЗ).

 

Обратиться в ЗАГС следует с паспортами, заявлениями, квитанцией об уплате госпошлины за регистрацию установления отцовства, а также за внесение изменений и выдачу нового свидетельства о рождении, если отцовство устанавливается позднее государственной регистрации рождения. Заявление о рождении ребенка и совместное заявление об установлении отцовства могут быть направлены в орган ЗАГС в форме электронного документа через Интернет (п. 1.1 ст. 50, п. 1 ст. 16 Закона N 143-ФЗ).

 

Обратите внимание!

 

За регистрацию рождения ребенка госпошлина не уплачивается. Если позднее будут вноситься изменения об отце ребенка, то госпошлина составит 650 руб. Для государственной регистрации установления отцовства необходимо уплатить госпошлину в размере 350 руб. (пп. 3, 5 п. 1 ст. 333.26, п. 1 ст. 333.39 НК РФ).

 

Место регистрации можно выбрать. Так, государственная регистрация рождения ребенка и установления отцовства производится органом ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей или одного из них (ст. ст. 15, 49 Закона N 143-ФЗ).

 

В результате регистрации вы получите свидетельство о рождении ребенка, при соответствующем заявлении - также свидетельство об установлении отцовства.

 

Связанные вопросы

 

Как зарегистрировать рождение ребенка от суррогатной матери?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы - www.mos.ru

 

 

 

 

 

 

ЧТО МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ,

 

ЕСЛИ СУРРОГАТНАЯ МАТЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТДАВАТЬ РЕБЕНКА?

 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям (ч. 9 ст. 55 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 

Согласие суррогатной матери на передачу рожденного ею ребенка

 

В сложившейся практике согласие суррогатной матери в решении вопроса родительских прав и обязанностей имеет приоритетное значение. При отсутствии такого согласия биологические (генетические) родители не смогут получить свидетельство о рождении ребенка, а значит, не смогут зафиксировать и реализовать родительские права в отношении ребенка (п. 5 ст. 16 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

 

Стоит особо подчеркнуть, что речь идет о даче согласия именно после рождения ребенка, хотя закон и не содержит конкретных указаний на то, в какой форме должно быть дано такое согласие и в какой срок. Предполагается, что согласие должно быть выражено в течение месяца после рождения ребенка (именно такой срок установлен для подачи заявления о рождении ребенка в органы ЗАГС согласно п. 6 ст. 16 Закона N 143-ФЗ).

 

Если же после рождения ребенка суррогатная мать отказывается дать такое согласие, вопрос о передаче ребенка, в некоторых случаях, может быть решен в судебном порядке (п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16).

 

Обратите внимание!

 

Включение в договор категоричного условия о передаче ребенка биологическим (генетическим) родителям после его рождения фактически бессмысленно: такое условие является ничтожным, поскольку ребенок не может быть предметом сделки.

 

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений (в том числе после записи суррогатной матери в качестве матери ребенка) ссылаться на эти обстоятельства, то есть на наличие своего согласия на имплантацию эмбриона суррогатной матери и ее согласия выносить эмбрион (абз. 2 п. 3 ст. 52 СК РФ). То есть при оспаривании материнства суррогатной матери супруги могут ссылаться на иные обстоятельства, подтверждающие их родительские права. Однако иных оснований оспаривать материнство суррогатной матери в свою пользу, кроме обоюдного согласия на использование суррогатной матери, у них нет.

 

Требования к суррогатной матери в случае отказа передать ребенка

 

Биологические (генетические) родители вправе предъявить требования к суррогатной матери о компенсации всех понесенных ими расходов в связи с ее беременностью и родами и уплате соответствующих штрафных санкций, предусмотренных договором.

 

Указанные требования могут быть поданы как в досудебном порядке путем предъявления претензии к суррогатной матери, так и путем обращения в суд с исковым заявлением. Неплатежеспособность суррогатной матери не дает суду оснований вынести решение о передаче ребенка биологическим родителям, что сводит на нет эффективность подобного обстоятельства на практике. Несомненно, такой порядок урегулирования отношений между сторонами договора суррогатного материнства ставит в затруднительное положение не только биологических родителей, но и самого ребенка, имеющего право на проживание и воспитание в семье.

 

Связанные вопросы

 

Как зарегистрировать рождение ребенка от суррогатной матери?

 

Каковы особенности договора суррогатного материнства?

 

 

 

 

 

 

МОЖЕТ ЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПРОЖИВАТЬ

 

ОТДЕЛЬНО ОТ РОДИТЕЛЕЙ, ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ?

 

Каждый ребенок имеет право на совместное проживание с родителями, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. Местом жительства детей до 14 лет или граждан, находящихся под опекой, является место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 54, п. 3 ст. 65 СК РФ; п. 2 ст. 20 ГК РФ).

 

Несовершеннолетние подопечные проживают совместно со своими опекунами и попечителями. При этом допускается раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного (п. 2 ст. 36 ГК РФ).

 

Место жительства эмансипированного несовершеннолетнего

 

Несовершеннолетним ребенок является до исполнения ему 18 лет. Однако есть случаи, когда несовершеннолетний становится полностью дееспособным и ранее 18 лет. Так, если несовершеннолетний ребенок достиг возраста 16 лет и работает по трудовому договору, контракту или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью, то он может быть объявлен полностью дееспособным. Это называется эмансипацией (ст. 27 ГК РФ).

 

Есть два варианта эмансипации несовершеннолетнего - через орган опеки и попечительства либо в судебном порядке.

 

Если оба законных представителя ребенка согласны на то, чтобы ребенок был объявлен дееспособным, орган опеки и попечительства по заявлению ребенка с согласия законных представителей выносит решение об этом. Для этого нужно представить документ, подтверждающий, что несовершеннолетний достиг возраста 16 лет, - свидетельство о рождении, и документы, подтверждающие трудовую или предпринимательскую деятельность ребенка и согласие законных представителей.

 

Если у несовершеннолетнего нет согласия родителей или одного из родителей, усыновителей или попечителя, то 16-летний гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об объявлении его полностью дееспособным (ч. 1 ст. 287 ГПК РФ).

 

Заявление подается в суд по месту жительства и рассматривается с участием заявителя, родителей или одного из родителей, усыновителей (усыновителя), попечителя, а также представителя органа опеки и попечительства, прокурора (ст. 288 ГПК РФ).

 

При удовлетворении судом заявленной просьбы несовершеннолетний объявляется полностью дееспособным (эмансипированным) со дня вступления в законную силу решения суда об эмансипации (ч. 2 ст. 289 ГПК РФ).

 

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано. При этом срок для подачи апелляционной жалобы составляет один месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ).

 

Справка. Понятие окончательной формы решения суда

 

Принятие решения суда в окончательной форме предусматривает изготовление вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей решения (ч. 1 ст. 198 ГПК РФ).

 

Резолютивная часть решения объявляется судом в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела (ч. 1 ст. 199 ГПК РФ).

 

Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела. При этом в мотивировочной части решения суда должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд (ч. 4 ст. 198, ч. 2 ст. 199 ГПК РФ).

 

В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу после рассмотрения судом жалобы, если обжалуемое решение не было отменено. Если решение суда первой инстанции было отменено или изменено и принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно (ч. 1 ст. 209 ГПК РФ).

 

Эмансипированный 16-летний гражданин вправе определять место жительства на свое усмотрение.

 

Кроме эмансипации несовершеннолетний может также стать полностью дееспособным и в случае, если он вступил в брак до наступления совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК РФ).

 

Место жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании родителей

 

Родители могут оформить соглашение и указать в нем, с кем остается ребенок после расторжения брака в случае раздельного проживания родителей.

 

Если родители не могут договориться, то каждый из них вправе обратиться в суд и установить место жительства несовершеннолетнего ребенка с одним из них (п. 3 ст. 65 СК РФ).

 

В суде место жительства ребенка определяется исходя из его интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ).

 

При определении места жительства суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития. Учитывается род деятельности и режим работы родителей, их материальное и семейное положение, а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10). Нужно иметь в виду, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя.

 

Место жительства детей, которые остались без попечения родителей

 

Несовершеннолетние могут остаться без попечения родителей в случаях, если родители:

 

- умерли;

 

- лишены родительских прав;

 

- ограничены в родительских правах;

 

- признаны недееспособными;

 

- больны;

 

- длительно отсутствуют;

 

- уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе отказываются взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций;

 

- создают действиями или бездействием условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию;

 

- в других случаях отказывают в родительском попечении.

 

Защита интересов таких детей возлагается на органы опеки и попечительства (ст. 121 СК РФ).

 

Детей, оставшихся без попечения родителей, передают в семью на воспитание - усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, в патронатную семью. Когда такой возможности нет, временно, на период до устройства на воспитание в семью, детей передают в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (п. 1 ст. 123 СК РФ). Такие дети проживают со своими законными представителями либо в детских учреждениях.

 

Следует также учитывать, что допускается временное пребывание ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях:

 

- получения им медицинских, социальных, образовательных или иных услуг;

 

- обеспечения ему временного проживания в течение периода, когда законные представители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка.

 

В этом случае права и обязанности законных представителей в отношении этого ребенка не прекращаются (п. 2 ст. 155.1 СК РФ).

 

Временное помещение детей в организацию для детей-сирот осуществляется по заявлению их законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста.

 

Для временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях заключения соглашения о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот (п. п. 12, 13 Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 481).

 

 

 

 

 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНО

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА ДО ДОСТИЖЕНИЯ 18 ЛЕТ?

 

Брачный возраст в РФ устанавливается в 18 лет и совпадает с наступлением полной дееспособности гражданина (п. 1 ст. 13 СК РФ; п. 1 ст. 21 ГК РФ).

 

Однако из этого общего правила имеются исключения. В некоторых случаях можно заключить брак до наступления совершеннолетия.

 

Условия, при которых возможно заключение брака лицами, достигшими 16 лет

 

Семейное законодательство РФ предусматривает возможность снижения брачного возраста на два года, то есть до 16 лет. При этом закон относит решение вопроса о снижении брачного возраста к компетенции органов местного самоуправления.

 

Для снижения брачного возраста до 16 лет необходимо наличие уважительных причин (п. 2 ст. 13 СК РФ). Перечень таких причин законодательством не предусмотрен, однако, как правило, к ним относят беременность, рождение ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения с гражданином, не достигшим брачного возраста, и др.

 

Разрешение на вступление в брак несовершеннолетним гражданам выносит орган местного самоуправления по месту жительства этих граждан и на основании их письменного заявления (п. 2 ст. 13 СК РФ). К заявлению должны быть приложены в том числе документы, подтверждающие наличие уважительных причин для снижения брачного возраста: справка из поликлиники о беременности, свидетельство о рождении ребенка и др.

 

Согласия родителей несовершеннолетних на заключение брака не требуется.

 

Условия, при которых возможно заключение брака лицами, не достигшими 16 лет

 

Законы субъектов РФ могут устанавливать порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет (п. 2 ст. 13 СК РФ).

 

При этом понятие и перечень особых обстоятельств, позволяющих лицам до достижения возраста 16 лет заключать брак, федеральным законодательством не предусмотрен. Однако в соответствии с законодательством субъектов РФ к таким обстоятельствам могут относиться беременность, рождение общего ребенка (детей) у граждан, желающих вступить в брак, непосредственная угроза жизни одной из сторон (ст. 2 Закона Московской области от 30.04.2008 N 61/2008-ОЗ).

 

Решение о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 16 лет, например, в Московской области принимается членом Правительства Московской области, уполномоченным Губернатором Московской области, и оформляется его распоряжением исполнительным органом субъекта РФ на основании письменного заявления несовершеннолетнего (несовершеннолетних), его родителей (усыновителей, попечителей).

 

Когда есть разногласия между родителями (усыновителями, попечителями) и гражданином, желающим вступить в брак, заявление о разрешении на вступление в брак рассматривается с согласия органа опеки и попечительства по месту его жительства (ч. 1, 2 ст. 3 Закона Московской области N 61/2008-ОЗ).

 

Для получения разрешения на вступление в брак одновременно с подачей заявлений представляются в том числе документы, подтверждающие особые обстоятельства для вступления в брак, паспорта родителей и лиц, желающих вступить в брак.

 

При наличии разногласий между желающим вступить в брак и его родителями (усыновителями, попечителями) потребуется также предоставить документ органа опеки и попечительства о согласии на вступление в брак лица, не достигшего возраста 16 лет (ч. 3 ст. 3 Закона Московской области N 61/2008-ОЗ).

 

Порядок и последствия заключения брака

 

Лица, вступающие в брак, подают в орган ЗАГС совместное заявление о заключении брака, одновременно с которым потребуется предъявить в том числе разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста (п. 1 ст. 26 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

 

Государственная регистрация заключения брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС. Однако при наличии уважительных причин регистрация брака может быть разрешена до истечения месяца, а при наличии особых обстоятельств - в день подачи заявления (п. 1 ст. 11 СК РФ).

 

Лица, вступившие в брак до достижения ими возраста 18 лет, приобретают гражданскую дееспособность в полном объеме со дня государственной регистрации заключения брака. Дееспособность сохраняется у этих лиц и в случае расторжения брака до достижения совершеннолетия. Однако при признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом (п. 2 ст. 21 ГК РФ).

 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЛИ ДИПЛОМ БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

 

И КАК ВОССТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ?

 

Диплом, который выдается вместе с приложением, подтверждает получение профессионального образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки. Диплом и его дубликат без приложения к нему действительны, однако приложение к диплому или его дубликат недействительны без самого диплома или его дубликата (ч. 7 ст. 60 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. п. 1, 33 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 N 112; п. п. 1, 26 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186).

 

Как получить дубликат приложения к диплому

 

Приложение к диплому содержит, в частности, сведения о полном наименовании и местонахождении образовательной организации, личности обладателя диплома (ФИО и дату рождения), форме обучения, присвоенной квалификации, о содержании, сроках и результатах освоения учебной программы, наименовании и объеме учебных дисциплин, сведения о пройденных практиках, курсовых работах, оценках, полученных на промежуточных аттестациях, а также сведения о прохождении государственной итоговой аттестации (п. 7 Порядка N 112; п. 5 Порядка N 1186).

 

Для получения дубликата приложения следует обратиться в учебное заведение, в котором ранее был получен диплом с приложением.

 

Дубликат выдается на основании личного заявления обладателя диплома в месячный срок после подачи указанного заявления (п. 29 Порядка N 112; п. 28 Порядка N 1186).

 

Примечание. Некоторые учебные заведения помимо заявления на выдачу дубликата приложения могут потребовать представить дополнительные документы, например справку из полиции или копию публикации в СМИ информации о недействительности приложения. Данные требования, по нашему мнению, необоснованны.

 

Получить дубликат можно лично, по доверенности, заверенной в установленном порядке, или через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (п. 34 Порядка N 112; п. 30 Порядка N 1186).

 

На выданном приложении будет стоять надпись "ДУБЛИКАТ" (п. 17 Порядка N 112; п. 13 Порядка N 1186). Утерянное приложение при этом аннулируется.

 

Плата за выдачу дубликата не взимается (ч. 16 ст. 60 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).

 

Как получить дубликат приложения к диплому, если образовательная организация реорганизована или ликвидирована

 

В случае реорганизации учебного заведения дубликат приложения к диплому выдается его правопреемником, то есть вновь образованной организацией. В случае ликвидации вуза дубликат приложения к диплому выдается учредителем вуза, а в случае его отсутствия - государственным органом или органом местного самоуправления, в ведении которого находится (структурным подразделением которого является) государственный или муниципальный архив, в который переданы на хранение личные дела выпускников вуза (п. п. 36, 37 Порядка N 112).

 

В случае когда ликвидирована организация среднего профессионального образования, дубликат диплома и дубликат приложения к диплому выдаются органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим управление в сфере образования, на территории которого находилась указанная образовательная организация (п. 27 Порядка N 1186).

 

 

 

 

 

 

КАКОВ ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ДЕТЕЙ

 

ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛУ?

 

Детские сады и школы являются дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями соответственно, при поступлении в которые несовершеннолетним требуется прохождение профилактических и предварительных медицинских осмотров (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 23 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 1 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н).

 

Для прохождения медицинского осмотра детей перед поступлением в детский сад и школу рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подайте заявление о прохождении медицинского осмотра в медицинскую организацию, в которой наблюдается ребенок

 

Предварительные осмотры проводятся на основании письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего на имя руководителя медицинской организации (п. 30 Порядка).

 

В заявлении следует указать: вид медицинского осмотра (предварительный), Ф.И.О., дату рождения и адрес места жительства ребенка, реквизиты полиса ОМС, полное наименование медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетнему, адрес ее местонахождения, полное наименование и тип образовательного учреждения, в котором будет обучаться ребенок, адрес его местонахождения, контактную информацию.

 

Заявление подписывает законный представитель несовершеннолетнего с указанием фамилии, инициалов, даты заполнения и реквизитов документов, подтверждающих полномочия законного представителя; копии этих документов необходимо приложить к заявлению (п. 31 Порядка).

 

Шаг 2. Получите в медицинской организации, в которой наблюдается ребенок, направление на медицинский осмотр

 

Направление на предварительный медицинский осмотр выдается в медицинской организации в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления. В направлении указывается перечень необходимых осмотров врачами-специалистами и исследований, дата и место их проведения, а также сведения о враче, ответственном за проведение предварительного медицинского осмотра. Таким врачом может быть врач-педиатр, врач-педиатр участковый или врач общей практики (п. 32 Порядка).

 

Шаг 3. Сопроводите ребенка для прохождения медицинского осмотра

 

В зависимости от того, в образовательное учреждение какого типа готовится поступать ребенок, перечень врачей-специалистов и специальных медицинских исследований будет различным.

 

При поступлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение (например, в детский сад или ясли) ребенка должны осмотреть следующие врачи (разд. 2 Приложения N 1 к Порядку):

 

- педиатр;

 

- невролог;

 

- детский хирург;

 

- детский стоматолог;

 

- офтальмолог;

 

- оториноларинголог (лор);

 

- психиатр детский;

 

- акушер-гинеколог;

 

- детский уролог-андролог.

 

При поступлении ребенка в общеобразовательное учреждение образования (например, в школу) ребенка должны осмотреть те же специалисты, что и при поступлении в дошкольное образовательное учреждение, но дополнительно потребуется пройти обследование у врача травматолога-ортопеда (разд. 2 Приложения N 1 к Порядку).

 

Справка. Медицинские исследования

 

Для поступления ребенка в дошкольное учреждение необходимо сделать следующие исследования:

 

- общий анализ крови;

 

- общий анализ мочи;

 

- анализ крови на исследование уровня глюкозы;

 

- анализ кала на яйца глистов.

 

Для поступления ребенка в общеобразовательное учреждение необходимо сделать следующие исследования:

 

- общий анализ крови;

 

- общий анализ мочи;

 

- анализ крови на исследование уровня глюкозы;

 

- анализ кала на яйца глистов;

 

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости;

 

- ультразвуковое исследование сердца;

 

- ультразвуковое исследование щитовидной железы;

 

- ультразвуковое исследование органов репродуктивной системы;

 

- электрокардиография.

 

При проведении предварительных осмотров учитываются результаты осмотров врачами-специалистами и исследований (при наличии), давность которых не превышает три месяца, а у детей, не достигших возраста двух лет, учитываются результаты осмотров и исследований, давность которых не превышает одного месяца с даты осмотра и (или) исследования (п. 35 Порядка).

 

Общая продолжительность предварительного осмотра не должна составлять более 10 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций - более 30 рабочих дней (п. 38 Порядка).

 

Шаг 4. Получите заключение врача и медицинскую карту ребенка

 

Предварительный осмотр является завершенным, если проведены все необходимые осмотры врачами-специалистами и исследования. Когда нет подозрений на наличие недиагностированного заболевания (состояния) и (или) необходимости получения информации о состоянии здоровья ребенка из других медицинских организаций. В противном случае требуется проведение дополнительных консультаций, исследований и (или) получение информации о состоянии здоровья ребенка из других медицинских организаций (п. п. 36, 37 Порядка).

 

Данные о прохождении предварительного медицинского осмотра вносятся в историю развития ребенка (п. 39 Порядка).

 

На основании результатов предварительного осмотра врач, ответственный за проведение осмотра:

 

- определяет группу состояния здоровья ребенка;

 

- определяет медицинскую группу для занятий физкультурой вместе с соответствующим медицинским заключением;

 

- оформляет медицинскую карту для образовательного учреждения. Карта оформляется в единственном экземпляре, который выдается законному представителю несовершеннолетнего (п. п. 40, 41 Порядка).

 

Связанные вопросы

 

Какие существуют льготы по оплате детского сада и как их оформить?

 

Каков порядок поступления ребенка в первый класс?

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ ПОРЯДОК И СРОКИ УВЕДОМЛЕНИЯ

 

О ВТОРОМ ГРАЖДАНСТВЕ ИЛИ ВИДЕ НА ЖИТЕЛЬСТВО?

 

Граждане РФ, за исключением постоянно проживающих за пределами РФ, имеющие иное гражданство либо вид на жительство или иной документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, обязаны подать в МВД России соответствующее уведомление (ч. 3 ст. 6 Закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ; п. 1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699).

 

Подавать уведомление не нужно, если это предусмотрено международными договорами РФ или федеральными законами.

 

Примечание. В период до изготовления бланков, печатей и штампов нового образца, но не позднее 31.12.2017 МВД России использует бланки, печати и штампы упраздненной ФМС России (ч. 2 ст. 35 Закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ).

 

Порядок заполнения уведомления

 

Уведомление заполняется собственноручно или с использованием технических средств на русском языке. В нем указываются:

 

1) Ф.И.О.;

 

2) дата и место рождения, адрес места жительства на территории РФ (либо места пребывания, либо места фактического нахождения);

 

3) реквизиты российского паспорта или иного документа, удостоверяющего личность на территории РФ;

 

4) реквизиты иностранного паспорта или документа на постоянное проживание в иностранном государстве;

 

5) дата и основания получения иного гражданства или документа на постоянное проживание.

 

При заполнении уведомления не допускаются использование сокращений и аббревиатур, зачеркивания и исправления. При необходимости для заполнения отдельных граф могут быть использованы буквы латинского алфавита, при этом должны быть заполнены все поля (ч. 6 ст. 6 Закона N 62-ФЗ; п. п. 5, 6 Порядка, утв. Приказом ФМС России от 28.07.2014 N 450; п. 2 ч. 1 ст. 35 Закона N 305-ФЗ).

 

Документы, прилагаемые к уведомлению

 

К уведомлению прилагаются следующие документы (ч. 7 ст. 6 Закона N 62-ФЗ):

 

- копия паспорта иностранного государства либо иного документа, подтверждающего наличие иного гражданства, и (или) документа на право постоянного проживания в иностранном государстве;

 

- копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность указанного гражданина на территории РФ.

 

К уведомлению в отношении гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет либо ограниченного в дееспособности, прилагаются (п. п. 7, 8 Порядка N 450):

 

- копия документа, подтверждающего личность законного представителя;

 

- копия имеющегося у гражданина РФ, в отношении которого подается уведомление, паспорта иностранного государства либо иного документа, подтверждающего наличие иного гражданства, и (или) документа на право постоянного проживания в иностранном государстве;

 

- копия свидетельства о рождении гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет, либо акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.

 

Если законный представитель подает уведомление в отношении гражданина РФ, не достигшего возраста 14 лет, он предъявляет по выбору копию еще одного документа, например паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ; паспорта гражданина РФ родителя, в том числе заграничного, дипломатического или служебного, в который внесены сведения о ребенке; свидетельства о рождении, в котором указаны сведения о гражданстве обоих либо одного родителя (п. 9 Порядка N 450; п. 1 Указа Президента РФ от 13.04.2011 N 444).

 

Если уведомление будет подаваться уполномоченным представителем, то к уведомлению также прилагаются:

 

- копия нотариальной доверенности на уполномоченного представителя;

 

- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя: паспорта гражданина РФ либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории РФ.

 

Порядок представления уведомления и документов

 

Уведомление и документы подаются лично гражданином или его законным (уполномоченным) представителем либо направляются почтовым отправлением через организацию федеральной почтовой связи при предъявлении лицом, подающим указанное уведомление, паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего его личность на территории РФ (ч. 5 ст. 6 Закона N 62-ФЗ; п. 3 Порядка N 450).

 

Уведомление нужно подать в течение 60 дней со дня приобретения иного гражданства или получения документа на право постоянного проживания в иностранном государстве. Гражданин РФ, не подавший уведомление в связи с нахождением за пределами РФ, обязан подать такое уведомление не позднее 30 дней со дня въезда в РФ.

 

Уведомление подается в МВД России по месту жительства в РФ (при его отсутствии - по месту временного пребывания, а при отсутствии и места жительства, и места пребывания в РФ - по месту фактического нахождения в РФ) (ч. 3, 4, 5 ст. 6 Закона N 62-ФЗ).

 

Отдельный порядок подачи уведомления не предусмотрен в случае временного нахождения гражданина РФ за рубежом, в том числе через консульские учреждения или дипломатические представительства, находящиеся за рубежом, либо через доверенного представителя на территории РФ.

 

При приеме уведомления и документов уполномоченное должностное лицо МВД России или работник организации федеральной почтовой связи заполняет отрывную часть бланка уведомления, проставляет на ней свою подпись, заверяет ее печатью МВД России для отдельных категорий документов или оттиском календарного почтового штемпеля организации федеральной почтовой связи соответственно и возвращает гражданину либо его законному (уполномоченному) представителю (п. п. 10 - 12 Порядка N 450).

 

Обратите внимание!

 

Нарушение установленного порядка, выразившееся в несвоевременной подаче уведомления, либо в предоставлении в неполном объеме сведений, которые должны содержаться в уведомлении, либо в предоставлении заведомо недостоверных сведений, влечет административный штраф в размере от 500 до 1 000 руб. Неисполнение обязанности по представлению уведомления может повлечь уголовную ответственность в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года либо обязательных работ на срок до 400 часов (ст. 19.8.3 КоАП РФ; ст. 330.2 УК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Возможно ли иметь в РФ двойное гражданство?

 

 

 

 

 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ СПРАВКА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА?

 

Чтобы обезопаситься от заболеваний, передаваемых через воду, нужно выполнять санитарно-эпидемиологические требования к режиму эксплуатации плавательных бассейнов, качеству содержащейся в них воды и ее обеззараживанию (п. 1.3 СанПиН 2.1.2.1188-03, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 N 4).

 

В связи с этим существуют следующие требования к детям и взрослым для посещения бассейна.

 

Требования для посещения бассейна взрослыми

 

Когда возникает неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в конкретном населенном пункте по заболеваниям, которые могут передаваться через воду в бассейнах, посетителям бассейна требуется справка из медицинской организации, разрешающая его посещение (п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03).

 

Примечание. К заболеваниям, передающимся через воду в плавательных бассейнах, относятся в том числе вирусный гепатит А, дизентерия, грибковые заболевания кожи, полиомиелит, трахома и другие заболевания (Приложение N 2 к СанПиН 2.1.2.1188-03).

 

Перечень врачей, которых необходимо посетить для получения справки, а также анализов, которые потребуется сдать, зависит от заболевания, с которым связана эпидемиологическая обстановка в населенном пункте.

 

Чтобы инфекционные заболевания не распространялись, центры Госсанэпиднадзора дают предписание администрации плавательных бассейнов не допускать посетителей, не прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов (п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03).

 

В этом случае наличие справки из медицинской организации является обязательным, а требование бассейна предъявить ее - обоснованным.

 

При отсутствии указанного предписания Госсанэпиднадзора предъявлять какие-либо справки или сдавать анализы совершеннолетним гражданам не требуется.

 

На практике почти все бассейны обязывают посетителей предъявлять медицинскую справку вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

 

Таким образом, требовать от посетителей бассейна справку можно только при наличии соответствующей эпидемиологической обстановки в населенном пункте и предписания Госсанэпиднадзора.

 

Обратите внимание!

 

За незаконное требование медицинской справки предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 14.4, ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ).

 

Требования для посещения бассейна детьми

 

Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача-педиатра (п. 12.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26).

 

Вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации детям дошкольного и младшего школьного возраста обязательно требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз (п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03):

 

- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее одного раза в три месяца;

 

- при разовых посещениях - перед каждым посещением, если перерыв между ними был более двух месяцев.

 

Справку, разрешающую посещение бассейна, выдает педиатр на основании пройденного ребенком профилактического осмотра (разд. V Инструкции и абз. 18, 19 Приложения N 1 к Инструкции, утв. Приказом Минздравмедпрома России от 14.03.1995 N 60).

 

Требования к медицинской организации, выдающей справки для посещения бассейна

 

Правом выдачи справки на посещение бассейна обладают государственные и коммерческие медицинские организации, имеющие лицензии на оказание медицинских услуг (выполнение работ) по соответствующим профилям медицинской деятельности (терапия, инфекционные болезни, дерматология-венерология, фтизиатрия, гинекология, оториноларингология и т.д.) (п. 46 ч. 1 ст. 12 Закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ; п. 11 ст. 2 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 

Государственные медицинские организации плату за предоставление справки не взимают (п. 5 ст. 10 Закона N 323-ФЗ; п. 4 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 N 441н).

 

В случае оказания медицинской услуги на основании договора возмездного оказания медицинских услуг стоимость справки будет определяться прейскурантом, действующим в медицинской организации.

 

Контролирует наличие медицинской справки у посетителей администрация бассейна (п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03).

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ

 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?

 

Договор на оказание платных медицинских услуг в отношении несовершеннолетних заключается между заказчиком и исполнителем в пользу потребителя. При этом (ст. 779 ГК РФ; п. п. 2, 18 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006):

 

- потребителем является несовершеннолетний, имеющий намерение получить либо получающий платные медицинские услуги лично в соответствии с договором;

 

- заказчиком является законный представитель несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или сам несовершеннолетний после достижения возраста 14 лет, заказывающий либо имеющий намерение заказать платные медицинские услуги;

 

- исполнителем является медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.

 

В зависимости от возраста несовершеннолетнего возможны следующие особенности заключения договора на оказание платных медицинских услуг.

 

Особенности заключения договора, если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет

 

Сделки от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, могут заключать только их родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК РФ). В связи с этим сторонами договора на оказание платных медицинских услуг являются исполнитель - медицинская организация и заказчик - законный представитель несовершеннолетнего.

 

В договоре необходимо указать, что заказчиком и плательщиком по договору выступает родитель (усыновитель, опекун) несовершеннолетнего, однако сами услуги должны быть оказаны непосредственно несовершеннолетнему.

 

Для заключения договора необходимо, чтобы законный представитель несовершеннолетнего дал информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 

Примечание. Информированное добровольное согласие дается на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи (ч. 1 ст. 20 Закона N 323-ФЗ).

 

Законный представитель также вправе получать от лечащего врача информацию о состоянии здоровья несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 22 Закона N 323-ФЗ).

 

Особенности заключения договора, если возраст несовершеннолетнего от 14 до 18 лет

 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя). Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении родителями, усыновителями или попечителем несовершеннолетнего (п. 1 ст. 26 ГК РФ).

 

Таким образом, сторонами договора на оказание платных медицинских услуг являются исполнитель - медицинская организация и заказчик - несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет. При этом договор заключается несовершеннолетним с согласия его законного представителя.

 

Примечание. Форму согласия, как правило, можно получить в медицинской организации, с которой заключается договор на оказание платных медицинских услуг.

 

В согласии необходимо указать паспортные данные законного представителя, данные несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, а также информацию о том, что законный представитель осознает свою дополнительную ответственность по обязательствам лица в возрасте от 14 до 18 лет, возникшим на основе совершенных им сделок.

 

Законный представитель несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 15 лет также дает информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и получает информацию о состоянии его здоровья (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 22 Закона N 323-ФЗ).

 

Несовершеннолетний старше 15 лет вправе самостоятельно давать согласие на медицинское вмешательство, получать информацию о состоянии своего здоровья и сохранять эту информацию в тайне.

 

Если несовершеннолетний старше 15 лет в информированном добровольном согласии не указал перечень лиц, которым информация о состоянии его здоровья может быть предоставлена, то даже законный представитель, несмотря на ранее подписанное одобрение сделки, не вправе получать такую информацию (ч. 3 ст. 13, ч. 2 ст. 22 Закона N 323-ФЗ).

 

Принимая во внимание, что обработка персональных данных при оказании медицинской помощи несовершеннолетним неразрывно связана со сведениями, составляющими врачебную тайну, право на предоставление согласия на обработку персональных данных возникает у несовершеннолетнего также с 15-летнего возраста (ч. 1 ст. 9, п. 4 ч. 2 ст. 10 Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ; ч. 3 ст. 13 Закона N 323-ФЗ).

 

Обратите внимание!

 

Если вы оплатили медицинские услуги, оказанные вашим детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, то вы можете рассчитывать на социальный вычет по НДФЛ (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Каковы особенности договора на оказание платных медицинских услуг?

 

Как воспользоваться социальным налоговым вычетом на лечение, в том числе зубов?

 

 

 

 

 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

 

НА БЕСПЛАТНОЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?

 

 

 

Санаторно-курортное лечение включает медицинскую помощь, которую оказывают медицинские организации или санаторно-курортные организации в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах (ч. 3 ст. 40 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 

Право на получение государственной социальной помощи в виде направления на санаторно-курортное лечение имеют определенные категории граждан при наличии у них показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствии противопоказаний для его осуществления (п. 1.2 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256).

 

Чтобы получить направление на бесплатное санаторно-курортное лечение, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Получите справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения

 

Для этого обратитесь к лечащему врачу в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства. Врач выдаст вам направления на врачебную комиссию для проведения медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение (п. 1.2 Порядка N 256).

 

Врачебная комиссия лечебно-профилактического учреждения выдаст заключение о показанности или противопоказанности санаторно-курортного лечения (п. 1.3 Порядка N 256).

 

При положительном заключении врачебной комиссии получите у лечащего врача справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения.

 

Примечание. Запись о выдаче справки делает лечащий врач в медицинской карте амбулаторного больного.

 

Срок действия справки для получения путевки составляет шесть месяцев (п. п. 1.2, 1.5 Порядка N 256).

 

Шаг 2. Подготовьте документы для получения путевки на санаторно-курортное лечение

 

Для получения путевки подготовьте следующие документы (п. п. 13, 15 Административного регламента, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 27.03.2012 N 271н):

 

- заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение;

 

- документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;

 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя;

 

- справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения.

 

Шаг 3. Подайте заявление о предоставлении путевки и документы в уполномоченный орган

 

Вы можете подать заявление в территориальный орган ФСС РФ либо в орган социальной защиты населения по месту жительства.

 

Примечание. Для оказания услуги по приему заявлений и документов между органом социальной защиты населения и территориальным органом Фонда должно быть заключено соглашение о совместной работе по обеспечению граждан путевками на санаторно-курортное лечение.

 

Заявление и документы могут быть поданы заявителем (п. п. 31, 47, 54 Административного регламента):

 

- по почте;

 

- в форме электронного документа с использованием сети Интернет, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

 

- на личном приеме. В этом случае по просьбе заявителя на втором экземпляре заявления проставляется отметка о принятии, а также указываются фамилия, инициалы и должность лица, принявшего заявление и документы, и дата их приема.

 

Заявление и документы нужно подать в срок до 1 декабря текущего года (п. 3.7 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328).

 

Шаг 4. Получите уведомления о регистрации заявления и о принятом решении

 

В течение 10 дней с момента поступления заявления и справки для получения путевки территориальные органы Фонда и органы социальной защиты населения, а также уполномоченные органы сообщают заявителю дату регистрации и регистрационный номер заявления (п. 3.8 Порядка N 328).

 

При отсутствии оснований для отказа в удовлетворении заявления должностное лицо территориального органа Фонда готовит проект решения о предоставлении санаторно-курортной путевки, который согласовывается и подписывается руководителем территориального органа Фонда (п. 62 Административного регламента).

 

О принятом решении о предоставлении санаторно-курортной путевки заявителя информируют по почте или в электронном виде в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (п. 63 Административного регламента).

 

Шаг 5. Получите путевку на санаторно-курортное лечение

 

Путевка на санаторно-курортное лечение выдается в территориальном органе Фонда по месту жительства заявителя.

 

Путевки выдаются в порядке очередности согласно дате подачи заявления. Предоставление путевок в приоритетном порядке (без очереди) льготным категориям граждан перед другими гражданами, имеющими аналогичные медицинские показания, не предусмотрено (Информация ФСС РФ).

 

Одновременно с путевкой заявителю предоставляются специальные талоны и (или) направления на право бесплатного получения проездных документов.

 

Справка. Виды транспорта для бесплатного проезда

 

Бесплатный проезд к месту лечения предоставляется на междугородный транспорт следующего вида (Информация ФСС РФ "Санаторно-курортное лечение (вопрос-ответ)" от 21.07.2015):

 

1) железнодорожный транспорт (поезда всех категорий, в том числе фирменные поезда, в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует; вагоны всех категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);

 

2) водный транспорт третьей категории;

 

3) автомобильный транспорт общего пользования;

 

4) авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, предусмотренных п. 1, либо при наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга, к месту лечения и обратно.

 

Путевка выдается не позднее чем за 18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортное учреждение (п. п. 11.1, 64 Административного регламента).

 

Примечание. После получения санаторно-курортной путевки, но не ранее чем за два месяца до начала срока ее действия вы обязаны получить санаторно-курортную карту (санаторно-курортную карту для детей) в лечебно-профилактическом учреждении, выдавшем справку для получения путевки (п. 3.10 Порядка N 328).

 

Связанные вопросы

 

Как получить детские путевки за счет ФСС РФ?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Фонда социального страхования - www.fss.ru

 

Портал государственных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ ПРАВА ГРАЖДАН

 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ?

 

При возникновении поствакцинальных осложнений граждане имеют право на получение государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности (п. 1 ст. 18 Закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ).

 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации выплачиваются гражданам, у которых установлен факт поствакцинального осложнения, приведшего к инвалидности или к смерти гражданина (Письмо Минздрава России от 27.06.2001 N 2510/6662-01-32).

 

Меры социальной поддержки при возникновении поствакцинального осложнения различны для самого пострадавшего и для членов его семьи.

 

Права пострадавшего при возникновении у него поствакцинальных осложнений

 

В случае возникновения поствакцинальных осложнений пострадавший гражданин имеет следующие права.

 

1. Право на получение единовременного пособия

 

Размер единовременного пособия для пострадавшего установлен в размере 10 000 руб. (ст. ст. 18, 19 Закона N 157-ФЗ). Единовременное пособие выплачивается со дня установления факта поствакцинального осложнения (п. 11 Порядка, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 N 1013).

 

К поствакцинальным осложнениям, вызванным профилактическими прививками, дающим право гражданам на получение государственных единовременных пособий, относятся (ст. 19 Закона N 157-ФЗ; Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.08.1999 N 885):

 

- анафилактический шок;

 

- тяжелые генерализованные аллергические реакции (рецидивирующий ангионевротический отек - отек Квинке, синдром Стивена - Джонсона, синдром Лайела, синдром сывороточной болезни и т.п.);

 

- энцефалит;

 

- вакциноассоциированный полиомиелит;

 

- поражения центральной нервной системы с генерализованными или фокальными остаточными проявлениями, приведшими к инвалидности: энцефалопатия, серозный менингит, неврит, полиневрит, - а также с клиническими проявлениями судорожного синдрома;

 

- генерализованную инфекцию, остеит, остит, остеомиелит, вызванные вакциной БЦЖ;

 

- артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи.

 

2. Право на получение ежемесячной денежной компенсации

 

Если гражданин признан инвалидом вследствие поствакцинального осложнения, ему устанавливается ежемесячная денежная компенсация в размере 1 000 руб., подлежащем ежегодной индексации. До 01.01.2018 приостановлена индексация размера компенсации исходя из прогнозируемого уровня инфляции. Однако с 01.02.2017 она производится исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 г. (1,054) (ст. 20 Закона N 157-ФЗ; п. 11 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4.2 Закона от 06.04.2015 N 68-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 88).

 

Ежемесячная денежная компенсация выплачивается со дня установления инвалидности (п. 11 Порядка N 1013).

 

3. Право на получение бесплатной медицинской помощи

 

В медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий пострадавший имеет право на оказание медицинской помощи бесплатно (абз. 5 п. 1 ст. 5 Закона N 157-ФЗ).

 

Права членов семьи гражданина, пострадавшего от поствакцинальных осложнений

 

В случае возникновения поствакцинальных осложнений члены семьи пострадавшего гражданина имеют следующие права.

 

1. Право на получение единовременного пособия членами семьи пострадавшего

 

Члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, имеют право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 руб. (п. 2 ст. 19 Закона N 157-ФЗ).

 

Справка. Члены семьи, имеющие право на получение пособия

 

Право на получение пособия имеют (п. 2 ст. 10 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ):

 

- дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории РФ, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами РФ, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

 

- один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими возраста 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают;

 

- родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;

 

- дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны их содержать.

 

Единовременное пособие выплачивается одному из членов семьи пострадавшего с письменного согласия всех совершеннолетних членов семьи (п. 10 Порядка N 1013).

 

2. Право на получение пособия по временной нетрудоспособности членами семьи пострадавшего ребенка

 

Один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи имеет право на пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением. Пособие полагается за весь период лечения в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в больнице при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (ст. 21 Закона N 157-ФЗ):

 

- при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица, за последующие дни - в размере 50% среднего заработка (ч. 3 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ);

 

- при лечении ребенка в стационарных условиях - в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица (ч. 3 ст. 7 Закона N 255-ФЗ).

 

Справка. Размер пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от страхового стажа

 

Пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком выплачивается члену семьи ребенка в зависимости от его страхового стажа в следующих размерах (ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ):

 

- страховой стаж 8 и более лет - 100% среднего заработка;

 

- страховой стаж от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка;

 

- страховой стаж до 5 лет - 60% среднего заработка.

 

 

 

 

 

 

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ ОТ

 

РАБОТЫ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ?

 

Работник может выполнять работу по гражданско-правовому или трудовому договору в зависимости от того, возникают ли у него трудовые отношения с заказчиком (работодателем). Так, трудовые отношения возникают между работником и работодателем только на основании трудового договора. При этом не допускается заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 16 ТК РФ).

 

Гражданско-правовой договор относится к сделкам и представляет собой соглашение об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 153, п. 1 ст. 154, п. 1 ст. 420 ГК РФ).

 

Признаки, отличающие трудовой договор от договора гражданско-правового характера

 

Поскольку трудовой договор является основанием для возникновения трудовых отношений, признаки, отличающие его от гражданско-правового договора, следуют из определения таких отношений и основных принципов их правового регулирования. Так, отличительными признаками трудового договора являются (ст. 2, ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 56 ТК РФ):

 

1) личное выполнение работником трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности) или конкретного вида поручаемой работы;

 

2) право работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы не ниже установленного МРОТ;

 

3) подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка;

 

4) право работника на справедливые условия труда, в том числе отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на отдых (включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска);

 

5) обеспечение равенства возможностей работников без дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное образование;

 

6) право работников на объединение для защиты своих прав и интересов (в том числе через профессиональные союзы);

 

7) обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

 

8) право работника на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также право на забастовку;

 

9) право работника на обязательное социальное страхование.

 

Преимущества одного вида договора перед другим

 

Многие условия трудового договора выгодно отличают его от гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Так, например, работник в отличие от подрядчика (исполнителя) подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, материнства, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеет право на все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством, работодатель ограничен в возможности прекращения с ним трудового договора.

 

Вместе с тем некоторые преимущества имеет и выполнение работ (оказание услуг) по договору гражданско-правового характера. Например, подрядчик (исполнитель) может привлечь к исполнению своих обязательств других лиц, может самостоятельно определять способы и время выполнения задания заказчика, не подчиняется локальным нормативным актам заказчика.

 

Переквалификация гражданско-правового договора в трудовой

 

Если государственная инспекция труда или суд установят, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, то есть гражданско-правовой договор может быть переквалифицирован в трудовой договор (ч. 4 ст. 11, ст. 19.1 ТК РФ; п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). В этом случае у исполнителя по гражданско-правовому договору меняется правовой статус - он признается работником, имеющим право на гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. В частности, у работника возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, на получение пособия по временной нетрудоспособности и т.д.

 

Обратите внимание!

 

По общему правилу при выплате доходов по трудовому или гражданско-правовому договору организация или индивидуальный предприниматель должны удержать НДФЛ и уплатить его в бюджет (п. 1 ст. 226 НК РФ). Однако в некоторых случаях вам потребуется самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог (п. 2 ст. 226, пп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Правомерно ли заключение гражданско-правового договора вместо трудового?

 

Когда нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить налог?

 

 

 

 

 

 

КАКИЕ ПРАВА ИМЕЮТ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ?

 

К членам семьи нанимателя жилого помещения относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя, если он вселил их в качестве членов своей семьи и ведет с ними общее хозяйство. В некоторых случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя в судебном порядке (ч. 1 ст. 69 ЖК РФ).

 

Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права (ч. 2 ст. 69 ЖК РФ).

 

Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Такой гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма, то есть обязан оплачивать коммунальные услуги и вносить плату за наем жилого помещения (ч. 4 ст. 69 ЖК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Временное отсутствие нанимателя либо проживающих совместно с ним членов его семьи не влечет за собой изменение их прав по договору социального найма (ст. 71 ЖК РФ).

 

Так как члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права, то они вправе:

 

- давать согласие на вселение в занимаемое жилое помещение иных лиц;

 

- давать согласие на сдачу занимаемого жилого помещения в поднаем;

 

- разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов;

 

- давать согласие на обмен или замену занимаемого жилого помещения;

 

- требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг (ст. 67 ЖК РФ);

 

- давать согласие на расторжение договора социального найма (ч. 2 ст. 83 ЖК РФ);

 

- проживать в жилом помещении, то есть пользоваться им (ст. 60 ЖК РФ).

 

Также они имеют право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ).

 

Равенство прав нанимателя и членов его семьи заключается в том, что любые действия, влекущие за собой изменение условий и порядка проживания в социальном жилом помещении, могут производиться только с согласия всех указанных субъектов.

 

В частности, для сдачи жилого помещения в поднаем в г. Москве необходимо представить в ГУП "Московский городской Центр арендного жилья" заявление о предоставлении жилого помещения в поднаем, в котором проставляются подписи членов семьи нанимателя жилого помещения. Договор является действительным после прохождения регистрации в МУП "Московский городской Центр арендного жилья" (п. п. 4.1, 4.11 Положения, утв. Распоряжением ДЖП и ЖФ г. Москвы от 05.06.2007 N 704).

 

Члены семьи нанимателя имеют право требовать от нанимателя произвести обмен жилого помещения на другое, в том числе в принудительном (судебном) порядке (ч. 2, 3 ст. 72 ЖК РФ).

 

Обязательное условие обмена занимаемого по договору социального найма жилого помещения - письменное согласие всех проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, а также наймодателя. Если в жилом помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семьи нанимателя, также потребуется согласие органов опеки и попечительства (ч. 1, 4 ст. 72 ЖК РФ; п. п. 2.5.1.1.14, 2.5.1.1.15 Приложения 7 к Постановлению Правительства Москвы от 10.09.2014 N 521-ПП).

 

Примечание. Наймодатель вправе отказать в даче согласия на обмен жилыми помещениями только в случаях, предусмотренных ст. 73 ЖК РФ. Наниматель и члены его семьи вправе в судебном порядке оспорить отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями (ч. 4 ст. 74 ЖК РФ).

 

Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма осуществляется с согласия соответствующих наймодателей на основании заключенного между указанными нанимателями договора об обмене жилыми помещениями (ч. 1 ст. 74 ЖК РФ).

 

Члены семьи нанимателя также имеют право на предоставление других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма, если (ст. 85 ЖК РФ):

 

- дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу;

 

- жилое помещение подлежит изъятию в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд;

 

- жилое помещение подлежит переводу в нежилое;

 

- жилое помещение признано непригодным для проживания;

 

- в результате проведения капитального ремонта или реконструкции дома жилое помещение не может быть сохранено.

 

Связанные вопросы

 

Как обменять жилье, полученное по договору социального найма?

 

 

 

 

 

 

КАК ЗАКРЫТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ (РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР)?

 

Некоторые клиенты банка - физические лица (потребители), использующие банковские карты, полагают, что по истечении срока действия карты договорные отношения с банком автоматически расторгаются или что если не пользоваться банковской картой, то и платить за нее не придется. Это ошибочное мнение, которое может повлечь неприятные последствия:

 

- банк может потребовать уплатить комиссию за годовое обслуживание карты, а при наличии на счете карты денежных средств списать сумму комиссии со счета;

 

- после списания суммы комиссии может возникнуть кредитная задолженность перед банком, на которую будут начисляться проценты, если карта кредитная или с установленным лимитом овердрафта. Как следствие - просроченная задолженность, испорченная кредитная история и денежные потери.

 

Договор на выпуск и обслуживание банковской карты имеет две составляющие: открытие и обслуживание банковского счета и выпуск пластиковой карты, которая является лишь инструментом доступа к банковскому счету. У карт может заканчиваться срок действия, они могут перевыпускаться с новыми реквизитами, карт в рамках одного договора вообще может быть несколько, при этом счет всегда один и реквизиты его не меняются. Счет не закрывается автоматически, если что-то произойдет с картой.

 

Обратите внимание!

 

Банки могут выдавать клиентам банковские карты к потребительским кредитам, мотивируя это тем, что через карту удобнее погашать кредит. Из-за этого клиенты могут считать, что достаточно погасить кредит и карта автоматически прекратит свое действие. Это не так. В данном случае на выпуск и обслуживание карты заключается отдельный договор, который необходимо отдельно расторгнуть.

 

Избежать возможных негативных последствий просто. Необходимо лишь должным образом расторгнуть заключенный ранее с банком договор на выпуск и обслуживание карты.

 

Для этого рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Погасите сумму задолженности по карте либо снимите со счета собственные денежные средства

 

Если на счете карты есть ваши собственные денежные средства, можно снять их или перевести на иной счет, чтобы остаток на счете был равен нулю. Этого можно не делать заранее, но тогда деньги могут быть возвращены вам только после фактического закрытия счета.

 

Обратите внимание!

 

По общим правилам остаток денежных средств должен быть выдан с банковского счета клиенту до истечения семи дней после получения банком заявления о расторжении договора банковского счета, если в заявлении не предусмотрен более поздний срок расторжения договора (п. 1 ст. 859 ГК РФ; п. 8.3 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И). Однако на практике, как правило, срок возврата остатка денежных средств увеличен до 45 дней. Это связано с особенностями, указанными в шаге 3.

 

Шаг 2. Обратитесь в отделение банка и сообщите о намерении расторгнуть договор

 

При обращении в банк потребуется подписать соответствующее заявление и сдать банковскую карту для последующего уничтожения. Заявление оформляется по форме банка, в нем должно быть указано, что вы просите закрыть счет. Как правило, возврат карты в банк не является жестким требованием, но в любом случае она будет заблокирована банком в этот же день.

 

Примечание. При сдаче карты работнику банка попросите разрезать карту в вашем присутствии.

 

Шаг 3. Дождитесь фактического закрытия счета банковской карты и расторжения договора

 

Период между подачей заявления и закрытием счета может достигать 45 дней. Конкретный срок закреплен в договоре. Столь длительный период связан с требованиями международных платежных систем и техническими особенностями расчетов по банковским картам.

 

Примечание. По нашему мнению, при расторжении договора на выпуск и обслуживание банковской карты клиент вправе претендовать на возврат части комиссии за годовое обслуживание карты - за неиспользованный срок (ст. 32 Закона от 07.02.1992 N 2300-1). Для возврата части комиссии при подаче в банк заявления о расторжении договора на выпуск и обслуживание карты следует подать также заявление о возврате части комиссии, составленное в свободной форме.

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ

 

НА ОБЕЗЛИЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЧЕТАХ?

 

Обезличенные металлические счета - это счета, открываемые банком клиентам для учета драгоценных металлов без указания их индивидуальных признаков (количества слитков, пробы, производителя, серийного номера и т.д.) и осуществления по этому счету операций по их привлечению и размещению (п. 2.7 Положения Банка России от 01.11.1996 N 50).

 

Денежные средства, внесенные во вклад в драгоценных металлах, учитываются банком на обезличенном металлическом счете в граммах драгоценного металла, определенного договором (для монет - в штуках) (п. 9.3 Положения).

 

Виды обезличенных металлических счетов (вкладов)

 

Вклады в таких драгоценных металлах, как золото, серебро, платина или палладий, могут быть срочными и до востребования (п. 9.5 Положения).

 

Вклады до востребования не обусловлены сроком и выдаются вкладчику по первому требованию. Срочные вклады выдаются по истечении определенного договором срока (п. 1 ст. 837 ГК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Обязательное государственное страхование банковских вкладов физических лиц не распространяется на обезличенные металлические счета (п. 2 ст. 2, ст. 5 Закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ).

 

Привлечение драгоценных металлов на обезличенные металлические счета

 

Привлечение и размещение драгоценных металлов на обезличенные металлические счета может быть осуществлено (абз. 1 п. 9.7 Положения):

 

- путем перевода драгоценных металлов с других обезличенных металлических счетов;

 

- зачисления на обезличенные металлические счета драгоценных металлов при их физической поставке в банк;

 

- зачисления драгоценных металлов, проданных клиенту, или драгоценных металлов, приобретенных банком.

 

Возврат драгоценных металлов с обезличенных металлических счетов

 

Возврат драгоценных металлов с обезличенных металлических счетов клиентов может быть осуществлен (абз. 2 п. 9.7 Положения):

 

- путем перечисления драгоценных металлов на другие обезличенные металлические счета;

 

- снятия со счетов драгоценных металлов в физической форме;

 

- продажи клиентом драгоценных металлов, числящихся на счете, банку и получения их стоимости в денежной форме.

 

Договор обезличенного металлического счета может ограничивать совершение операций с металлом в натуральной форме, включая прием на счет или выдачу со счета слитков металла.

 

Обратите внимание!

 

В случае снятия с обезличенного металлического счета металлов в физической форме, если ранее данные металлы не были зачислены на счет путем их физической поставки в банк, со стоимости выдаваемых слитков взимается НДС в размере 18%. То есть клиент должен уплатить в кассу банка сумму в размере 18% от стоимости слитка металла (пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 9 п. 3 ст. 149 НК РФ).

 

Доходность обезличенных металлических счетов

 

В зависимости от способа формирования дохода по обезличенным металлическим счетам их можно разделить на две группы:

 

1) металлические счета, проценты по которым не начисляются, а доход владельца счета формируется за счет роста рыночных котировок на драгоценный металл;

 

2) металлические счета, по которым начисляются проценты и которые имеют форму депозитного вклада в драгоценных металлах с конкретным периодом размещения в банке.

 

Поскольку доходность по металлическим счетам без начисления процентов зависит лишь от прироста стоимости драгоценных металлов на мировых рынках, доход по таким вкладам в драгоценных металлах не гарантирован.

 

Проценты, начисляемые на обезличенные металлические счета, исчисляются и выплачиваются в валюте РФ. Проценты по обезличенным металлическим счетам могут быть выплачены владельцу счета в драгоценных металлах. Это должно быть отражено в договоре между банком и владельцем счета (п. 9.9 Положения).

 

Плата за услуги банка по ведению обезличенного металлического счета

 

За ведение обезличенного металлического счета, а также за совершение операций по такому счету банк может взимать вознаграждение. Банк должен утвердить тарифы на обслуживание обезличенных металлических счетов.

 

Обратите внимание!

 

Доходы от операций с драгоценными металлами, размещаемыми на обезличенных металлических счетах, подлежат обложению НДФЛ. В некоторых случаях вам потребуется самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ, а также представить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ по окончании налогового периода.

 

Связанные вопросы

 

Когда нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить налог?

 

Каковы особенности налогообложения НДФЛ доходов от размещения средств в банках?

 

 

 

 

 

 

КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ

 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ?

 

Возможность осуществления физическим лицом безналичных переводов в иностранной валюте прямо зависит от того, является ли такое лицо резидентом РФ в целях валютного регулирования. В свою очередь, резидентами признаются граждане РФ, за исключением постоянно проживающих либо временно пребывающих (на основании рабочей или учебной визы) в иностранном государстве не менее года (пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ).

 

Случаи, когда безналичные переводы в иностранной валюте разрешены и запрещены

 

Переводы в иностранной валюте между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами осуществляются без ограничений (ст. ст. 6, 10 Закона N 173-ФЗ).

 

Переводы в иностранной валюте между резидентами запрещены, кроме установленных случаев, в том числе (п. п. 12, 13, 17 ч. 1 ст. 9 Закона N 173-ФЗ):

 

- перевод из РФ в пользу физлиц-резидентов на их счета в банках за пределами территории РФ, с соблюдением ограничения по сумме;

 

- перевод резидентом в РФ со счета в банке за пределами территории РФ в пользу физлиц-резидентов на их счета в банках на территории РФ;

 

- перевод со своих счетов в банках на территории РФ в пользу являющихся резидентами супругов или близких родственников на их счета в банках на территории РФ либо за ее пределами.

 

Также резиденты могут совершать переводы иностранной валюты на свои собственные счета в банках как на территории РФ, так и за ее пределами. Ограничений по сумме в данном случае не установлено.

 

Безналичные переводы в иностранной валюте возможно проводить как со счета, открытого в банке, так и без открытия такого счета.

 

Безналичные переводы со счета, открытого в банке

 

При осуществлении безналичного перевода в иностранной валюте со своего счета вам необходимо обратиться в банк, в котором у вас открыт счет, и представить определенные документы.

 

Так, вам потребуется предъявить документ, удостоверяющий вашу личность, и сообщить сведения о получателе перевода (ФИО, наименование и реквизиты банка, в котором у получателя открыт счет, и номер счета получателя). Кроме того, вам потребуется представить документы, которые у вас может запросить банк в целях осуществления валютного контроля, в том числе (ч. 4 ст. 12 Закона N 173-ФЗ; п. 1 Указания Банка России от 20.07.2007 N 1868-У):

 

1) при осуществлении перевода на сумму, превышающую 5 000 долл. США (или эквивалент по курсу Банка России на дату списания денежных средств), - информацию о подтверждении валютно-учетного статуса получателя (что получатель является нерезидентом). Банки самостоятельно определяют, в каком виде должна быть предоставлена такая информация. Это может быть, например, копия паспорта гражданина иностранного государства получателя или указание на нерезидентство получателя в графе "Назначение платежа" платежного документа;

 

2) при осуществлении перевода на свой счет в банке за пределами территории РФ - уведомление, поданное резидентом в налоговый орган по месту своего учета, об открытии данного счета с отметкой налогового органа о его принятии. Указанное уведомление представляется только при осуществлении первого перевода. В дальнейшем оно не требуется;

 

3) при осуществлении перевода своему супругу или близкому родственнику - документы (их копии), подтверждающие родство, в частности паспорт гражданина, свидетельства о рождении или о заключении брака.

 

Указанные документы не требуются, если вы осуществляете перевод своему супругу или родственнику на его счет, открытый в банке за пределами территории РФ, на сумму, не превышающую 5 000 долл. США (или эквивалента по курсу Банка России на дату списания денежных средств).

 

Безналичные переводы без открытия счета

 

Безналичные переводы без открытия счета в адрес физических лиц осуществляются через системы денежных переводов.

 

Для их осуществления необходимо убедиться в наличии пунктов обслуживания выбранной системы в стране и городе присутствия получателя денежного перевода. Как правило, пунктами обслуживания являются банки, с которыми платежные системы имеют договорные отношения.

 

В пункте обслуживания платежной системы потребуется предъявить документ, удостоверяющий вашу личность, и сообщить сведения о получателе перевода (ФИО получателя перевода, страну, город). После внесения денежных средств в кассу вам сообщат контрольный код или иной идентификатор перевода. Данную информацию надо будет передать получателю перевода, чтобы он смог получить денежные средства.

 

Перевод без открытия банковского счета осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня предоставления наличных денежных средств для такого перевода (ч. 5 ст. 5 Закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ).

 

При осуществлении перевода из РФ без открытия банковского счета через уполномоченный банк также действует ограничение по сумме перевода. Так, перевод в течение одного операционного дня через один банк не может превышать суммы, эквивалентной 5 000 долл. США по курсу Банка России на дату обращения для осуществления перевода (п. п. 5, 9 ч. 3 ст. 14 Закона N 173-ФЗ; Указание Банка России от 30.03.2004 N 1412-У).

 

Обратите внимание!

 

При введении иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, безналичный перевод без открытия счета может осуществляться из РФ в такое государство, если операторы платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры, иностранные организации (кроме иностранных банков и кредитных организаций), на основании договоров с которыми производится перевод, находятся под контролем российских организаций (ч. 1, 2 ст. 19.1 Закона N 161-ФЗ).

 

Особенности перевода электронных денежных средств

 

Безналичный перевод без открытия банковского счета возможен также при переводе электронных денежных средств (далее - ЭДС) с использованием электронных платежных систем (например, WebMoney, Яндекс.Деньги и Qiwi). При этом на переводы ЭДС в иностранной валюте распространяются требования валютного законодательства РФ (ч. 3 ст. 5, ч. 24 ст. 7 Закона N 161-ФЗ).

 

Справка. Электронные денежные средства

 

Электронными называют такие денежные средства, которые предварительно предоставлены физическим лицом оператору ЭДС для исполнения своих денежных обязательств перед третьими лицами и в отношении которых данное физическое лицо вправе передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа (п. 18 ст. 3 Закона N 161-ФЗ).

 

В данном случае физическое лицо может предоставлять денежные средства оператору ЭДС с использованием или без использования банковского счета. Также денежные средства в его пользу могут быть предоставлены оператору ЭДС организациями или ИП, если такая возможность предусмотрена договором между физическим лицом и оператором ЭДС. В свою очередь, последний формирует запись о размере предоставленных ему денежных средств (ч. 2, 4 ст. 7 Закона N 161-ФЗ).

 

Перевод ЭДС в пользу их получателей обычно осуществляется на основании распоряжения физического лица - плательщика, в отдельных случаях - по требованию получателей ЭДС. При этом плательщики и получатели ЭДС могут быть клиентами как одного, так и нескольких операторов ЭДС (ч. 7, 8 ст. 7 Закона N 161-ФЗ).

 

Как правило, перевод осуществляется путем одновременного принятия оператором ЭДС распоряжения плательщика, уменьшения его остатка ЭДС и увеличения остатка ЭДС получателя средств на сумму перевода. Перевод с использованием специально предназначенной для этого платежной карты осуществляется в срок не более трех рабочих дней после принятия оператором ЭДС распоряжения плательщика. Более короткий срок может быть предусмотрен договором между оператором ЭДС и плательщиком либо правилами платежной системы. После этого перевод ЭДС становится безотзывным и денежные обязательства плательщика перед получателем ЭДС прекращаются (п. 26 ст. 3, ч. 10, 11, 15, 17 ст. 7 Закона N 161-ФЗ).

 

 

 

 

 

 

КАК ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

 

НА ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ?

 

Медицинское освидетельствование осуществляется в медицинских организациях и включает лабораторное исследование. Для проведения такого исследования медицинская организация должна иметь лицензию, предоставляемую в порядке, установленном законодательством РФ (п. 1 ст. 7 Закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ).

 

Перед проведением медицинского освидетельствования в медицинской организации граждане имеют право на предварительное и последующее консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (п. 6 ст. 7 Закона N 38-ФЗ).

 

Выбор медицинской организации

 

Медицинское освидетельствование следует проводить в медицинской организации, имеющей лицензию на медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции.

 

Информация о разрешенных видах медицинской деятельности, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты размещаются на сайте медицинской организации (п. 11 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006).

 

Виды медицинского освидетельствования

 

Медицинское освидетельствование может быть добровольным или обязательным (ст. ст. 8, 9 Закона N 38-ФЗ).

 

Добровольное освидетельствование может быть конфиденциальным - когда гражданин предоставляет свои данные об имени и фамилии, либо анонимным - без представления указанных сведений (п. 2 ст. 8 Закона N 38-ФЗ).

 

Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры, а также работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, Перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти (п. п. 1, 3 ст. 9 Закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ).

 

Информированное добровольное согласие

 

До проведения добровольного медицинского освидетельствования медицинская организация обязательно должна получить письменное информированное добровольное согласие гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство (п. 5 ст. 7, п. 1 ст. 8 Закона N 38-ФЗ).

 

Плата за медицинское освидетельствование

 

Чтобы пройти медицинское освидетельствование бесплатно, следует обращаться в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения (п. 7 ст. 7 Закона N 38-ФЗ).

 

По желанию пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию можно платно (ч. 1 ст. 84 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 

Справка. Стоимость медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию

 

Стоимость такого освидетельствования зависит от медицинской организации и срочности получения результатов анализов. Примерная стоимость анализа составляет от 200 до 3 000 руб.

 

 

 

 

 

 

КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ?

 

Доход по банковскому вкладу выплачивается вкладчику в денежной форме в виде процентов (п. 1 ст. 838 ГК РФ; ст. 36 Закона от 02.12.1990 N 395-1).

 

В договоре банковского вклада обычно содержится условие о размере процентной ставки по вкладу. При отсутствии такого условия в договоре банк обязан выплачивать вкладчику проценты в размере ставки рефинансирования Банка России (п. 1 ст. 838, п. 1 ст. 809 ГК РФ).

 

Справка. Ставка рефинансирования

 

С 01.01.2016 значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России и с 19.06.2017 составляет 9% (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У; Информация Банка России от 16.06.2017).

 

Договор банковского вклада также должен содержать условие о порядке начисления процентов.

 

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно (п. 1 ст. 839 ГК РФ).

 

Начисление процентов может осуществляться одним из четырех способов: по формулам простых процентов, сложных процентов, с использованием фиксированной либо плавающей процентной ставки в соответствии с условиями договора. Если в договоре не указывается способ начисления процентов, то они начисляются по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки.

 

Рассмотрим два основных способа расчета процентов по вкладам.

 

Расчет начисленных процентов по формуле простых процентов

 

Простые проценты рассчитываются по следующей формуле:

 

,

 

где S - сумма денежных средств, причитающихся к возврату, равная первоначальной сумме размещенных денежных средств плюс начисленные проценты;

 

P - сумма вклада;

 

I - годовая процентная ставка;

 

t - количество дней размещения вклада;

 

K - количество дней в году (365 или 366).

 

Пример. Расчет простых процентов по вкладу сроком на 1 год

 

Сумма вклада - 100 000 руб., годовая процентная ставка - 7%, количество дней размещения вклада - 365 (1 год), количество дней в году - 365.

 

Сумма денежных средств к возврату с учетом начисленных процентов составит:

 

100 000 x (1 + 0,07 x 365 / 365) = 107 000 руб.

 

Пример. Расчет простых процентов по вкладу сроком на 181 день

 

Сумма вклада - 100 000 руб., годовая процентная ставка - 7%, количество дней размещения вклада - 181 день, количество дней в году - 365.

 

Сумма денежных средств к возврату с учетом начисленных процентов составит:

 

100 000 x (1 + 0,07 x 181 / 365) = 103 471, 23 руб.

 

Расчет начисленных процентов по формуле сложных (капитализированных) процентов

 

При расчете сложных процентов начисление происходит на сумму вклада и на сумму уже начисленных на него ранее процентов. Капитализация процентов (причисление ко вкладу) происходит с определенной договором периодичностью. Рассчитать приблизительно сумму вклада с учетом капитализированных процентов можно по следующей формуле:

 

,

 

где S - сумма вклада с учетом капитализированных процентов;

 

P - сумма вклада;

 

I - годовая процентная ставка;

 

j - количество календарных дней в периоде, за который производится капитализация процентов по вкладу;

 

K - количество дней в году (365 или 366);

 

n - количество операций банка по капитализации процентов в течение срока вклада (периодичность начисления процентов).

 

Пример. Расчет сложных процентов по вкладу сроком на 1 год

 

Сумма вклада - 100 000 руб., годовая процентная ставка - 7%, количество дней размещения вклада - 365 (1 год), начисление процентов ежеквартальное (количество операций по капитализации процентов - 4), количество календарных дней в периоде, за который производится капитализация процентов по вкладу, - 91, количество дней в году - 365.

 

Сумма денежных средств к возврату с учетом начисленных процентов приблизительно составит:

 

100 000 x (1 + 0,07 x 91 / 365)4 = 107 165,7 руб.

 

Пример. Расчет сложных процентов по вкладу сроком на 181 день

 

Сумма вклада - 100 000 руб., годовая процентная ставка - 7%, количество дней размещения вклада - 181 день, начисление процентов ежеквартальное (количество операций по капитализации процентов - 2), количество календарных дней в периоде, за который производится капитализация процентов по вкладу, - 91, количество дней в году - 365.

 

Сумма денежных средств к возврату с учетом начисленных процентов приблизительно составит:

 

100 000 x (1 + 0,07 x 91 / 365)2 = 103 520,87 руб.

 

Как видно из примеров, доходность по вкладу с начислением сложных процентов выше доходности аналогичного вклада с начислением простых процентов.

 

Обратите внимание!

 

С процентов по вкладам банк удержит НДФЛ по ставке 35%, если они превышают необлагаемую сумму, а именно (п. п. 1, 4 ст. 214.2, п. 2 ст. 224 НК РФ):

 

- по рублевому вкладу: проценты, начисленные исходя из увеличенной на 5% ставки рефинансирования Банка России, действующей в течение периода начисления процентов;

 

- по вкладам в иностранной валюте: проценты, начисленные исходя из 9% годовых.

 

Связанные вопросы

 

Каковы особенности налогообложения НДФЛ доходов от размещения средств в банках?

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru

 

 

 

 

 

 

МОГУТ ЛИ УЙТИ В ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ОТЕЦ,

 

БАБУШКА ИЛИ ДРУГОЙ РОДСТВЕННИК?

 

Обычно отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется матери, в том числе в случае усыновления ребенка в возрасте до трех лет. Однако такой отпуск могут использовать также полностью или по частям отец ребенка, бабушка, дед, другой родственник или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком (ч. 1, 2 ст. 256, ч. 2, 3 ст. 257 ТК РФ; пп. "а" п. 39 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н; п. 11 Порядка, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206; Вопрос 16 Информации Минюста России от 20.07.2015).

 

Возможность предоставления отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания лица, осуществляющего уход, с родителями (родителем) ребенка. Значение имеет то, осуществляет ли отец, дед (бабушка) либо другое лицо фактический уход за ребенком и не предоставлен ли этот отпуск матери ребенка (п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1).

 

Документы для оформления отпуска по уходу за ребенком

 

Чтобы получить отпуск, пособие по уходу за ребенком, а также компенсацию по уходу за ребенком до трех лет отец или иной родственник, опекун должен, в частности, представить работодателю (п. 54 Порядка N 1012н; п. п. 12, 13 Порядка N 1206):

 

- заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

 

- заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат);

 

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

 

- справку с места работы (службы) матери о том, что она не использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если мать не работает (не служит) либо обучается, - справку из органов социальной защиты населения по месту жительства о неполучении ею ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

 

Отказ работодателя в предоставлении отпуска по уходу за ребенком отцу, иному родственнику, опекуну ребенка является неправомерным и может быть обжалован в судебном порядке (ст. ст. 22, 382 ТК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ).

 

Гарантии работникам в связи с уходом за ребенком

 

На период отпуска по уходу за ребенком за отцом, иным лицом, осуществляющим уход, сохраняется место работы. Также такой отпуск засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, стаж работы по специальности, за исключением случаев досрочного назначения пенсии по старости (ч. 4, 5 ст. 256 ТК РФ).

 

Кроме того, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет в общей сложности засчитывается в страховой стаж (пп. 3 п. 1 ст. 11 Закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ). На других родственников, в том числе бабушек, данная норма не распространяется.

 

Обратите внимание!

 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также компенсация по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не облагаются НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).

 

 

 

 

 

 

КАК УСТАНОВИТЬ ОПЕКУ НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ?

 

Опекой признается в том числе форма устройства граждан, признанных судом недееспособными, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия (п. 1 ст. 2 Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ).

 

Примечание. При совершении опекуном сделок от имени гражданина, признанного недееспособным, учитывается мнение такого гражданина, а при невозможности установления его мнения - с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности (п. 2 ст. 29 ГК РФ).

 

Признание гражданина, страдающего психическим расстройством, недееспособным решается судом с учетом степени нарушения его способности понимать значение своих действий или руководить ими (п. 1 ст. 29 ГК РФ; п. 4 ст. 2 Закона N 48-ФЗ; п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

 

Опека над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, устанавливается органами опеки и попечительства (ст. 32 ГК РФ).

 

Опекунами над недееспособным совершеннолетним гражданином могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане, не лишенные родительских прав и не имеющие на момент установления опеки судимости за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан (п. 2 ст. 35 ГК РФ).

 

Чтобы установить опеку над совершеннолетним недееспособным гражданином, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подготовьте документы для обращения в органы опеки и попечительства

 

Для установления опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином его близкими родственниками (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, внуки), с которыми указанный гражданин проживал совместно не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении опекуном, необходимо подготовить следующие документы (п. 4(1) Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 N 927):

 

1) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа;

 

2) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным;

 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Минздравом России;

 

4) копию свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).

 

Иным гражданам, выразившим желание стать опекунами, необходимо подготовить следующие документы (п. 4 Правил):

 

1) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа;

 

2) справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения);

 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Минздравом России;

 

4) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);

 

5) документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, подготовки (при наличии).

 

Справка. Подготовка гражданина, выразившего желание стать опекуном

 

Подготовка гражданина, выразившего желание стать опекуном, осуществляется органом опеки и попечительства бесплатно и включает (п. 14 Правил):

 

- ознакомление с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, установленными законодательством РФ и законодательством соответствующего субъекта РФ;

 

- посещение обучающих семинаров и тренинговых занятий по вопросам психологии и основам медицинских знаний;

 

- обеспечение психологического обследования для оценки психологической готовности исполнять обязанности опекуна - с согласия потенциального опекуна;

 

6) автобиографию.

 

Обратите внимание!

 

Справка с места работы или иной документ, подтверждающий доходы опекуна, принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение трех месяцев со дня его выдачи (п. 6 Правил).

 

Шаг 2. Представьте документы в орган опеки и попечительства

 

Документы представляются в орган опеки и попечительства по месту жительства будущего опекуна вместе с предъявлением паспорта РФ (п. п. 4, 5 Правил).

 

В течение семи дней со дня представления вышеперечисленных документов орган опеки и попечительства назначает обследование условий жизни гражданина или близкого родственника, выразившего желание стать опекуном, в ходе которого оцениваются жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к выполнению обязанностей опекуна, а также отношения, сложившиеся между членами его семьи (п. п. 8, 8(1) Правил).

 

Шаг 3. Получите в органе опеки и попечительства акт об обследовании

 

Акт об обследовании условий жизни гражданина или акт об обследовании условий жизни близкого родственника можно получить через три дня после проведения обследования. Если вы не согласны с актом об обследовании, оспорьте его в судебном порядке (п. п. 8, 8(1) Правил).

 

Шаг 4. Получите в органе опеки и попечительства решение о возможности быть опекуном

 

Орган опеки и попечительства через 15 дней после представления заявителем вышеперечисленных документов и акта об обследовании принимает решение в виде заключения о возможности заявителя быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (п. 9 Правил).

 

Примечание. Заявителю может быть отказано в назначении его опекуном с указанием причин отказа. При этом заявителю возвращаются все представленные им документы и разъясняется порядок обжалования решения об отказе в назначении опекуном (абз. 5 п. 9 Правил).

 

Заключение о возможности заявителя быть опекуном действительно в течение двух лет со дня его выдачи (п. 11 Правил).

 

Заключение органа опеки и попечительства является основанием для получения заявителем направления на посещение совершеннолетнего подопечного.

 

Связанные вопросы

 

Какие выплаты полагаются усыновителю, опекуну, попечителю?

 

 

 

 

 

 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НОВОРОЖДЕННОГО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА?

 

Местом жительства детей, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 ГК РФ).

 

Родители регистрируют новорожденного по месту своего жительства или по месту жительства одного из них (п. 116 Административного регламента, утв. Приказом ФМС России от 11.09.2012 N 288; п. 2 ч. 1 ст. 35 Закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ).

 

Местом жительства законных представителей признается жилое помещение, в котором один из родителей (усыновителей или опекунов) постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ, и в котором он зарегистрирован (постоянно или временно) по месту жительства (ст. 20 ГК РФ; абз. 8 ст. 2 Закона от 25.06.1993 N 5242-1).

 

Зарегистрировать ребенка по месту жительства родителей можно независимо от согласия других лиц - наймодателя, нанимателя, собственника жилого помещения (п. п. 115, 116, 117 Административного регламента).

 

Примечание. При наличии оснований и соответствующих доказательств собственник жилья или наниматели могут обратиться в суд с иском о признании ребенка не приобретшим право пользования или прекратившим право пользования жилым помещением.

 

При длительном отсутствии регистрации ребенка по месту жительства его родителей (родителя) органы опеки и попечительства вправе обратиться в правоохранительные органы для защиты прав несовершеннолетнего ребенка.

 

Судебный порядок регистрации ребенка по месту жительства, в случае если родители ребенка уклоняются от совершения соответствующих действий, не предусмотрен.

 

Обратите внимание!

 

За проживание ребенка по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или собственником этого жилого помещения предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ).

 

Чтобы зарегистрировать новорожденного по месту жительства отца или матери (усыновителя или опекуна), рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы

 

Для оформления регистрации новорожденного по месту жительства нужны следующие документы (п. п. 27, 114 Административного регламента; ч. 2 ст. 35 Закона N 305-ФЗ):

 

- заявление одного из родителей (усыновителей, опекунов) о регистрации ребенка по месту жительства;

 

- документ, удостоверяющий личность родителей (усыновителей, опекунов);

 

- документы, подтверждающие установление опеки, если заявителем является опекун;

 

- свидетельство о рождении ребенка.

 

Примечание. Свидетельство о рождении ребенка выдается органом ЗАГС на основании записи в акте гражданского состояния, сделанной, в свою очередь, на основании заявления родителей (одного из родителей) о рождении ребенка. Заявление о рождении ребенка нужно сделать в течение месяца со дня рождения ребенка (п. 2 ст. 6, п. п. 1, 6 ст. 16 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

 

Кроме того, могут потребоваться иные документы, например согласие второго родителя на регистрацию ребенка, выписка из домовой книги второго родителя, подтверждающая, что ребенок там не зарегистрирован, копии всех документов и другие документы.

 

Примечание. Полный перечень необходимых документов рекомендуем предварительно уточнить у должностных лиц, ответственных за регистрацию граждан по месту жительства.

 

Шаг 2. Представьте документы лицу, ответственному за прием и передачу в органы регистрационного учета документов

 

Лицами, ответственными за прием и передачу документов, являются (п. п. 17, 81 Административного регламента):

 

- должностные лица органов государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления в области жилищных отношений;

 

- уполномоченные лица органов управления ЖК и ЖСК;

 

- уполномоченные должностные лица МФЦ;

 

- собственники, самостоятельно управляющие своими жилыми помещениями, или уполномоченные лица ТСЖ либо управляющей жилищным фондом организации.

 

Должностное лицо обязано передать принятые документы в орган регистрационного учета (МВД России) в течение трех дней (п. 83 Административного регламента; пп. 49 п. 11 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699).

 

Шаг 3. Обратитесь к должностному лицу за подтверждением факта регистрации новорожденного по месту жительства

 

Подтверждением регистрации является свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства по форме N 8 (п. п. 18, 114 Административного регламента).

 

Регистрация новорожденного по месту жительства граждан осуществляется бесплатно (п. 37 Административного регламента).

 

Ставить в свидетельство о рождении штамп о регистрации ребенка по месту жительства матери или отца не нужно.

 

 

 

 

 

 

КАК И КУДА ВСТАТЬ НА УЧЕТ ПО БЕРЕМЕННОСТИ?

 

Российское законодательство закрепляет право граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на всей территории РФ независимо от места их постоянной или временной регистрации (ст. 16 Закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ). Согласно ч. 6 ст. 35 Закона N 326-ФЗ медицинская помощь во время беременности, а также родового и послеродового периода входит в базовую программу ОМС. Это означает, что женщине гарантировано право встать на учет по беременности и родам в медицинскую организацию по ее выбору независимо от регистрации по месту жительства (пребывания) или фактического места жительства.

 

Выбор медицинской организации

 

Согласно ч. 2 ст. 52 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ каждая женщина в период беременности, а также во время и после родов обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

 

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Закона N 323-ФЗ выбрать медицинскую организацию для постановки на учет, в том числе по территориально-участковому принципу, и конкретных врачей с учетом согласия врачей для ведения беременности и родов допускается не чаще чем один раз в год, за исключением ситуаций переезда на новое место жительства или изменения места пребывания гражданина.

 

При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации (ч. 7 ст. 21 Закона N 323-ФЗ).

 

В соответствии со ст. 15 Закона N 326-ФЗ к медицинским организациям в сфере обязательного медицинского страхования относятся имеющие право на осуществление медицинской деятельности и включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Законом N 326-ФЗ: организации любой предусмотренной законодательством РФ организационно-правовой формы; индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность. Реестр медицинских организаций содержит наименования, адреса медицинских организаций и перечень услуг, оказываемых данными медицинскими организациями в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Реестр медицинских организаций ведется территориальным фондом, размещается в обязательном порядке на его официальном сайте в сети Интернет и может дополнительно опубликовываться иными способами.

 

Обратите внимание!

 

При выборе частной медицинской организации для постановки на учет и последующего ведения беременности необходимо проверить наличие у нее лицензии на выдачу обменной карты, в которой фиксируются все данные о течении беременности, родового сертификата и больничных листов по беременности и родам. Если коммерческая медицинская организация не имеет права выдавать родовой сертификат, то за его получением придется обращаться в государственную консультацию. Обменная карта потребуется при поступлении в роддом.

 

Порядок постановки на учет по беременности и родам

 

При постановке на учет потребуются следующие документы:

 

1) письменное заявление о постановке на учет в связи с беременностью, содержащее следующие сведения:

 

- наименование и фактический адрес медицинской организации, принявшей заявление;

 

- фамилию и инициалы руководителя медицинской организации, принявшей заявление;

 

- информацию о гражданине:

 

фамилию, имя, отчество (при наличии);

 

дату рождения;

 

место рождения;

 

гражданство;

 

данные паспорта и полиса ОМС;

 

место жительства (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника);

 

место регистрации;

 

дату регистрации;

 

контактную информацию;

 

- номер полиса ОМС гражданина;

 

- наименование страховой медицинской организации, выбранной гражданином;

 

- наименование и фактический адрес медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, в которой гражданин находится на обслуживании на момент подачи заявления;

 

2) паспорт;

 

3) полис ОМС (п. 5 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н);

 

4) документ, подтверждающий временную регистрацию при постановке на учет по месту пребывания. Если регистрация отсутствует, то можно представить договор аренды квартиры.

 

Примечание. Если вы встали на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности и имеете право на получение пособия по беременности и родам, то вам полагается единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности (ст. ст. 6, 9 Закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ).

 

Связанные вопросы

 

Как получить пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности?

 

 

 

 

 

 

КАК ПЕРЕЧИСЛЯТЬ АЛИМЕНТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕБЕНКУ,

 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЕГО СЧЕТ В БАНКЕ?

 

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку, в частности, в качестве алиментов, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка (п. п. 1, 2 ст. 60 СК РФ).

 

По соглашению родителей или по решению суда алименты (их часть) могут перечисляться непосредственно ребенку, в том числе на счет, открытый на его имя в банке.

 

Обратите внимание!

 

Передача денежных средств ребенку, в том числе на счет, без судебного решения либо без нотариального соглашения об уплате алиментов не считается алиментами и может быть расценена как дарение ребенку денег.

 

Перечисление алиментов на счет ребенка в банке по соглашению родителей

 

Если родители договорились между собой о порядке уплаты алиментов, им следует обратиться к нотариусу для удостоверения соглашения об уплате алиментов (ст. ст. 99 - 101 СК РФ). В нотариальном соглашении родители могут, например, установить, что часть алиментов поступает в распоряжение второго родителя (на содержание ребенка), а часть перечисляется непосредственно на счет ребенка.

 

Если соглашение об уплате алиментов было заключено ранее, то его потребуется изменить путем включения условия о перечислении части алиментов на счет ребенка в банке. Соглашение может быть изменено в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение соглашения об уплате алиментов производится также в нотариальной форме (п. 2 ст. 101 СК РФ).

 

Перечисление алиментов на счет ребенка в банке по решению суда

 

Как правило, перечисление алиментов непосредственно на счет ребенка связано с тем, что родитель, обязанный уплачивать алименты, опасается того, что родитель, получающий алименты, может расходовать суммы алиментов не по целевому назначению.

 

По требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, и исходя из интересов детей суд вправе вынести решение о перечислении не более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в банке (п. 2 ст. 60 СК РФ; п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9).

 

При этом следует учитывать, что принятие судом решения о перечислении части алиментов на счета несовершеннолетних возможно, в частности, в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по их расходованию на содержание, воспитание и образование ребенка и сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребенка, достаточного для его полноценного развития (п. 1 разд. III Обзора судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015).

 

В связи с этим родителю, настаивающему на перечислении части алиментов на счет ребенка, необходимо доказать, что второй родитель ненадлежащим образом расходует алименты (ст. ст. 56, 57 ГПК РФ).

 

Если требование о перечислении части алиментов на счет ребенка в банке заявлено родителем, с которого взыскиваются алименты на основании судебного приказа или решения суда, то плательщик алиментов подает заявление об изменении порядка исполнения решения в суд, который принял решение о взыскании алиментов.

 

Заявление рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разрешению поставленного перед судом вопроса (ст. 203 ГПК РФ; п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

 

Обратите внимание!

 

Если родитель выплачивает алименты на ребенка, он вправе получить налоговый вычет по НДФЛ на детей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Как получить налоговый вычет по НДФЛ на детей?

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ

 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ?

 

Договор управления многоквартирным домом регулирует взаимоотношения между собственниками помещений в таком доме и управляющей организацией, имеющей соответствующую лицензию (ч. 1.3 ст. 161 ЖК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Управлять многоквартирным домом может только одна управляющая организация (ч. 9 ст. 161 ЖК РФ), соответственно, договор управления многоквартирным домом также заключается один.

 

Договор управления многоквартирным домом должен быть заключен на условиях, определенных общим собранием собственников помещений в доме. Условия договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 4 ст. 162 ЖК РФ).

 

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

 

Договор управления многоквартирным домом должен содержать следующие условия.

 

1. Сведения о лицах, уполномоченных на заключение договора

 

Договор с управляющей организацией может быть заключен в том числе следующими лицами (пп. 1.1 Примерных условий договора, утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2014 N 411/пр):

 

- собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

 

- ТСЖ, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (если имеется).

 

Для подтверждения сведений о собственниках помещений в многоквартирном доме понадобятся следующие документы (пп. "а" пп. 1.2 Примерных условий договора):

 

- паспорт;

 

- документы, подтверждающие наличие в собственности помещения в многоквартирном доме;

 

- протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на основании которых приняты решения о выборе в качестве способа управления управление управляющей организацией и о выборе самой управляющей организации;

 

- протокол открытого конкурса по выбору управляющей организации (если такой проводился);

 

- доверенность (в случае если договор заключается иным лицом по доверенности).

 

2. Место исполнения договора

 

При этом указывается адрес и состав общего имущества многоквартирного дома (п. 2 Примерных условий договора). В целях конкретизации объекта управления в договоре следует указать состав общего имущества многоквартирного дома, сведения о его техническом состоянии. Это необходимо для планирования работ по управлению, обслуживанию и ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

 

Примечание. Состав общего имущества приведен в Правилах, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491.

 

3. Предмет договора

 

Предметом договора является перечень работ (услуг) по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также перечень коммунальных услуг, которые обязуется предоставлять управляющая организация, в том числе услуги по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, отоплению и обращению с твердыми коммунальными отходами (при наличии соответствующего соглашения между органом власти субъекта РФ и региональным оператором).

 

При этом управляющая организация не вправе отказаться от включения в договор условий о предоставлении коммунальных услуг того вида, предоставление которых возможно с учетом степени благоустройства многоквартирного дома, а равно не вправе отказать в предоставлении таких коммунальных услуг (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п. 4, пп. "а" п. 9 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354; п. 2 Постановления Правительства РФ от 27.02.2017 N 232).

 

В договоре целесообразно предусмотреть порядок изменения перечня работ и услуг, оказываемых управляющей организацией в рамках данного договора.

 

4. Цена договора

 

Цена договора может определяться исходя из стоимости фактически выполненных управляющей организацией работ (услуг) и стоимости коммунальных услуг, определяемой в соответствии с объемами фактически предоставленных потребителям в многоквартирном доме коммунальных услуг и тарифами на коммунальные ресурсы, утвержденными в порядке, установленном законодательством РФ (п. 9 Примерных условий договора).

 

Рекомендуем также предусмотреть в договоре условие о сроках и порядке внесения платы по договору, а также способах выставления управляющей организацией платежных документов (п. 10 Примерных условий договора).

 

5. Периодичность и сроки оказания услуг по договору

 

Управляющая организация обязана приступить к выполнению договора не позднее чем через 30 дней со дня его подписания, если иной срок не установлен договором (ч. 7 ст. 162 ЖК РФ).

 

Срок, на который заключается договор, не может быть менее года и более пяти лет (п. 1 ч. 5 ст. 162 ЖК РФ).

 

Если ни одна из сторон не направила другой стороне заявление о прекращении договора по окончании срока его действия, такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях (ч. 6 ст. 162 ЖК РФ).

 

6. Отчет управляющей организации

 

Управляющая организация ежегодно в течение I квартала текущего года, если иное не установлено договором, должна представлять собственникам отчет о выполнении договора за предыдущий год, а также размещать указанный отчет в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ч. 11 ст. 162 ЖК РФ). Договор может предусматривать и иные формы и мероприятия по контролю, срок и порядок их проведения.

 

7. Ответственность сторон договора

 

Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом (ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ).

 

В договоре управления многоквартирным домом можно указать и иные условия, например порядок рассмотрения управляющей организацией жалоб и претензий собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме и порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении условий договора управления.

 

Связанные вопросы

 

Как расторгнуть договор с управляющей компанией?

 

 

 

 

 

 

КАКОВ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ?

 

Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях. Такое право у детей-сирот возникает, если они не имеют закрепленного за ними жилого помещения или их возвращение в ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые помещения невозможно (ст. 8 Закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ; п. 8 ч. 1 ст. 92, ст. ст. 98.1, 109.1 ЖК РФ).

 

Жилье предоставляется однократно из специализированного жилищного фонда в виде отдельной квартиры или отдельного жилого дома на основании заявления ребенка по достижении им возраста 18 лет или до достижения этого возраста в случае обретения полной дееспособности: по окончании срока пребывания ребенка в образовательных, медицинских и иных организациях для детей-сирот, а также по завершении получения профессионального образования, или по окончании прохождения военной службы по призыву, или по окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях. Право на обеспечение жилым помещением сохраняется за ребенком-сиротой до его фактического обеспечения жильем.

 

Примечание. Не допускается замена предоставления жилья из специализированного фонда иными формами (способами) решения жилищной проблемы детей-сирот, например предоставлением им субсидии на приобретение или строительство жилого помещения, предоставлением жилого помещения в безвозмездное пользование или по договору социального найма (Вопрос 7 Информации Минюста России от 20.07.2015).

 

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам устанавливается региональным и муниципальным законодательством, в частности законодательством г. Москвы (ст. 13 Закона г. Москвы от 30.11.2005 N 61; Порядок, утв. Приложением N 3 к Постановлению Правительства Москвы от 14.07.2015 N 430-ПП).

 

1. Включение ребенка в региональный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

 

Если ребенок-сирота не обеспечен жилым помещением на праве собственности или по договору социального найма или если установлена невозможность его проживания в ранее занимаемом жилом помещении, то по достижении 14 лет он включается в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, который ведется Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы (п. 3 ст. 8 Закона N 159-ФЗ; ч. 3 - 5 ст. 13 Закона N 61; п. 2 Приложения N 1 к Постановлению; п. 1 Постановления Правительства Москвы от 08.09.2015 N 566-ПП).

 

В список включаются дети-сироты и лица из числа детей-сирот (п. 3 Приложения N 1 к Постановлению):

 

- имеющие место жительства в г. Москве;

 

- не имеющие места жительства в г. Москве, находящиеся в государственных организациях стационарного социального обслуживания г. Москвы;

 

- не имеющие места жительства в г. Москве, помещенные под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 

При этом под местом жительства понимается фактическое место проживания, а не место регистрации (п. 12 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016).

 

Заявление о включении ребенка в список должно быть подано законным представителем в срок не позднее двух месяцев со дня достижения ребенком возраста 14 лет в уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа.

 

Дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения возраста 18 лет, а также лица из числа детей-сирот, если они не были включены в список законными представителями, вправе обратиться с заявлением о включении в список самостоятельно (п. п. 4, 6 Приложения N 1 к Постановлению).

 

С даты обращения с заявлением до даты получения копии распоряжения Департамента о включении ребенка в список или об отказе во включении может пройти примерно три месяца (п. п. 10, 13, 15, 16, 21, 23 Приложения N 1 к Постановлению).

 

2. Обращение с заявлением о предоставлении ребенку-сироте жилого помещения и принятие решения по нему

 

В г. Москве вопросами предоставления жилья детям-сиротам занимается Комиссия по решению жилищных вопросов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее - Комиссия) (п. п. 1.1, 1.3 Положения, утв. Распоряжением Правительства Москвы от 19.04.2002 N 547-РП; п. 2 Постановления; п. 1.2 Приложения N 3 к Постановлению).

 

Жилые помещения предоставляются по договору найма специализированного жилого помещения.

 

Если ребенок-сирота воспитывается в семье, то с заявлением о предоставлении жилого помещения законный представитель должен обратиться в уполномоченный орган опеки, попечительства и патронажа в срок до 1 апреля календарного года, предшествующего году достижения ребенком возраста 18 лет.

 

Лица из числа детей-сирот, законные представители которых не обращались по вопросу обеспечения их жилыми помещениями, а также дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения ими возраста 18 лет, самостоятельно обращаются с заявлением о предоставлении жилого помещения (п. п. 2.3, 2.4 Приложения N 3 к Постановлению).

 

Вместе с заявлением представляются:

 

- документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;

 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка-сироты, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае обращения с заявлением законного представителя ребенка-сироты);

 

- документ о месте фактического проживания ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот на день обращения с заявлением (в случае обращения с заявлением о предоставлении жилого помещения ребенку-сироте или лицу из числа детей-сирот, не проживающему на день обращения в жилом помещении, являющемся его местом жительства);

 

- справка, выданная медицинской организацией, участвующей в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в г. Москве, о праве ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот на льготы по предоставлению жилого помещения по состоянию здоровья.

 

Остальные необходимые документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия у соответствующих органов и организаций (п. п. 2.6 - 2.8 Приложения N 3 к Постановлению).

 

На основании этих документов Комиссия в срок до 1 октября утверждает план обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями, в соответствии с которым будут рассмотрены документы в отношении каждого ребенка. По итогам рассмотрения документов Комиссия выносит заключение об обеспечении ребенка-сироты жилым помещением либо об отказе в этом или же вопрос снимается с рассмотрения в связи с непредставлением необходимых документов.

 

В течение девяти рабочих дней со дня оформления протокола заседания Комиссии заявитель должен быть уведомлен о вынесенном Комиссией заключении (п. п. 3.1, 3.2, 3.5 - 3.10 Приложения N 3 к Постановлению).

 

3. Заключение договора найма специализированного жилого помещения

 

Если было вынесено положительное заключение, то в срок, равный примерно 100 дням со дня оформления протокола заседания Комиссии, должен быть произведен осмотр жилого помещения вместе с ребенком и его законным представителем. Если ребенок и его законный представитель согласны на предоставление им предложенного жилого помещения, с ними подписывается смотровой талон, который в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направляется в Департамент городского имущества г. Москвы.

 

Договор найма заключается в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения Департаментом городского имущества г. Москвы смотрового талона (п. п. 4.5 - 4.7 Приложения N 3 к Постановлению). Договор найма заключается сроком на пять лет и является основанием для вселения в предоставленное жилое помещение с правом оформления регистрации по месту жительства (п. 6 ст. 8 Закона N 159-ФЗ; п. 4.8 Приложения N 3 к Постановлению; Постановление Правительства РФ от 28.06.2013 N 548).

 

Пользователь жилого помещения по такому договору обязан использовать помещение только для личного проживания и оплачивать коммунальные услуги. Плата за жилое помещение не взимается.

 

Использование выделенных жилых помещений по назначению контролируется (ч. 11 - 13 ст. 13 Закона N 61; п. п. 4.11 - 4.12 Приложения N 3 к Постановлению).

 

4. Переоформление договора найма специализированного жилого помещения

 

По окончании срока действия договор найма специализированного жилого помещения может быть единожды продлен на новый срок, если пользователь жилого помещения находится в трудной жизненной ситуации и исполнял обязанности по договору надлежащим образом, или же подлежит расторжению с заключением в отношении данного жилого помещения договора социального найма (ч. 9, 10 ст. 13 Закона N 61).

 

Обратите внимание!

 

В случае возникновения спора по вопросу предоставления жилого помещения вам может потребоваться квалифицированная юридическая помощь, которая для детей-сирот оказывается бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. В случае представления ваших интересов в суде может потребоваться нотариальная доверенность на представителя (п. 4 ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ; ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ).

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Департамента городского имущества г. Москвы - www.dgi.mos.ru

 

 

 

 

 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ НА ОРУЖИЕ?

 

Граждане РФ при наличии соответствующих разрешительных документов имеют право на приобретение и хранение оружия и (или) патронов к нему (п. п. 19, 54 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 N 814, ст. ст. 10, 13 Закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ).

 

Для получения лицензии на приобретение оружия и разрешения на хранение оружия или патронов к нему потребуется ряд документов, в том числе медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (п. 9.1 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 25.04.2012 N 360; п. 9.1.2 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 26.04.2012 N 366; п. 9.3 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 27.04.2012 N 373; ч. 15, п. 2 ч. 20, ч. 22 ст. 13 Закона N 150-ФЗ).

 

В целях установления у гражданина РФ, намеревающегося владеть оружием, наличия (отсутствия) заболеваний, при которых противопоказано владение оружием, проводится его медицинское освидетельствование (п. 2 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 30.06.2016 N 441н).

 

Примечание. Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 N 143.

 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием включает (п. 7 Порядка):

 

- медицинский осмотр врачом-офтальмологом;

 

- медицинский осмотр врачом-психиатром;

 

- медицинский осмотр врачом психиатром-наркологом;

 

- качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови (при выявлении врачом психиатром-наркологом соответствующих симптомов и синдромов заболевания).

 

Обратите внимание!

 

Медицинское освидетельствование и химико-токсикологические исследования осуществляются за счет средств граждан (ч. 21 ст. 13 Закона N 150-ФЗ; п. 9 Порядка).

 

Для получения медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Обратитесь в специализированные организации для прохождения медицинского освидетельствования

 

Осмотр врача-офтальмолога вы можете пройти в медицинских и иных организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, офтальмологии. Осмотры врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом, а также (при необходимости) качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови осуществляются в государственных или муниципальных медицинских организациях, имеющих соответствующие лицензии, по вашему месту жительства (пребывания) (п. п. 4 - 6 Порядка).

 

Врач психиатр-нарколог выдаст вам направление на химико-токсикологическое исследование, которое необходимо пройти для получения медицинского заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (п. 15 Порядка).

 

Кроме того, при выявлении врачом психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания, при наличии которых противопоказано владение оружием, проводится дополнительное лабораторное исследование, а именно качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови (п. 7 Порядка).

 

По результатам осмотров врачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом и врачом-офтальмологом оформляются справки (п. 24 Порядка).

 

Примечание. В случае выявления в ходе осмотра врачом-психиатром симптомов и синдромов заболевания, при наличии которого противопоказано владение оружием, вы будете направлены на психиатрическое освидетельствование. При вашем отказе от его прохождения справка врачом-психиатром не выдается (п. 23 Порядка).

 

Шаг 2. Пройдите химико-токсикологические исследования и получите соответствующее медицинское заключение

 

Химико-токсикологические исследования образца биологического объекта (мочи) проводятся по направлению врача психиатра-нарколога в наркологических диспансерах (наркологических больницах) или иных государственных или муниципальных медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию, по вашему месту жительства (пребывания) (п. 8 Порядка).

 

Исследования проводятся в два этапа (п. п. 10, 18 Порядка):

 

1) предварительные исследования;

 

2) подтверждающие исследования, которые не проводятся, если при предварительном исследовании наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов не обнаружено.

 

Результаты химико-токсикологических исследований отражаются в справке, копию которой вы можете получить. При положительных результатах исследования врач психиатр-нарколог выдаст вам медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (п. п. 21 - 22 Порядка).

 

Шаг 3. Получите медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием

 

Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием оформляется в вашем присутствии врачом медицинской организации, в которую вы обратились, на основании результатов проведенных медицинских осмотров и лабораторного исследования (п. п. 25, 26 Порядка).

 

Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его выдачи (ч. 21 ст. 13 Закона N 150-ФЗ; п. 26 Порядка).

 

Обратите внимание!

 

Владельцы гражданского огнестрельного оружия (в том числе ограниченного поражения), газовых пистолетов, револьверов, спортивного пневматического оружия и охотничьего пневматического оружия обязаны представлять вышеуказанные медицинские заключения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган не реже одного раза в пять лет (ч. 22 ст. 13 Закона N 150-ФЗ; Письмо МВД России от 24.09.2015 N 93/ж-661; Письмо Росгвардии от 25.11.2016 N 3/167714468868).

 

 

 

 

 

 

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ ВЫВОЗЕ

 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ЗА РУБЕЖ?

 

Для перевозки домашних животных через границу РФ им необходимо сделать все необходимые прививки и собрать соответствующие документы, а также получить предварительное согласие перевозчика, если это требуется. Кроме того, вам необходимо изучить законодательство страны, в которую вы собираетесь ехать со своим домашним питомцем, в части специальных правил ввоза животных на территорию данной страны.

 

Документы, необходимые для перевозки животного

 

Для вывоза животного за рубеж и получения необходимых документов в первую очередь необходимо предъявлять животное во все учреждения при получении документов. Без показа животного никакие документы вам, скорее всего, оформлены не будут.

 

Перед поездкой у вас должны быть оформлены следующие документы:

 

- международный ветеринарный паспорт, который также приравнивается к ветеринарному свидетельству и содержит данные о животном и о владельце, о проведении необходимых обработок, вакцинаций и о сделанных прививках, при этом прививка от бешенства должна быть сделана не позднее чем за 20 дней и не более 12 месяцев до отъезда (гл. 15 Решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317; Письмо Россельхознадзора России от 01.11.2016 N ФС-НВ-7/20751).

 

Для перемещения животного за пределы РФ в ветеринарном паспорте должна стоять отметка о чипировании (клеймении) и отметка о дегельминтизации (п. 4 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 N 501).

 

Документ можно получить в клубе, где животное приобреталось, или в любой ветеринарной клинике при первой вакцинации животного;

 

- ветеринарное свидетельство, которое должно быть оформлено владельцем не более чем за пять дней до отъезда в Государственной ветеринарной станции на основании ветеринарного паспорта (п. 13 Ветеринарных правил, утв. Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589).

 

При вывозе животного за границу ветеринарное свидетельство заменяется на ветеринарный сертификат международного образца, который оформляется при прохождении пограничного ветеринарного контроля или по месту отправки (на железнодорожном пункте пропуска через Государственную границу РФ или на пограничном контрольном пункте пропуска через Государственную границу РФ в аэропорту вылета) (п. 3 Порядка, утв. Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589). При перевозке животных железнодорожным транспортом в пределах СНГ оформление этого документа не требуется (п. 4 Приказа МПС России от 18.06.2003 N 35).

 

Если вы направляетесь в страну Евросоюза, то вместо ветеринарного сертификата международного образца потребуется ветеринарный сертификат Европейского союза. Документ выдается при прохождении пограничного ветеринарного контроля;

 

- разрешение Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ, которое обязательно требуется при вывозе железнодорожным транспортом таких животных, как попугаи, черепахи и т.п., а также собак и кошек, если вы вывозите более двух голов (п. 4 Приказа N 35). Разрешение также может потребоваться для воздушной перевозки, поэтому данную информацию следует уточнить заранее;

 

- справка из Российской кинологической федерации (если у вас собака) или Фелинологической ассоциации (если у вас кошка) о том, что животное не представляет собой племенной ценности. Эта справка может не потребоваться. О ее необходимости следует уточнять заранее, обратившись в пограничный контрольный пункт;

 

- багажный билет, который оплачивается исходя из фактического веса животного в соответствии с тарифом, установленным перевозчиком (п. 118 Приказа Минтранса России от 19.12.2013 N 473; п. п. 136, 143 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 N 82).

 

В зависимости от страны въезда могут потребоваться дополнительные документы или прививки для животного, о которых необходимо заранее узнать в консульстве или посольстве той страны, куда вы направляетесь.

 

Обратите внимание!

 

Для оформления ветеринарных сопроводительных документов на животных в пунктах пропуска через Государственную границу РФ может потребоваться значительное время, поэтому заранее планируйте время своей поездки, чтобы избежать опоздания на авиарейс или поезд.

 

Особенности воздушной перевозки домашних животных

 

Провозить домашнее животное в салоне воздушного судна можно только с предварительного согласия авиаперевозчика, если такая возможность предусмотрена правилами авиакомпании, в противном случае животное перевозят в багажном отделении самолета (п. 143 Авиационных правил, утв. Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82).

 

Поэтому при покупке билета необходимо забронировать перевозку животного и получить подтверждение от авиакомпании, заранее указав данные животного. Так, авиаперевозчики вправе предъявлять специальные требования к количеству, размеру и весу животного. Поскольку понятие комнатных (домашних) животных не конкретизировано законодательно, многие перевозчики в своих правилах указывают, что к перевозке в качестве багажа и ручной клади могут приниматься только собаки, кошки, хорьки или птицы. Следует учитывать, что в салоне воздушного судна одного класса, как правило, не допускается перевозка антагонистических животных, в связи с чем вам могут отказать в перевозке собаки в экономклассе, если до вашего обращения другой пассажир в этом же салоне уже забронировал перевозку кошки. В таком случае, равно как и в случае превышения общего количества животных, которое допускается к перевозке в салоне воздушного судна, вам придется выбрать другой рейс либо перевозить животное в специальном багажном отделении самолета. Определенные требования установлены и к контейнеру (клетке), предназначенному для перевозки. При перевозке воздушным транспортом животное должно быть помещено в крепкий контейнер (клетку), обеспечивающий необходимые удобства при перевозке, с доступом воздуха и надежным запором (замком). Дно контейнера (клетки) должно быть плотным, водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом. Контейнер (клетка) должен исключать просыпание абсорбирующего материала (п. 143 Правил N 82).

 

Вес животного или птицы, вес контейнера (клетки) и пищи, предназначенной для питания, не включаются в норму бесплатного провоза багажа и оплачиваются дополнительно согласно тарифам, установленным перевозчиком (пп. 22 п. 25, п. 143 Правил N 82).

 

Особенности перевозки животных железнодорожным транспортом

 

Перевозка в поездах мелких домашних животных, собак и птиц (не более одного места на один проездной билет и не более двух мелких домашних (комнатных) животных или двух птиц на это место) допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади в отдельных купе жесткого вагона (кроме вагонов с двухместными купе (СВ) и вагонов повышенной комфортности) (п. 118 Правил, утв. Приказом Минтранса России от 19.12.2013 N 473).

 

Контейнер для животного ставят на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер контейнера не должен превышать 180 см по сумме трех измерений, в иных случаях домашних животных провозят в специализированных вагонах (п. 119 Правил N 473).

 

Перевозка за рубеж животных на поезде разрешается только через те железнодорожные станции, на которых имеются пограничные контрольные ветеринарные пункты Министерства сельского хозяйства РФ (п. 4 Приказа МПС России от 18.06.2003 N 35).

 

Особенности перевозки животных через границу иностранного государства

 

В различных странах существуют специальные правила ввоза животных. Так, например, ввоз домашних животных в страны Евросоюза возможен не ранее трех месяцев с момента их рождения. Также законодательство некоторых европейских стран предусматривает помещение животных в карантин на срок от одного до шести месяцев. А в некоторых странах действуют ограничения на ввоз животных определенных видов (например, запрещается ввоз собак бойцовских пород). Поэтому необходимо заранее выяснить условия ввоза животного у перевозчика или в посольстве (консульстве) страны, границу которой вы собираетесь пересекать.

 

 

 

 

 

 

КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ?

 

В РФ гарантируется бесплатность на конкурсной основе получаемого впервые высшего образования. Порядок приема на обучение устанавливается на законодательном уровне, а правила приема в конкретную образовательную организацию - в части, не урегулированной законодательством, устанавливаются данной организацией самостоятельно (ч. 3 ст. 5, ч. 8, 9 ст. 55 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).

 

Для поступления в вуз в 2017/2018 учебном году рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы

 

Для поступления в вуз потребуются, в частности, следующие документы (пп. 9 п. 65, пп. 2 п. 66, п. п. 68, 72.1 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147; ст. 9 Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ; Письмо Минобрнауки России от 25.02.2015 N 08-ПГ-МОН-1993; Письмо Рособрнадзора от 16.02.2016 N 06-28):

 

1) заявление о приеме на обучение на имя ректора вуза, в котором необходимо в том числе указать сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах, а также дать согласие на обработку персональных данных. Без такого согласия есть риск неполучения части образовательных услуг, например документа об образовании или о квалификации;

 

2) документ, удостоверяющий личность и гражданство;

 

3) документ о наличии образования соответствующего уровня (о среднем общем образовании, или о среднем профессиональном (начальном профессиональном) образовании, или о высшем образовании и о квалификации в зависимости от программы обучения (бакалавриат и специалитет или магистратура));

 

4) свидетельство о признании иностранного образования (если документ об образовании выдан иностранным государством), либо обязательство представить такое свидетельство не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление;

 

5) две фотографии;

 

6) документ, подтверждающий инвалидность, - для инвалидов, детей-инвалидов при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих или документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, - при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний;

 

7) документ, подтверждающий особое или преимущественное право зачисления;

 

8) иные документы, в том числе в зависимости от категории поступающего.

 

В вуз можно представлять оригиналы или копии указанных выше документов. Заверять копии таких документов не требуется (п. 69 Порядка).

 

Шаг 2. Подайте документы в приемную комиссию вуза

 

Документы о приеме на обучение по программам бакалавриата или специалитета можно подать одновременно не более чем в пять организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из указанных организаций (п. 52 Порядка).

 

При наличии особого права при приеме на обучение можно использовать это право при поступлении на обучение по программам бакалавриата или специалитета за счет бюджетных ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную программу по своему выбору (п. 55 Порядка).

 

Документы могут быть поданы одним из следующих способов (п. 61 Порядка):

 

1) представлены лично или доверенным лицом в вуз (в том числе по месту нахождения его филиала или уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов);

 

2) направлены в организацию через операторов почтовой связи общего пользования;

 

3) направлены в электронной форме, если такая возможность предусмотрена правилами приема, утвержденными образовательной организацией самостоятельно.

 

Если документы, необходимые для поступления, представляются в вуз лично поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу должна быть выдана расписка в приеме документов (п. 62 Порядка).

 

Информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, вуз размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде. Вместе с тем при приеме на обучение по очной и очно-заочной формам по программам бакалавриата и специалитета срок начала приема документов должен быть не позднее 20 июня (п. 18, пп. "в" п. 49 Порядка).

 

Сведения о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа) размещаются на официальном сайте вуза (п. 64 Порядка).

 

Шаг 3. Пройдите при необходимости дополнительные вступительные испытания

 

Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных испытаний, которые вуз проводит самостоятельно (ч. 6 ст. 69 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. п. 10, 80 Порядка).

 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании результатов ЕГЭ. Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вуз, не может быть ниже минимума, установленного Рособрнадзором. Например, минимальное количество баллов по русскому языку - 36, по математике профильного уровня - 27 (ч. 1, 3, 4 ст. 70 Закона N 273-ФЗ; п. 2 Приказа Рособрнадзора от 18.11.2016 N 1967).

 

Образовательным организациям высшего образования может быть предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (ч. 8 ст. 70 Закона N 273-ФЗ).

 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета не подлежит изменению после 1 сентября года, предшествующего приему на обучение по указанным программам (ч. 8 ст. 55 Закона N 273-ФЗ).

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, образовательные организации проводят по предметам, по которым не проводится ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (ч. 7 ст. 70 Закона N 273-ФЗ).

 

Примечание. Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.01.2014 N 21.

 

Организация высшего образования может включить в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (п. 24 Порядка).

 

Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (п. 30 Порядка).

 

Шаг 4. Дождитесь результатов вступительных испытаний и списков поступающих

 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на информационном стенде образовательной организации (п. 90 Порядка).

 

По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний организация формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает список поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, набравших не менее минимального количества баллов. Указанные списки размещаются на официальном сайте и на информационном стенде вуза (п. п. 109, 110, 114 Порядка).

 

Шаг 5. Подайте заявление о согласии на зачисление в вуз

 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема таких заявлений. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в организацию не позднее 18 часов по местному времени (п. 116 Порядка).

 

К заявлению о согласии на зачисление потребуется приложить также документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня, за исключением случая, когда такой документ был представлен ранее (п. 116 Порядка).

 

При особых условиях приема (например, в пределах квоты либо без вступительных испытаний) заявление о согласии на зачисление подается одновременно с заявлением о приеме на обучение (п. 69 Порядка).

 

Обратите внимание!

 

При собственном обучении в образовательных учреждениях или обучении своих детей до 24 лет (подопечных в возрасте до 18 лет) на платной основе вы можете воспользоваться правом на получение социального вычета по НДФЛ в части расходов на обучение (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Как воспользоваться социальным налоговым вычетом на обучение?

 

 

 

 

 

 

КАК ЗАМЕНИТЬ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ?

 

Паспорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим его личность на территории РФ. Паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828).

 

В отдельных случаях требуется заменить паспорт гражданина РФ. При этом рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Определите, имеются ли у вас основания для замены паспорта

 

Основаниями для замены паспорта гражданина РФ являются (п. 12 Положения; п. 2.2 Административного регламента, утв. Приказом ФМС России от 30.11.2012 N 391; п. 2 ч. 1 ст. 35 Закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ):

 

- достижение гражданином 20-летнего или 45-летнего возраста;

 

- изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменение сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;

 

- изменение пола;

 

- непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин (в том числе при отсутствии возможности проставления на страницах паспорта обязательных штампов или отметок);

 

- обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;

 

- существенного изменения внешности;

 

- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.

 

Шаг 2. Подготовьте документы, необходимые для замены паспорта

 

Документами, необходимыми для замены паспорта, являются (п. 13 Положения; пп. 17, 18 п. 1 ст. 333.33 НК РФ):

 

- заявление. При этом в период до изготовления бланков, печатей и штампов нового образца, но не позднее 31.12.2017 МВД России использует бланки, печати и штампы упраздненной ФМС (ч. 2 ст. 35 Закона N 305-ФЗ);

 

- паспорт, подлежащий замене;

 

- две личные фотографии размером 35 x 45 мм;

 

- документы, подтверждающие основания для замены паспорта;

 

- квитанция об уплате госпошлины в размере 300 руб. (при непригодности паспорта - 1 500 руб.).

 

Справка. Требования к фотографиям

 

Фотографии должны быть черно-белые или цветные размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. Граждане, религиозные убеждения которых не позволяют показываться без головных уборов, могут представить фотографии в головных уборах, не скрывающих овал лица. Гражданам, носящим очки, обязательно фотографироваться в очках без тонированных стекол (п. 25 Административного регламента).

 

Для проставления обязательных отметок в паспорте также необходимо представить (п. 26 Административного регламента):

 

- документы воинского учета (при наличии соответствующего основания);

 

- свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии указанного факта);

 

- свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии).

 

Шаг 3. Подайте документы в территориальный орган МВД России либо МФЦ

 

Заявление с приложенными документами можно подать (п. п. 10, 14 Положения):

 

- непосредственно в территориальный орган МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту обращения;

 

- через МФЦ;

 

- в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

 

Примечание. В случае обращения через Единый портал госуслуг паспорт оформляется после вашего личного обращения в территориальный орган МВД России и представления необходимых документов (п. 16 Положения).

 

Вы обязаны представить документы и личные фотографии для замены паспорта не позднее 30 дней после наступления оснований для замены паспорта (п. 15 Положения).

 

Обратите внимание!

 

За нарушение сроков подачи документов для замены паспорта, а именно за проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по недействительному паспорту предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 руб., для жителей Москвы и Санкт-Петербурга - от 3 000 до 5 000 руб. (ст. 19.15 КоАП РФ).

 

В приеме документов, заявления и личных фотографий может быть отказано, если они не соответствуют установленным требованиям или если представлены не все необходимые документы (п. 14 Положения).

 

По вашей просьбе до оформления паспорта вам может быть выдано временное удостоверение личности. В этом случае понадобится еще одна фотография (п. 17 Положения; п. п. 28, 76 Административного регламента).

 

Шаг 4. Получите новый паспорт в территориальном органе МВД России или МФЦ

 

Готовый паспорт вы можете получить в соответствующем территориальном органе МВД России либо в МФЦ, если вы обращались через МФЦ (п. 14 Положения).

 

Срок подготовки паспорта - 10 дней со дня подачи документов в территориальный орган МВД России по месту жительства и 30 дней - со дня подачи документов не по месту жительства, а также в связи с его утратой (похищением). При подаче документов через МФЦ паспорт оформляется в указанные сроки и не позднее чем в трехдневный срок передается в МФЦ для выдачи его гражданину (п. 16 Положения).

 

Связанные вопросы

 

Что делать при утрате паспорта?

 

Как внести изменения в паспортные данные?

 

Полезная информация по вопросу

 

Портал государственных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА

 

КРЕДИТОВАНИЯ ПО КАРТАМ?

 

Льготный период кредитования (или грейс-период) - это период времени, в течение которого держатель кредитной карты (карты с установленным лимитом овердрафта) может пользоваться заемными средствами бесплатно при условии полного погашения задолженности до окончания срока действия льготного периода кредитования.

 

В большинстве случаев льготный период кредитования распространяется на все операции, совершенные с использованием банковской карты. Но бывают случаи, когда операции по снятию наличных денежных средств из него исключаются. Эту информацию банк публикует на своем сайте в условиях кредитования счетов банковских карт, а также закрепляет в договоре.

 

1. Продолжительность льготного периода кредитования

 

Льготный период кредитования может быть различной продолжительности. В большинстве случаев - до 50 - 55 дней, но бывает и до 100 и даже 200 дней. Как правило, в последнем случае длительным является только первый льготный период кредитования, по окончании которого остальные льготные периоды будут составлять 50 - 55 дней.

 

Есть несколько вариантов для исчисления фактической продолжительности данного периода.

 

1.1. Льготный период кредитования начинается 1-го числа текущего месяца и не зависит от даты совершения операции по карте

 

В этом случае льготный период, как уже было сказано, начинается с 1-го числа текущего месяца и заканчивается в соответствии с условиями договора, например 25-го числа следующего месяца. Максимальная продолжительность льготного периода кредитования составляет 55 дней, а фактическая продолжительность зависит от того, в какую дату вы совершите покупку.

 

Пример. Исчисление фактической продолжительности льготного периода кредитования с 1-го числа текущего месяца

 

Дата покупки

Дата окончания льготного периода кредитования

Фактическая продолжительность льготного периода кредитования

01.09.2016

25.10.2016

55

15.09.2016

25.10.2016

41

30.09.2016

25.10.2016

26

 

Это самый универсальный вариант, особенно если у вас несколько карт - по всем льготный период будет заканчиваться в одну дату.

 

1.2. Льготный период кредитования начинается с даты, привязанной к какому-либо событию

 

Таким событием может являться, например, дата первой покупки по карте или дата заключения договора о выпуске и обслуживании банковской карты и т.п.

 

Пример. Исчисление фактической продолжительности льготного периода кредитования с даты первой покупки по карте

 

Покупка совершена 10.09.2016. Если продолжительность льготного периода кредитования составляет 55 дней, датой окончания льготного периода кредитования будет 03.11.2016. Теперь все льготные периоды кредитования по данной карте будут начинаться 10-го числа каждого месяца. Расчет фактической продолжительности льготного периода кредитования осуществляется аналогично приведенному в разд. 1.1.

 

Этот вариант менее удобен, так как дату окончания льготного периода вам придется рассчитать самостоятельно. К тому же, если у вас несколько карт, по каждой из них он будет заканчиваться в разные даты.

 

1.3. Льготный период кредитования исчисляется по каждой операции отдельно

 

Этот вариант неудобен тем, что вам придется помнить сумму каждой операции и дату, до которой необходимо будет данную сумму внести, чтобы не платить проценты. Поэтому он практически не используется на рынке.

 

Пример. Исчисление фактической продолжительности льготного периода кредитования по каждой операции отдельно

 

Продолжительность льготного периода кредитования - 55 дней. Дата окончания каждого льготного периода рассчитывается от даты соответствующей покупки.

 

Дата покупки

Дата окончания льготного периода кредитования

Фактическая продолжительность льготного периода кредитования

01.09.2016

25.10.2016

55

15.09.2016

08.11.2016

55

30.09.2016

23.11.2016

55

 

2. Освобождение от уплаты процентов по кредиту в течение льготного периода кредитования

 

Если вы не хотите платить банку проценты, ваша основная задача - полностью погасить задолженность перед банком, имеющуюся по окончании отчетного периода, до окончания льготного периода кредитования.

 

Отчетный период - это, как правило, календарный месяц (при исчислении продолжительности льготного периода кредитования по способу, указанному в разд. 1.1). Если льготный период кредитования исчисляется по способу, указанному в разд. 1.2, отчетный период также составит месяц, но не календарный, а, например, с 10-го числа текущего месяца по 9-е число следующего месяца.

 

Итак, прежде всего нужно определить сумму задолженности, которую необходимо погасить до окончания льготного периода.

 

Как уже было сказано, погасить необходимо сумму задолженности, имеющуюся по окончании отчетного периода, то есть в большинстве случаев по окончании календарного месяца. Таким образом, вам необходимо узнать сумму задолженности, имеющуюся по вашей карте на последний день месяца. Это и будет та сумма, которую вам необходимо погасить.

 

Например, продолжительность льготного периода кредитования - 55 дней.

 

Дата операции

Сумма расходной операции (покупки)

Сумма пополнения карты

01.09.2016

10 000

 

10.09.2016

 

3000

20.09.2016

15 000

 

Итого:

- сумма задолженности на 30.09.2016 - 22 000

- данную сумму необходимо погасить до 25.10.2016

02.10.2016

20 000

 

12.10.2016

7000

 

27.10.2016

 

1000

Итого:

- сумма задолженности на 31.10.2016 - 26 000

- данную сумму необходимо погасить до 25.11.2016

 

Обратите внимание!

 

Несмотря на то что в начале октября ваша задолженность увеличилась, до 25.10.2016 вы должны уплатить только сумму по состоянию на конец дня 30.09.2016. Задолженность по операциям, проведенным вами в октябре, перенесется на следующий льготный период кредитования.

 

Иногда, когда льготный период кредитования длительный (например, 200 дней), у вас может быть обязанность вносить промежуточные (минимальные) платежи, сумма которых выражается в процентах от задолженности по состоянию на дату окончания каждого отчетного периода (месяца). По окончании льготного периода кредитования вам необходимо будет также полностью погасить имеющуюся задолженность.

 

Однако, если на дату окончания льготного периода кредитования вы погасили задолженность не полностью или если вы не уплатили минимальный платеж (при его наличии), банк начислит проценты за весь период, которые вам необходимо будет уплатить в установленный договором срок (ст. 809, п. 2 ст. 819 ГК РФ).

 

 

 

 

 

 

КАКОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

 

НА ЗАЛОГОВОМ СЧЕТЕ (ВКЛАДЕ)?

 

Открытие залогового счета (вклада) (далее - залоговый счет) предполагает оформление в залог права требования по договору банковского счета (вклада), заключенному с физическим лицом - потребителем.

 

Виды залога при открытии залогового счета (вклада)

 

Залог может быть установлен в отношении следующих денежных средств (п. п. 2, 3 ст. 358.10, п. 3 ст. 421 ГК РФ):

 

- твердой денежной суммы, которая должна находиться на залоговом счете в течение всего срока действия договора залога (далее - твердая денежная сумма);

 

- всего остатка денежных средств на залоговом счете - то есть без указания твердой денежной суммы залога;

 

- твердой денежной суммы, которая должна находиться на залоговом счете в течение срока действия договора залога, и части остатка денежных средств, находящегося на залоговом счете сверх указанной твердой денежной суммы, - то есть смешанный договор залога.

 

Ограничения на пополнение залогового счета (вклада) на законодательном уровне не установлены, следовательно, пополнять залоговый счет можно всегда, а залоговый вклад - в случае, если это предусмотрено условиями вклада (договором вклада).

 

Ограничения на расходные операции по залоговому счету (вкладу)

 

Такие ограничения зависят от двух факторов:

 

- в отношении каких денежных средств установлен залог (твердой денежной суммы или в размере остатка);

 

- наступил ли факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обеспеченного залогом обязательства (если залогодержателем является не сам банк, залогодатель направляет в банк соответствующее письменное уведомление).

 

Если клиент исправно исполняет обеспеченное залогом обязательство (п. п. 1, 3 ст. 358.12 ГК РФ):

 

- при заключении договора залога прав в отношении твердой денежной суммы клиент не может распоряжаться указанной суммой. То есть он не может давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк, соответственно, не имеет права такие распоряжения исполнять;

 

- при заключении договора залога прав в отношении остатка денежных средств на залоговом счете клиент по общему правилу может свободно распоряжаться денежными средствами на залоговом счете.

 

Если клиент не исполняет (исполняет ненадлежащим образом) обеспеченное залогом обязательство и залогодержатель направил в банк соответствующее письменное уведомление, то банк не вправе осуществлять расходные операции по счету (вкладу) на основании распоряжений клиента, в результате исполнения которых остаток средств на счете станет ниже суммы, эквивалентной обеспеченному залогом обязательству, указанному в договоре залога (п. 4 ст. 358.12 ГК РФ). При этом важно отметить, что в случае залога прав в отношении твердой суммы денежных средств указанное ограничение распространяется только на такую сумму денежных средств.

 

Справка. Ограничения на расходные операции по залоговому счету (вкладу)

 

Для наглядности описанные ограничения представлены в сводной таблице.

 

 

Залог твердой денежной суммы

Залог остатка денежных средств на счете (вкладе)

Залог твердой денежной суммы + залог остатка, превышающего твердую денежную сумму

До наступления факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обеспеченного залогом обязательства

Заложенная твердая денежная сумма должна всегда находиться на залоговом счете.

Расходовать можно только остаток сверх заложенной твердой денежной суммы

По общему правилу расходовать деньги можно без ограничений

Заложенная твердая денежная сумма должна всегда находиться на залоговом счете.

Расходовать можно только остаток сверх заложенной твердой денежной суммы

После наступления факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обеспеченного залогом обязательства

Ограничение продолжает действовать в отношении твердой денежной суммы.

Остаток средств сверх заложенной твердой денежной суммы можно расходовать

Вводится ограничение в сумме обеспеченного залогом обязательства.

Расходовать можно только сумму, превышающую обеспеченное залогом обязательство

Продолжает действовать ограничение в отношении твердой денежной суммы. Плюс вводится ограничение на превышающий твердую сумму остаток. При этом общая сумма средств, подпадающих под ограничение, должна быть равна сумме обеспеченного залогом обязательства.

Остаток, превышающий сумму заложенного обязательства, расходовать можно

 

Перечисленные правовые последствия наступают только с момента возникновения залога прав по соответствующему договору банковского счета (вклада), то есть с момента заключения договора залога. До заключения договора залога режим залогового счета (вклада) полностью соответствует режиму обычного счета (вклада).

 

Примечание. Ограничения по распоряжению залоговым счетом не распространяются на инкассовые поручения и иные распоряжения, предъявляемые к залоговому счету лицами и (или) органами, имеющими право предъявлять распоряжения к банковским счетам (например, поручения налоговых органов, исполнительные документы и т.п.), а также на меры, направленные на обеспечение исполнения указанных распоряжений (решения о приостановлении операций по счетам, аресты) (п. п. 3, 4 ст. 358.12 ГК РФ).

 

 

 

 

 

 

КАК РЕФИНАНСИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТУ?

 

Рефинансирование задолженности по кредиту предполагает получение в банке нового кредита для погашения уже имеющегося кредита (полностью или частично). Каждый банк самостоятельно определяет, какие виды кредитов он готов рефинансировать и на каких условиях.

 

Так, например, новый кредит может быть выдан только для погашения остатка основного долга, а начисленные проценты и иные платежи уплачиваются за счет собственных средств заемщика.

 

Если вы приняли решение рефинансировать свою задолженность по кредиту, рекомендуем руководствоваться следующим алгоритмом.

 

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы и обратитесь в банк

 

Прежде всего вам необходимо ознакомиться с требованиями банка к заемщику в целях рефинансирования кредита и подготовить соответствующие документы. Перечень таких документов определяется каждым банком самостоятельно, но условно документы можно разделить на три группы:

 

1) документы по заемщику, в частности паспорт, документы, подтверждающие доход заемщика. Если банк требует предоставление обеспечения в виде поручительства, поручитель должен представить аналогичный пакет документов;

 

2) документы по имеющемуся кредиту, например копия кредитного договора и графика платежей, справки из банка-кредитора по рефинансируемому кредиту о качестве обслуживания долга и о сумме задолженности по кредиту на предполагаемую дату полного досрочного погашения, а также о реквизитах счета заемщика;

 

3) документы по недвижимому имуществу, являющемуся предметом ипотеки, если рефинансируется ипотечный кредит.

 

Собрав необходимые документы, обратитесь в банк с ними и с заявлением о предоставлении кредита на рефинансирование задолженности по кредиту.

 

Шаг 2. Дождитесь решения банка о возможности предоставить вам кредит

 

При положительном решении обратитесь в банк и подпишите кредитный договор (если по кредиту предоставляется поручительство, в банк вместе с вами также должен обратиться поручитель для подписания договора поручительства).

 

Одновременно с подписанием кредитного договора вам необходимо будет также подписать документы на перечисление суммы кредита на ваш счет, открытый в стороннем банке-кредиторе, с которого затем будет осуществлено полное досрочное погашение рефинансируемого кредита (платежное поручение или заявление на перечисление денежных средств). Если рефинансируется несколько кредитов, платежные поручения (заявления на перечисление денежных средств) необходимо будет подписать по каждому кредиту отдельно.

 

Шаг 3. Погасите рефинансируемый кредит

 

Сумма для рефинансирования кредита будет перечислена по реквизитам, указанным вами в платежных документах. Наличными получить сумму кредита в данном случае нельзя.

 

После полного досрочного погашения рефинансируемого кредита, возможно, потребуется представить в банк документы, подтверждающие данный факт.

 

Кроме того, если рефинансируется ипотечный кредит, может потребоваться переоформление залога на недвижимое имущество в пользу нового банка-кредитора.

 

Примечание. Рефинансирование ипотечного кредита связано с повышенными рисками для банка, поэтому на период с даты предоставления кредита до даты перерегистрации залога на недвижимое имущество по новому кредиту может устанавливаться повышенная процентная ставка.

 

Связанные вопросы

 

Как досрочно погасить кредит и вернуть часть страховой премии?

 

 

 

 

 

 

КАК ПРОВЕСТИ ТОВАРОВЕДЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ?

 

Экспертиза качества товара проводится в случае спора о причинах возникновения недостатков товара между продавцом и покупателем. В зависимости от установления или истечения гарантийного срока на товар обязанность проведения товароведческой экспертизы может быть возложена на продавца или потребителя.

 

Экспертиза проводится продавцом, если гарантийный срок на товар не истек (абз. 3 п. 5, абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).

 

Экспертиза проводится потребителем, если:

 

- гарантийный срок на товар истек (п. 5 ст. 19 Закона N 2300-1);

 

- гарантийный срок на товар не установлен (абз. 1 п. 6 ст. 18 Закона N 2300-1).

 

Основанием для проведения экспертизы качества товара продавцом является претензия потребителя, который обнаружил в товаре недостатки и предъявил продавцу одно из требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона N 2300-1.

 

Если вы как покупатель инициируете проведение товароведческой экспертизы, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Выберите экспертную организацию

 

В качестве эксперта могут быть выбраны любые лица, обладающие специальными познаниями по предмету проведения экспертизы, в том числе:

 

- частные экспертные организации;

 

- государственные экспертные учреждения.

 

Услуги по проведению товароведческой экспертизы не лицензируются, экспертные организации не обязаны являться членами саморегулируемых организаций.

 

Проверьте наличие у эксперта, который непосредственно будет проводить экспертизу:

 

- образования;

 

- опыта работы;

 

- сертификатов по предмету проведения экспертизы.

 

Подтверждение квалификации эксперта может потребоваться в последующем в случае возникновения спора с продавцом.

 

Шаг 2. Заключите с экспертной организацией договор на проведение товароведческой экспертизы

 

Укажите в договоре на проведение экспертизы:

 

- вопросы, которые должен рассмотреть эксперт;

 

- срок проведения экспертизы (определяется по согласованию с экспертной организацией);

 

- стоимость товароведческой экспертизы (определяется на основании расценок, действующих в экспертной организации).

 

Примеры вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертом:

 

- имеет ли место недостаток товара;

 

- какова причина возникновения недостатка товара;

 

- когда возник недостаток товара.

 

Шаг 3. По результатам товароведческой экспертизы проверьте содержание экспертного заключения

 

Заключение эксперта - это письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом.

 

Обязательные требования к содержанию экспертного заключения, подготовленного частной экспертной организацией, законодательством не установлены.

 

Поскольку экспертное заключение в последующем может использоваться в суде в качестве доказательства, необходимо, чтобы оно соответствовало требованиям, предъявляемым к заключениям, выдаваемым по результатам судебной экспертизы, и содержало (ст. 25 Закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ):

 

- время и место производства экспертизы;

 

- основания производства экспертизы;

 

- сведения о лице, по поручению которого проводилась экспертиза;

 

- сведения об экспертном учреждении, об эксперте (Ф.И.О., образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство экспертизы;

 

- вопросы, поставленные перед экспертом;

 

- объекты исследований, представленные эксперту для производства экспертизы;

 

- сведения о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы;

 

- содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

 

- оценку результатов исследований, обоснование и формулировку выводов по поставленным вопросам.

 

Обратите внимание!

 

Экспертиза должна быть проведена экспертом объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.

 

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных (ст. 8 Закона N 73-ФЗ).

 

Шаг 4. Передайте продавцу претензию и заключение эксперта

 

Предъявите продавцу претензию с приложением экспертного заключения, которым установлено, что недостатки товара возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

 

Вы также вправе предъявить продавцу требования о взыскании убытков в размере стоимости экспертизы (п. 2 ст. 13 Закона N 2300-1).

 

В случае отказа продавца добровольно удовлетворить требования, указанные в претензии, обратитесь в суд с соответствующими исковыми требованиями. К исковому заявлению приложите заключение эксперта.

 

 

 

 

 

 

КАК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА

 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ СТУДЕНТАМ?

 

Отсрочка от призыва на военную службу - это временное освобождение от призыва. Отсрочка от призыва на военную службу прекращается с утратой оснований для ее предоставления. Гражданин, который имеет отсрочку от призыва, остается призывником и подлежит призыву при утрате оснований для предоставления такой отсрочки.

 

Студенты, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу

 

Право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию (пп. "а" п. 2 ст. 24 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ; пп. 3 п. 1 ст. 33 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ):

 

1) программам бакалавриата, если обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения высшего образования по программам бакалавриата;

 

2) программам специалитета, если обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения высшего образования по программам специалитета;

 

3) программам магистратуры, если обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения высшего образования по программам магистратуры;

 

4) программам среднего профессионального образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных образовательными стандартами.

 

Обратите внимание!

 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз. Исключение составляет случай, когда первая отсрочка предоставлена в связи с обучением по программе бакалавриата, а вторая - по программе магистратуры.

 

Кроме того, лицам, успешно сдавшим ЕГЭ, также предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации (пп. "г" п. 2 ст. 24 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ).

 

Основания для сохранения права на отсрочку от призыва на военную службу

 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином:

 

1) получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск;

 

2) перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной программы на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную программу того же уровня образования;

 

3) переведенным в другую образовательную организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной программы того же уровня образования.

 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по указанным основаниям только при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в этой образовательной организации или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год.

 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется также за гражданином, восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением граждан, восстановившихся в образовательных организациях после отчисления по инициативе образовательной организации, например, за неуспеваемость), если срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в этой образовательной организации, не увеличивается (пп. "а" п. 2 ст. 24 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ).

 

Порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу

 

Для решения вопроса о предоставлении студенту отсрочки от призыва на военную службу призывной комиссии необходимо представить справку из вуза, подтверждающую, что студент действительно обучается по очной форме обучения в этом вузе (п. 3 Приложения N 32 к Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400).

 

 

 

 

 

 

КАК УСТАНОВИТЬ ИЛИ СНЯТЬ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

 

ЗА ЛИЦОМ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ?

 

Диспансерное наблюдение предполагает наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи (ч. 3 ст. 26 Закона от 02.07.1992 N 3185-1).

 

Диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями (ч. 1 ст. 27 Закона N 3185-1).

 

Для установления или снятия диспансерного наблюдения пациенту необходимо пройти психиатрическое освидетельствование.

 

Справка. Психиатрическое освидетельствование

 

Психиатрическое освидетельствование проводится для определения того, страдает ли обследуемый психическим расстройством и нуждается ли он в психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи (ч. 1 ст. 23 Закона N 3185-1).

 

Для установления или снятия диспансерного наблюдения рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Обратитесь с заявлением о проведении психиатрического освидетельствования в специализированное учреждение

 

К таким учреждениям относятся медицинские организации либо стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами (ч. 1 ст. 18 Закона N 3185-1).

 

Психиатрическое освидетельствование проводится по просьбе или с согласия (ч. 2 ст. 23 Закона N 3185-1):

 

- обследуемого;

 

- родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет либо больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет;

 

- законного представителя лица, признанного недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на психиатрическое освидетельствование;

 

- органа опеки и попечительства - в случае возражения одного из родителей несовершеннолетнего или при отсутствии родителей либо иного законного представителя.

 

В неотложных случаях, в частности когда лицо представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, врач-психиатр может самостоятельно принять решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя либо на основании заявления, поданного в письменном виде, а также в устной форме (ч. 4 ст. 23, ст. ст. 24, 25 Закона N 3185-1):

 

- родственниками лица, подлежащего психиатрическому освидетельствованию;

 

- врачом любой медицинской специальности;

 

- должностными лицами;

 

- иными гражданами.

 

Шаг 2. Дождитесь психиатрического освидетельствования и решения комиссии врачей-психиатров

 

Психиатрическое освидетельствование проводится комиссией врачей-психиатров, назначенной руководителем медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в амбулаторных условиях, или комиссией врачей-психиатров, назначенной органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения (ч. 2 ст 27 Закона N 3185-1).

 

По результатам освидетельствования комиссия врачей-психиатров принимает решение об установлении диспансерного наблюдения либо об отсутствии необходимости в таком наблюдении.

 

Мотивированное решение комиссии оформляется записью в медицинской документации (ч. 3 ст. 27 Закона N 3185-1).

 

В случае несогласия с комиссионным решением об установлении или прекращении диспансерного наблюдения указанное решение врачей можно обжаловать в суд, в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или прокурору (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 47 Закона N 3185-1).

 

Обратиться с жалобой можно в месячный срок, исчисляемый со дня, когда лицу стало известно о совершении действий, ущемляющих его права и законные интересы (ч. 2 ст. 47 Закона N 3185-1).

 

Жалоба, поданная в суд, рассматривается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ (ч. 1 ст. 48 Закона N 3185-1).

 

Жалоба, поданная в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), прокурору, рассматривается в 10-дневный срок с момента обращения (ст. 49 Закона N 3185-1).

 

Связанные вопросы

 

Как обжаловать действия врача-психиатра, госпитализировавшего лицо в психиатрический стационар?

 

 

 

 

 

 

ПО КАКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ?

 

Законом установлена презумпция самостоятельности принятия женщиной решения о сохранении или прерывании своей беременности (ч. 1 ст. 56 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия женщины или ее законного представителя на медицинское вмешательство, а также отсутствие медицинских противопоказаний в виде острых инфекционных заболеваний либо острых воспалительных процессов любой локализации (ст. 20 Закона N 323-ФЗ; п. п. 102, 105 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 01.11 2012 N 572н).

 

Направление на искусственное прерывание беременности выдает врач - акушер-гинеколог, врач общей практики или медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта.

 

Выделяют 3 группы показаний для прерывания беременности:

 

- по желанию женщины;

 

- по социальным показаниям;

 

- по медицинским показаниям.

 

Прерывание беременности по желанию женщины

 

По желанию женщины искусственное прерывание беременности может быть проведено исключительно в сроки до 12 недель (ч. 2 ст. 56 Закона N 323-ФЗ). При этом выполнение прерывания зависит от конкретных сроков беременности (ч. 3 ст. 56 Закона N 323-ФЗ):

 

- при сроке беременности с 4-й по 7-ю неделю - не ранее 48 часов с момента обращения женщины;

 

- при сроке беременности с 8-й по 10-ю неделю - не ранее 7 дней с момента обращения женщины;

 

- при сроке беременности с 11-й по 12-ю неделю - не ранее 48 часов с момента обращения женщины, но не позднее окончания 12-й недели беременности.

 

В отношении беременных женщин, пожелавших прервать беременность в сроке до 12 недель, установлена специальная форма информированного добровольного согласия (ч. 1, 2 ст. 56 Закона N 323-ФЗ).

 

Прерывание беременности по социальным показаниям

 

По социальным показаниям прерывание беременности может быть выполнено при сроке беременности до 22 недель (ч. 4 ст. 56 Закона N 323-ФЗ).

 

Единственным социальным показанием для искусственного прерывания беременности является беременность, наступившая в результате изнасилования (Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 N 98).

 

Вопрос об искусственном прерывании беременности по социальному показанию решается комиссией в составе руководителя медицинской организации, врача - акушера-гинеколога, юриста, специалиста по социальной работе (при его наличии). Комиссия рассматривает письменное заявление женщины, заключение врача - акушера-гинеколога о сроке беременности, документы, подтверждающие наличие социального показания для искусственного прерывания беременности. Итогом работы комиссии является выдача заключения, заверенного подписями членов комиссии и печатью медицинской организации (п. 112 Порядка N 572н).

 

Прерывание беременности по медицинским показаниям

 

По медицинским показаниям прерывание беременности может быть выполнено независимо от срока беременности.

 

Перечень медицинских показаний для прерывания беременности, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2007 N 736, включает в себя 14 классов заболеваний (состояний), а также состояние физиологической незрелости беременной женщины до достижения возраста 15 лет.

 

К заболеваниям относятся, например, следующие:

 

- краснуха;

 

- активные формы туберкулеза;

 

- некоторые формы сахарного диабета;

 

- отдельные заболевания крови, в том числе впервые диагностированный острый лейкоз;

 

- отдельные формы психических расстройств и болезней нервной системы;

 

- злокачественные новообразования глаз;

 

- некоторые болезни системы кровообращения и органов дыхания;

 

- отдельные болезни органов пищеварения, в том числе хронический гепатит высокой активности с печеночной недостаточностью;

 

- врожденные аномалии и хромосомные нарушения.

 

Для подтверждения наличия медицинских показаний для прерывания беременности в медицинских организациях формируется комиссия в составе врача - акушера-гинеколога, врача той специальности, к которой относится заболевание (состояние) беременной женщины, и руководителя медицинской организации.

 

При наличии медицинских показаний для проведения искусственного прерывания беременности комиссия выдает заключение о наличии у беременной женщины заболевания, являющегося показанием для проведения искусственного прерывания беременности, заверенное подписями членов комиссии и печатью медицинской организации (п. 113 Порядка N 572н).

 

Примечание. Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременности проводится в условиях гинекологического отделения многопрофильной больницы, имеющей возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине, а с 22 недель беременности - только в условиях акушерского стационара (п. п. 115 - 116 Порядка N 572н).

 

 

 

 

 

 

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ АННУЛИРОВАНА ИЛИ ОТМЕНЕНА

 

ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА И ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?

 

Шенгенская виза может быть аннулирована или отменена в следующих случаях:

 

- по просьбе самого обладателя действующей шенгенской визы о ее отмене;

 

- по инициативе консульства страны, выдавшей визу, если обнаруживается, что условия выдачи перестали выполняться, либо имеются серьезные основания полагать, что виза была получена обманным путем;

 

- по инициативе компетентного органа принимающей страны въезда, осуществляющего пограничный и миграционный контроль, в качестве основания также может служить невыполнение условий выдачи визы.

 

Если виза аннулирована или отменена, то на нее ставится печать "АННУЛИРОВАНА" (франц.: ANNULE; англ.: ANNULED) или "ОТМЕНЕНА" (франц.: ABROGE; англ.: REVOKED), а элемент визовой марки с оптически меняющейся расцветкой, элемент безопасности "эффект скрытого изображения", а также слово "виза" приводятся в негодность путем вычеркивания (ст. 34 Визового кодекса ЕС).

 

Примечание. Действующая шенгенская виза отменяется по заявлению обладателя визы. В остальных случаях виза аннулируется. На практике полномочные учреждения не разграничивают термины "отменена" и "аннулирована" и используют их как равнозначные.

 

Отмена визы по просьбе ее обладателя

 

Необходимость отмены визы может возникнуть в следующем случае. Допустим, у вас есть действующая шенгенская виза одной из стран Шенгена, например Франции, и вам необходимо поехать в другую страну Шенгена (например, Италию) на более длительный срок, чем позволяет действующая французская виза, а дата начала поездки в Италию выпадает на срок действия уже имеющейся французской визы. Для отмены визы обратитесь с заявлением об отмене визы в полномочное консульское учреждение, дипломатическое представительство или визовый центр страны, ранее выдавшей визу.

 

Процедура отмены является бесплатной.

 

Аннулирование визы посольством (консульством) страны, выдавшим визу

 

Такая отмена происходит чаще всего в случае предоставления ложных сведений обладателем визы. Например, если человек, получив визу, сразу отменяет бронирование отеля и авиабилета, консульство может расценить такие действия как подозрительные, что, вероятно, повлечет за собой отмену действующей визы.

 

На практике это происходит так. Вам звонят из консульства (визового центра) и приглашают подойти с загранпаспортом, в который вклеена виза. Когда вы приходите, на визу проставляется отметка об отмене или аннулировании, сама виза перечеркивается. Или вам отправляют сообщение об аннулировании визы на электронную почту, указанную в заявлении, до даты вылета.

 

Соответственно, чтобы ваша поездка не сорвалась, необходимо изначально при подаче документов на оформление визы предоставить достоверные сведения о целях поездки и приложить документы, подтверждающие бронирование отеля и билетов, по которым вы планируете посещение другой страны. В случае аннулирования визы до поездки вам следует подать заявку на визу повторно, указав при этом правдивые сведения, с оплатой всех консульских и сервисных сборов.

 

Аннулирование визы в пункте пропуска через границу

 

Аннулирование визы в пункте пропуска через границу пограничной службой принимающей страны возможно в случае возникновения сомнений у офицера на паспортном контроле относительно истинной цели вашего визита в страну. К примеру, вы летите по краткосрочной туристической визе и при этом намереваетесь работать, а не отдыхать, или предполагаете остаться в другой стране по истечении срока действия визы на постоянное место жительства. В этих случаях несоответствие категории полученной визы цели вашего визита является причиной ее аннуляции. Безусловно, пограничная служба разбирается во всех обстоятельствах, связывается с консульством страны, осуществившей выдачу визы, проверяет ваши данные и т.п. Однако, не получив от вас внятного ответа, офицер может расценить ваши действия как подозрительные и вправе аннулировать визу.

 

Если вы считаете аннуляцию визы неправомерной, то можете в течение месяца подать апелляцию в дипломатическое представительство либо опротестовать действия полномочных органов через соответствующий суд. Порядок подачи апелляции и опротестования необходимо уточнить в консульстве или дипломатическом представительстве страны, выдавшей визу.

 

Связанные вопросы

 

Как самостоятельно получить туристическую шенгенскую визу?

 

 

 

 

 

 

КАК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТАМ?

 

Жилые помещения в общежитиях относятся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда и предназначены для временного проживания, в частности, студентов в период их обучения. Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих целей дома либо части домов (п. 2 ч. 1 ст. 92, ч. 1, 2 ст. 94 ЖК РФ).

 

1. Студенты, которым предоставляются места в общежитии

 

При наличии соответствующего жилищного фонда у образовательных организаций места в общежитии предоставляются следующим нуждающимся в жилье студентам (ч. 1 ст. 39 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ):

 

- обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения;

 

- обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по заочной форме обучения на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации.

 

Порядок предоставления обучающимся жилых помещений в общежитиях устанавливается локальными нормативными актами образовательных организаций. В нем утверждается очередность предоставления мест.

 

Жилые помещения в таких общежитиях предоставляются в первоочередном порядке обучающимся, относящимся, в частности, к следующим категориям лиц (ч. 2 ст. 39 Закона N 273-ФЗ):

 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

 

- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

 

- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

 

2. Порядок предоставления места в общежитии

 

Для предоставления жилого помещения в общежитии обучающемуся рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подготовьте заявление и документы и подайте их на имя ректора образовательной организации

 

Чтобы получить помещение в общежитии, понадобятся, в частности, следующие документы:

 

- заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии;

 

- копия паспорта с фотографией и штампом о регистрации по месту проживания;

 

- справка о составе семьи;

 

- справка о доходах каждого члена семьи;

 

- для лиц, имеющих право на предоставление жилого помещения в общежитии в первоочередном порядке, - копия документа, подтверждающего это право.

 

Шаг 2. Дождитесь приказа ректора о предоставлении жилого помещения в общежитии и подпишите договор найма

 

Жилые помещения в общежитиях должны быть предоставлены из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека. Жилые помещения в общежитиях должны быть укомплектованы мебелью и другими необходимыми для проживания обучающихся предметами (ч. 3 ст. 94, ч. 1 ст. 105 ЖК РФ).

 

Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период обучения, поэтому прекращение обучения является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии (ч. 2 ст. 105 ЖК РФ; ч. 2 ст. 39 Закона N 273-ФЗ).

 

3. Порядок определения платы за проживание в общежитии

 

Студенты, проживающие в общежитиях, обязаны вносить плату за коммунальные услуги и за пользование жилым помещением (наем). Размер последней устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации (ч. 3, 4 ст. 39 Закона N 273-ФЗ).

 

Размер платы за коммунальные услуги (в частности, за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) рассчитывается на основании показаний приборов учета, а при их отсутствии - исходя из утвержденных органами власти субъекта РФ нормативов. Размер платы за коммунальные услуги (за исключением платы за такие услуги на общедомовые нужды) в общежитиях, относящихся к жилищному фонду образовательных организаций - федеральных государственных учреждений, определяется с применением понижающих коэффициентов, если образовательная организация является исполнителем коммунальных услуг (ч. 5 ст. 39 Закона N 273-ФЗ; п. п. 2 - 6 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 N 1190).

 

Образовательные организации могут снижать плату за наем и (или) коммунальные услуги, а также освобождать отдельные категории студентов от ее внесения. При этом студенты, имеющие право на предоставление жилого помещения в общежитии в первоочередном порядке, освобождаются от платы за наем (ч. 6 ст. 39 Закона N 273-ФЗ).

 

 

 

 

 

 

КАК ОФОРМИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЪЕЗД В РФ?

 

По общему правилу при въезде в РФ иностранный гражданин обязан предъявить визу, одним из оснований для выдачи которой является оформленное в отношении такого гражданина приглашение на въезд в РФ (ст. 6, п. 1 ст. 25 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ).

 

Для оформления приглашения на въезд в РФ рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Обратитесь в территориальный орган МВД России

 

Граждане РФ оформляют приглашение на въезд в РФ для иностранного гражданина в уполномоченном органе в сфере внутренних дел по месту жительства или по месту своего пребывания (п. 1, пп. 49 п. 11 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699; п. 3 Административного регламента, утв. Приказом ФМС России от 30.11.2012 N 390; п. 2 ч. 1 ст. 35 Закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ).

 

Примечание. Для некоторых категорий граждан установлен ускоренный и упрощенный порядок выдачи приглашений (п. 1 Положения Постановление Правительства РФ от 18.07.2015 N 735).

 

Для получения информации о возможности оформления приглашения для иностранного гражданина и отсутствии оснований для отказа в выдаче приглашения обратитесь в уполномоченный орган (п. п. 46 - 48 Административного регламента).

 

Уточните перечень необходимых документов и запишитесь на их последующую сдачу.

 

Шаг 2. Подготовьте все необходимые документы

 

Для оформления приглашения подготовьте следующие документы (п. п. 32, 39.3 Административного регламента; Письмо N 9/21-1564):

 

1) заполненное ходатайство о выдаче приглашения в двух экземплярах;

 

2) гарантийное письмо приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в РФ;

 

3) документ, подтверждающий сведения о доходах (денежных средствах) физического лица, позволяющих ему обеспечить выполнение обязательств, указанных в предыдущем пункте;

 

4) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность приглашающей стороны;

 

5) копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина, срок действия которого не должен истекать ранее чем через шесть месяцев с даты окончания предполагаемого срока пребывания;

 

6) оригинал квитанции об уплате госпошлины.

 

Справка. Размер госпошлины

 

За оформление приглашения на въезд для иностранного гражданина, вне зависимости от типа приглашения, госпошлина уплачивается в размере 800 руб. При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с учетом коэффициента 0,7 (пп. 17 п. 1 ст. 333.28, п. 4 ст. 333.35 НК РФ).

 

Для подтверждения обстоятельств, требующих незамедлительного въезда иностранного гражданина в РФ и срочного оформления приглашения, представляется один из указанных ниже документов и его копия (п. 33 Административного регламента):

 

1) письмо учреждения или органа здравоохранения РФ, подтверждающее необходимость срочного приезда иностранного гражданина на лечение в РФ;

 

2) письмо зарубежной медицинской организации о необходимости экстренного лечения иностранного гражданина на территории РФ;

 

3) телеграфное сообщение, заверенное в соответствии с законодательством РФ, подтверждающее факт тяжелой болезни или смерти близкого родственника или супруга (супруги), находящегося на территории РФ.

 

Шаг 3. Представьте документы в МВД России для оформления приглашения

 

Документы передаются лично физическим лицом, выступающим приглашающей стороной.

 

Срок оказания государственной услуги по оформлению приглашения для иностранного гражданина составляет 20 рабочих дней с момента сдачи полного пакета документов (п. 29 Административного регламента).

 

Подать документы на оформление приглашения можно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (п. п. 6, 36 Административного регламента).

 

Шаг 4. Получите приглашение

 

Приглашение для иностранного гражданина на въезд в РФ может быть выдано на официальном бланке, заверенное подписью должностного лица и печатью, а также в форме электронного документа. Если вы хотите, чтобы приглашение было выдано в электронной форме, укажите это при подаче ходатайства о выдаче приглашения. При этом в период до изготовления бланков, печатей и штампов нового образца, но не позднее 31.12.2017 МВД России использует бланки, печати и штампы упраздненной ФМС (ст. 2 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ; ч. 2 ст. 35 Закона N 305-ФЗ).

 

При получении приглашения проверьте правильность заполнения всех реквизитов приглашения и распишитесь в ходатайстве о его получении.

 

В случае обнаружения ошибок в бланке приглашения, допущенных при его оформлении, бланк приглашения подлежит аннулированию путем проставления уполномоченным органом оттиска соответствующего штампа. В течение часа вам должно быть выдано новое приглашение (п. 119 Административного регламента).

 

Обратите внимание!

 

Выданное приглашение действительно в течение указанного в нем срока. Продление срока действия приглашения не допускается (п. 120 Административного регламента).

 

Полезная информация по вопросу

 

Портал государственных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru

 

 

 

 

 

 

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО РОДИТЕЛИ

 

НАХОДИТЬСЯ С ДЕТЬМИ В СТАЦИОНАРЕ?

 

Один из родителей, иной член семьи или иной законный представитель ребенка имеет право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ребенку медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний (например, если состояние ребенка требует постоянного ухода) плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается (ч. 3 ст. 51 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 

Примечание. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия) (п. 1 ст. 54 СК РФ).

 

Право родителя на совместное нахождение в стационаре с ребенком может быть реализовано независимо от вида медицинской организации, в которой ребенку оказывается медицинская помощь в стационарных условиях (Информационное письмо Минздрава России от 21.06.2013 N 15-1/10/1-2884).

 

При нахождении ребенка в стационаре закон не запрещает родителям и другим членам семьи менять друг друга.

 

 

 

 

 

 

КАК ПОСТУПИТЬ В АСПИРАНТУРУ?

 

К освоению программ аспирантуры допускаются по результатам конкурса лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура) (п. п. 5, 8 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13).

 

Информация, касающаяся приема в аспирантуру, указывается на официальном сайте вуза и информационном стенде. В части программы вступительных испытаний такая информация должна быть размещена не позднее 1 октября года, предшествующего приему (о приеме на 2017/18 учебный год - не позднее 31.03.2017), в части расписания вступительных испытаний - не позднее чем за 14 календарных дней до их начала (п. 12 Порядка).

 

Для того чтобы поступить в аспирантуру, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Подготовьте документы

 

К ним относятся (п. п. 5, 9, 23 Порядка; ч. 4 ст. 69 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ):

 

1) заявление о приеме на имя ректора;

 

2) документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего;

 

3) документ об образовании и квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня (диплом специалиста или диплом магистра);

 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, которые учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными образовательной организацией самостоятельно (на усмотрение поступающего);

 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность.

 

Примечание. Документ, подтверждающий инвалидность, принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме. Если в документе, подтверждающем инвалидность, не указан срок его действия, то документ действителен в течение года с даты его выдачи (п. 23 Порядка);

 

6) иные документы (по усмотрению поступающего);

 

7) две фотографии поступающего.

 

В образовательную организацию можно представлять оригиналы или копии указанных документов. Заверения копий таких документов не требуется (п. 25 Порядка).

 

Шаг 2. Подайте документы в приемную комиссию образовательной организации, имеющей аспирантуру

 

Документы, необходимые для поступления, следует представить (направить) в образовательную организацию одним из следующих способов (п. 17 Порядка):

 

- лично поступающим (доверенным лицом) в организацию, в том числе по месту нахождения филиала либо уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов;

 

- через операторов почтовой связи общего пользования;

 

- в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией).

 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу должна быть выдана расписка в приеме документов (п. 18 Порядка).

 

Шаг 3. Пройдите вступительные испытания

 

Для проведения вступительных испытаний организация создает экзаменационные и апелляционные комиссии (п. 10 Порядка).

 

Перечень вступительных испытаний, а также язык (языки), формы их проведения, шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, устанавливаются вузом самостоятельно (п. п. 30, 32 Порядка).

 

Примечание. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема (п. 36 Порядка).

 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), при наличии соответствующей возможности, повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день в соответствии с расписанием вступительных испытаний.

 

При проведении организацией вступительного испытания на различных языках поступающий выбирает один язык из предлагаемых организацией и сдает вступительное испытание на выбранном языке (п. п. 38, 39 Порядка).

 

По результатам вступительных испытаний образовательная организация формирует и размещает на официальном сайте и на информационном стенде отдельные списки поступающих по каждому конкурсу. До издания соответствующего приказа о зачислении указанные списки ежедневно обновляются (п. п. 64, 67 Порядка).

 

Зачисление на обучение в аспирантуре проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест (п. 69 Порядка).

 

Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, представившие оригинал документа об образовании и квалификации, а на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - поступающие, представившие оригинал документа об образовании и квалификации или заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией не позднее 18 часов по местному времени дня завершения приема данных документов (п. 68 Порядка).

 

Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям в течение шести месяцев со дня их издания (п. п. 72, 73 Порядка).

 

Обратите внимание!

 

При собственном обучении в образовательных учреждениях или обучении своих детей до 24 лет на платной основе вы можете воспользоваться правом на получение социального вычета по НДФЛ в части расходов на обучение (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Как воспользоваться социальным налоговым вычетом на обучение?

 

 

 

 

 

 

КАКИЕ СМС-СООБЩЕНИЯ ВПРАВЕ НАПРАВЛЯТЬ БАНКИ СВОИМ КЛИЕНТАМ?

 

По общему правилу рассылка смс-сообщений по инициативе банка должна осуществляться только при наличии предварительного согласия его клиента (п. 1 ст. 44.1 Закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ).

 

Виды смс-сообщений, направляемых банками своим клиентам

 

1. Смс-сообщения об операциях, проведенных по счету.

 

Это самая распространенная на практике категория. Чаще всего такие смс-сообщения направляются по банковским картам, но ряд банков направляет их также по вкладам и текущим счетам. Зачастую услуга является платной для клиента.

 

2. Смс-сообщения, направленные на борьбу с просроченной задолженностью по кредитам/кредитным картам (картам с установленным лимитом овердрафта). Такие сообщения направляются как до даты очередного платежа в качестве напоминания о необходимости его погашения, так и после даты очередного платежа, если он не был вовремя погашен.

 

При наличии у вас просроченной денежной задолженности банк может направлять указанные смс-сообщения только в определенное время: в рабочие дни с 8 до 22 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни - с 9 до 20 часов по местному времени по месту жительства или по месту пребывания должника, известным банку (п. 1 ч. 5 ст. 7 Закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ).

 

Также ограничивается частота сообщений: их направление допускается не более двух раз в сутки, не более четырех раз в неделю и не более шестнадцати раз в месяц (п. 2 ч. 5 ст. 7 Закона N 230-ФЗ).

 

3. Смс-сообщения, направленные на борьбу с мошенничеством. Например, это сообщения о том, что банковская карта заблокирована банком по подозрению в совершении по ней мошеннических операций, и т.п.

 

4. Смс-сообщения информационного характера: о результатах рассмотрения вашей заявки на кредит или кредитную карту, о факте доставки выпущенной карты в отделение банка и т.п. Такие сообщения направляются вам для вашего удобства.

 

5. Смс-сообщения рекламного характера, направляемые банком в целях информирования вас о его новых услугах.

 

Могут встречаться и иные виды сообщений. Выше перечислены наиболее часто встречающиеся.

 

Согласие на рассылку

 

Как правило, согласие на осуществление любых рассылок предоставляется вами при заключении с банком договора. Однако вы вправе отозвать свое согласие, например, при наличии у вас просроченной денежной задолженности, направив в банк соответствующее заявление. Однако это можно будет сделать не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки (п. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 8 Закона N 230-ФЗ).

 

Прежде чем сделать этот шаг, настоятельно рекомендуем вам взвесить последствия такого отзыва, поскольку все смс-сообщения, кроме рекламных, направляются вам для вашего удобства, а также чтобы минимизировать или предотвратить возможные негативные финансовые последствия для вас. От рекламных рассылок вы можете отказаться отдельно - как на этапе заключения договора, так и после этого, написав в банк соответствующее заявление (ч. 2 ст. 15 Закона N 152-ФЗ).

 

 

 

 

 

 

КАК ОФОРМИТЬ ДОВЕРЕННОСТЬ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ВКЛАДОМ

 

(ТЕКУЩИМ СЧЕТОМ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА?

 

Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем) другому лицу (представителю) для представления своих интересов перед третьими лицами (в данном случае - перед банком) (п. 1 ст. 185 ГК РФ).

 

Доверенность может быть выдана на имя нескольких представителей, но в случае с доверенностью на распоряжение счетом (вкладом) на практике это редко встречается.

 

Доверенность нужна для совершения представителем следующих операций по счету (вкладу) доверителя:

 

- внесение на счет (вклад) доверителя наличных денежных средств в иностранной валюте. Для внесения на счет (вклад) рублей доверенность не требуется;

 

- выдача представителю наличных денежных средств со счета (вклада);

 

- осуществление представителем перевода денежных средств со счета (вклада) на иные счета (вклады), открытые как на имя самого доверителя, так и на имя третьих лиц.

 

Доверенность необходимо должным образом оформить:

 

- либо в самом банке, где открыт счет (вклад) (абз. 2 п. 3 ст. 185 ГК РФ);

 

- либо у нотариуса.

 

Банковская доверенность

 

Это самый простой и быстрый вариант. Кроме того, как правило, такая доверенность оформляется бесплатно.

 

На практике банковская доверенность, как правило, оформляется по каждому счету (вкладу) отдельно. Сделать одну общую доверенность на распоряжение несколькими счетами (вкладами) вряд ли получится (хотя нормы ГК РФ это позволяют).

 

Для оформления доверенности в банке вам необходимо:

 

- обратиться в банк и сообщить, к каким счетам (вкладам) вы хотите оформить доверенность;

 

- предоставить в банк фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес и паспортные данные вашего представителя (личное присутствие представителя не требуется);

 

- подписать подготовленную банком доверенность (доверенности);

 

- получить оригинал доверенности с отметкой банка об удостоверении вашей подписи на ней. Затем оригинал доверенности вам необходимо будет передать вашему представителю.

 

Нотариальная доверенность

 

Это менее удобный способ, так как вам придется потратить время на посещение нотариуса и оплатить его услуги. Но у него есть и свои плюсы. Например, вы можете оформить доверенность в регионе, где нет отделения банка, оформить одну доверенность на несколько счетов (вкладов) или на имя нескольких представителей.

 

Для оформления нотариальной доверенности вам необходимо:

 

- обратиться к нотариусу, предоставить ему наименование и реквизиты банка, номера счетов (по вкладам - номера счетов по учету вкладов), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные вашего представителя (личное присутствие представителя не требуется);

 

- подписать подготовленную нотариусом доверенность;

 

- получить оригинал удостоверенной нотариусом доверенности. Затем оригинал доверенности необходимо будет передать вашему представителю.

 

 

 

 

 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРАВОМЕРНО УВОЛЬНЕНИЕ

 

НЕТРЕЗВОГО РАБОТНИКА?

 

Работодатель вправе уволить работника, который появился на работе в нетрезвом виде (пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Работодатель не может уволить работника по своей инициативе (в том числе и за появление на работе в нетрезвом виде) во время болезни и отпуска работника (ч. 6 ст. 81 ТК РФ).

 

Нетрезвого работника в первую очередь отстраняют от работы (ч. 1 ст. 76 ТК РФ). Время отстранения не оплачивается, в стаж для ежегодного отпуска не входит (ч. 3 ст. 76, ч. 2 ст. 121 ТК РФ). Однако для признания законности увольнения не имеет значения, отстранялся работник от работы или нет.

 

Увольнение будет правомерным, только если работник находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в свое рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей, то есть на своем рабочем месте либо на территории организации или объекта, где он должен работать (п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).

 

Справка. Рабочее место и рабочее время

 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ч. 6 ст. 209 ТК РФ).

 

Рабочее время - время, в течение которого работник согласно правилам внутреннего трудового распорядка и условиям трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством относятся к рабочему времени (ч. 1 ст. 91 ТК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Оснований для увольнения за появление в состоянии опьянения не возникает, когда нетрезвый работник был замечен на работе вне своего рабочего времени (например, после рабочего дня).

 

Прежде чем уволить работника, работодатель должен собрать доказательства того, что работник действительно был нетрезв. В противном случае увольнение можно оспорить. Подтверждающими документами являются медицинское заключение, свидетельские показания, внутренние акты, докладные записки и пр. (п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). При этом медосвидетельствование на предмет состояния алкогольного опьянения может проводиться исключительно с согласия самого работника (ч. 3 ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 

Даже если доказан факт появления работника в нетрезвом виде, для увольнения работодатель обязан соблюсти порядок применения дисциплинарного взыскания (ч. 3 ст. 192, ст. 193 ТК РФ). Несоблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания является основанием для восстановления на работе с оплатой времени вынужденного прогула (ст. 234 ТК РФ).

 

Так, работодатель обязан запросить у работника письменное объяснение. На представление объяснений работнику отводится два рабочих дня. Если работник не представил объяснение, работодатель составляет соответствующий акт. В таком случае он вправе расторгнуть трудовой договор и без объяснений работника (ч. 1, 2 ст. 193 ТК РФ).

 

В случае предоставления работником объяснений работодатель рассматривает их по существу. Если работник привел неуважительные причины (например, выпил в честь дня рождения коллеги), то работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, но при этом не обязан этого делать.

 

Если же выяснится, что вины работника нет, а запах алкоголя в выдыхаемом воздухе вызван, например, приемом спиртосодержащих лекарств, применяемых работником по медицинским показаниям, то оснований для расторжения трудового договора не возникает.

 

Обратите внимание!

 

За каждый проступок работника можно привлечь только к одному дисциплинарному взысканию (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). В случае если работодатель применил к работнику иное дисциплинарное взыскание (замечание или выговор), то увольнять за этот же проступок он уже не вправе.

 

Дисциплинарное взыскание (в данном случае увольнение) может быть применено к работнику не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, то есть дня, когда руководителю (в том числе непосредственному) стало известно о факте выхода его подчиненного на работу в нетрезвом состоянии. В срок, установленный для применения взыскания, не засчитывается время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, необходимое на учет мнения представительного органа работников (ч. 3 ст. 193 ТК РФ; п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).

 

Кроме того, не допускается применение дисциплинарного взыскания по истечении шести месяцев со дня появления на работе в состоянии опьянения. Время производства по уголовному делу в срок не засчитывается (ч. 4 ст. 193 ТК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Увольняя работника за появление на работе в состоянии опьянения, работодатель должен учесть тяжесть проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду (абз. 3 п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). Если работодатель расторгнет трудовой договор формально, не учитывая особенностей конкретного случая, то работник может обжаловать увольнение в судебном порядке.

 

Подготовлено на основе материала

 

эксперта в области трудового права

 

Константинова К.В.

 

 

 

 

 

 

ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ РАБОТНИКУ В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ В ОТПУСКЕ?

 

Если вы заболели во время ежегодного оплачиваемого отпуска (основного или дополнительного), то отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок.

 

Вместе с тем, если вы взяли больничный в связи с уходом за заболевшим членом семьи, то на период предоставленного отпуска это не повлияет (ч. 1 ст. 124 ТК РФ; Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2013 N АПЛ13-18).

 

При болезни в отпуске с последующим увольнением, а также в других отпусках (учебный отпуск, отпуск без сохранения зарплаты и пр.) работодатель не обязан продлевать или переносить отпуск. Исключением является отпуск по беременности и родам, который может быть продлен в случае осложненных родов по дополнительному листку нетрудоспособности (п. п. 22, 40, 48 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н).

 

Продление ежегодного оплачиваемого отпуска

 

По умолчанию ежегодный отпуск продляется автоматически на все дни болезни, которые пришлись на период этого отпуска. Основанием для продления является листок нетрудоспособности, который в случае болезни в период ежегодного отпуска выдается в общем порядке (п. 24 Порядка).

 

Для подтверждения уважительности своего отсутствия вы должны предоставить работодателю листок нетрудоспособности по выходе на работу. При этом необходимо заранее предупредить работодателя о своей болезни любым доступным способом, например позвонив по телефону.

 

При продлении отпуска число его дней не меняется, поэтому работодатель не должен пересчитывать выплаченные вам отпускные.

 

Кроме того, период ежегодного отпуска не продлевается на дни болезни, которые совпали с нерабочими праздничными днями, поскольку праздничные дни отпуском не являются (ч. 1 ст. 120 ТК РФ).

 

Перенос ежегодного оплачиваемого отпуска

 

Вы можете выйти на работу после окончания ежегодного отпуска и подать заявление о переносе его дней, которые не были использованы из-за вашей болезни. В заявлении нужно указать причину переноса отпуска (болезнь), а также даты, на которые вы желаете перенести оставшуюся часть отпуска. К заявлению необходимо приложить листок нетрудоспособности. Тогда отпуск может быть перенесен на другой срок.

 

Вместе с тем перенос отпуска на другой срок, указанный вами, является правом, а не обязанностью работодателя. При переносе отпуска на другой срок работодатель должен повторно рассчитать отпускные за перенесенные дни отпуска. Уже выплаченные отпускные могут быть зачтены в счет выплат, причитающихся вам в будущем. По общему правилу удерживать из зарплаты отпускные за неиспользованные дни отпуска запрещено (ст. 114, ч. 1 ст. 124, ст. ст. 137, 139 ТК РФ).

 

Оплата временной нетрудоспособности

 

При болезни во время ежегодного оплачиваемого отпуска (основного или дополнительного) вы имеете право на выплату пособия по временной нетрудоспособности. Пособие выплачивается за все календарные дни болезни, приходящиеся на период ежегодного отпуска (ст. 183 ТК РФ; ч. 8 ст. 6 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).

 

При болезни в отпуске с последующим увольнением пособие по временной нетрудоспособности выплачивается до закрытия листка нетрудоспособности, в том числе за 30 календарных дней после даты увольнения. Датой увольнения в данном случае является последний день отпуска. Следовательно, течение 30-дневного срока, в период которого на работодателя возлагается обязанность по оплате больничного уволенного работника, начинается с последнего дня отпуска работника (ч. 2 ст. 127 ТК РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 7 Закона N 255-ФЗ; Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2015 N 34-КГ15-13).

 

Обратите внимание!

 

Больничный не оплачивается, если он взят во время нахождения в других отпусках (учебный отпуск, отпуск без сохранения зарплаты и пр.) или в связи с уходом за больным членом семьи в период ежегодного отпуска. В этом случае пособие начисляется с первого календарного дня после окончания отпуска (ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ; п. п. 22, 40 Порядка; пп. "а" п. 17 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375).

 

Если вы заняты на работе неполное время, то в период отпуска по уходу за ребенком больничное пособие будет выплачено вам на общих основаниях (ч. 4 ст. 93 ТК РФ).

 

Связанные вопросы

 

Оплачивается ли больничный, если работник болел во время отпуска без сохранения зарплаты?

 

Подготовлено на основе материала

 

эксперта в области трудового права

 

Константинова К.В.

 

 

 

 

 

 

ВПРАВЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЬ К РАБОТЕ

 

В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ?

 

По общему правилу работа в выходные и праздничные дни (праздники) запрещается. Исключение составляют отдельные случаи, предусмотренные законодательством (ч. 1 ст. 113 ТК РФ).

 

Общие случаи привлечения к работе в выходные и праздничные дни

 

В выходные и праздники допускается производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям, работ по обслуживанию населения, неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ, а также работ в чрезвычайных ситуациях (ч. 3, 6 ст. 113 ТК РФ).

 

Кроме того, в графике работы могут быть установлены выходные дни, отличающиеся от традиционных дней отдыха: субботы и воскресенья. При этом в установленные графиком выходные дни вас могут привлечь только в особом порядке и с дополнительной оплатой этого времени, предоставлением другого дня отдыха (ч. 3 ст. 111, ст. 153 ТК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Если ваш режим работы предусматривает работу в субботу и воскресенье, то работодатель не обязан дополнительно привлекать вас к работе в эти дни и оплачивать такую работу в повышенном размере. В этом случае суббота и воскресенье являются обычными рабочими днями (Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2014 по делу N 33-10957).

 

Порядок, который работодатель должен соблюсти, привлекая вас к работе в выходной или праздник, зависит от обстоятельств, требующих привлечения к работе.

 

Привлечение к работе в выходные и праздничные дни без вашего согласия

 

Вас могут привлечь к работе в выходные и праздники без вашего согласия в чрезвычайных ситуациях, в частности (ч. 3 ст. 113 ТК РФ):

 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

 

- предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

 

- выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии, эпизоотии и пр.), а также в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

 

Привлечение к работе в выходные и праздничные дни с вашего согласия

 

Вас могут привлечь к работе в выходные и праздники с вашего письменного на то согласия, если возникнет необходимость проведения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальная работа организации. Во всех остальных случаях для привлечения вас к работе в выходные и праздники, кроме получения вашего письменного согласия, от работодателя потребуется учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации, если таковой создан (ч. 2, 5 ст. 113 ТК РФ).

 

Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, также могут привлекаться к работе в выходные и праздники. Однако независимо от обстоятельств, послуживших причиной привлечения к работе в выходные и праздники, такое привлечение возможно только на основании их письменного согласия (ч. 1 ст. 290 ТК РФ).

 

Обратите внимание!

 

Если для привлечения к работе в выходной или праздничный день от вас требуется согласие на такую работу, работодатель не вправе привлечь вас к дисциплинарной ответственности за отказ от работы в эти дни.

 

Привлечение к работе в выходные и праздничные дни отдельных категорий работников

 

Отдельные категории работников можно привлечь к работе в выходные и праздники только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Привлекая к работе таких работников в выходной или праздник, работодатель должен ознакомить их под подпись с правом отказаться от данной работы.

 

К таким работникам относятся (ч. 7 ст. 113, ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ; абз. 2 п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1; разд. 7 Рекомендаций Роструда, утв. Протоколом от 02.06.2014 N 1):

 

- инвалиды;

 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

 

- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет;

 

- опекуны детей в возрасте до пяти лет;

 

- работники, имеющие детей-инвалидов;

 

- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением;

 

- попечители несовершеннолетних в отдельных случаях.

 

Для некоторых категорий работников работодатель вправе установить особый порядок привлечения к работе в выходные и праздники, закрепив его на локальном уровне организации.

 

Особый порядок может быть предусмотрен (ч. 4 ст. 113, ст. 268, ч. 5 ст. 348.1, ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ; Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 N 252):

 

- у творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, в том числе в возрасте до 18 лет, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, указанных в соответствующих перечнях категорий этих работников;

 

- у спортсменов и тренеров, в том числе в возрасте до 18 лет.

 

Обратите внимание!

 

Абсолютный запрет на работу в выходные и праздники установлен для работников в возрасте до 18 лет (кроме творческих работников, спортсменов, тренеров) и беременных женщин (ч. 4 ст. 113, ч. 1 ст. 259, ст. 268, ч. 5 ст. 348.1, ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ; абз. 1 п. 14 Постановления N 1).

 

Свое решение о привлечении работников к работе в выходной или праздник работодатель должен оформить письменным распоряжением (ч. 8 ст. 113 ТК РФ).

 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни

 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть компенсирована по общему правилу повышенной оплатой за эти дни (ч. 1 ст. 153 ТК РФ):

 

- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

 

- работникам, получающим оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

 

Размер данной компенсации может быть повышен коллективным или трудовым договором, локальным нормативным актом (ст. 149, ч. 2 ст. 153 ТК РФ).

 

Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится только часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в этот день (ч. 3 ст. 153 ТК РФ).

 

Кроме того, по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха дополнительной оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК РФ; разд. 5 Рекомендаций Роструда).

 

Следует отметить, что по своей инициативе работодатель не может предоставить вам день отдыха взамен повышенной оплаты, поскольку день отдыха предоставляется по согласованию сторон.

 

Полезная информация по вопросу

 

Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - www.rosmintrud.ru

 

Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости - www.онлайнинспекция.рф

 

Подготовлено на основе материала

 

эксперта в области трудового права

 

Константинова К.В.

 

 

 

 

 

 

КАК ВЫДЕЛИТЬ ДОЛИ В ЖИЛОМ ДОМЕ В НАТУРЕ?

 

Долю в праве собственности на жилой дом можно выделить в натуре как во внесудебном порядке при согласии всех собственников в доме, так и через суд при недостижении согласия об условиях выдела с другими сособственниками (ст. 252 ГК РФ).

 

При этом необходимо учитывать, что:

 

- доля подлежит выделу, когда есть возможность организовать жилое помещение, полностью изолированное от остальной части дома, - отдельный вход и независимые коммуникации, которая также должна оставаться пригодной для проживания (пп. "а" п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 N 4 (в ред. от 06.02.2007));

 

- самовольная перепланировка, а также неузаконенная пристройка к дому не берутся в расчет при выделе доли в натуре до момента ее легализации (ст. 29 ЖК РФ; п. 10 Постановления N 4);

 

- если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Данная стоимость определяется оценочной экспертизой.

 

Порядок выдела доли во внесудебном порядке

 

Внесудебный порядок возможен в случае, если против выдела доли в жилом доме в натуре не возражают другие сособственники и достигнута договоренность о принадлежности тех или иных помещений внутри дома.

 

Для выдела доли в жилом доме рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

 

Шаг 1. Сформируйте жилое помещение, предполагаемое к выделу

 

Произведите необходимые переустройство и перепланировку с целью формирования изолированного жилого помещения, предполагаемого к выделу (с предварительным получением соответствующих разрешений).

 

Если изолированное помещение, которое требуется выделить, фактически существует, переходите к шагу 2.

 

Шаг 2. Закажите технический план с учетом внесенных изменений в конструкцию дома

 

Заказать технический план на выделяемое помещение можно, заключив договор на проведение кадастровых работ с кадастровым инженером, в том числе и в БТИ по месту регистрации дома, если в их штате имеется кадастровый инженер (ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 35 Закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ; ч. 1 ст. 24 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

 

Технический план готовится в том числе в электронной форме и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план (ч. 12 ст. 24 Закона N 218-ФЗ).

 

Технический план может быть помещен на временное хранение в электронное хранилище, ведение которого осуществляется органом регистрации прав.

 

В договоре на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрена обязанность кадастрового инженера по помещению в электронное хранилище подготовленного им технического плана (ч. 3, 5 ст. 20 Закона N 218-ФЗ).

 

Шаг 3. Заключите соглашение о выделе доли в жилом доме в натуре с иными собственниками этого дома

 

Стоимость выделяемых помещений должна быть пропорциональна выделяемой доле. То есть если общая стоимость жилого дома составляет, например, 1 млн руб., то стоимость помещений, выделяемых в счет 1/4 доли в праве собственности на такой дом, должна составлять 250 000 руб. Добиться такого совпадения на практике невозможно, поэтому образовавшуюся разницу необходимо компенсировать:

 

- выделяющемуся сособственнику со стороны остальных, если стоимость выделяемых помещений пропорционально меньше выделяемой доли, пропорционально его доле в праве собственности;

 

- иным сособственникам со стороны выделяющегося в обратном случае пропорционально их долям в праве собственности на оставшуюся часть дома.

 

Условие о размере такой компенсации и порядке ее выплаты обязательно прописывается в соглашении о выделе доли (п. п. 7, 9, 11 Постановления N 4).

 

Соглашение оформляется по количеству сособственников жилого дома и должно быть подписано каждым из них. Нотариально удостоверять данное соглашение не требуется.

 

Шаг 4. Обратитесь в Росреестр

 

Для кадастрового учета выделенной доли и регистрации изменений в правах собственности в Росреестр следует представить (ч. 1, 2 ст. 14, ч. 1, 8 ст. 41 Закона N 218-ФЗ):

 

- заявления от каждого из сособственников. Выделившийся собственник должен поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на выделенную часть дома, а другие сособственники - изменения в правах собственности на оставшееся после выдела помещение;

 

- правоподтверждающие документы сособственников на жилой дом;

 

- соглашение о выделе доли в жилом доме в натуре в количестве экземпляров, соответствующем числу собственников дома, плюс дополн